1) art. 134 § 1 w związku z art. 141 § 4 P.p.s.a. w powiązaniu z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz w związku z art. 21 § 3 O.p. oraz art. 120, art. 210 § 1 pkt 3 i 6 oraz art. 210 § 4 O.p. poprzez wydanie
orzeczenia, którym Sąd działa w istocie jako "organ podatkowy III instancji" uzupełniając rozstrzygnięcie organu II instancji o elementy, których ono nie zawierało a zawierać musiało (na mocy art. 210 § 1 pkt 3 i 6 oraz art. 210 § 4 O.p.) poprzez wykazanie (za organ II instancji) kompetencji do wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym, w postaci podstawy prawnej do tego umocowującej wraz z normą prawną na podstawie której doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań przedmiotowych dla niniejszej sprawy, a w istocie do przedłużenia okresu w którym organy podatkowe mogą orzekać w sprawie, co dodatkowo stanowi naruszenie zasady Demokratycznego Państwa Prawa wynikającej z art. 2 Konstytucji RP; czyli przydaje sobie kompetencje władzy wykonawczej miast stosować kompetencje władzy sadowniczej w rozumieniu art. 184 zdanie pierwsze Konstytucji RP w związku z art. 3 § 1 P.p.s.a.;
2) art. 145 § 3 P.p.s.a. w związku z art. 208 § 1 w związku z art. 59 § 1 pkt 9 w związku z art. 70 § 1 O.p., art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez jedynie uchylenie decyzji organu II instancji w zakresie zobowiązania podatkowego za lipiec 2013 r. przy braku umorzenia postępowania w tym zakresie pomimo, równoczesnego stwierdzenia w uzasadnieniu orzeczenia, iż w tym zakresie nie było podstaw do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, co w istocie sprawia, że zobowiązanie uległo przedawnieniu, co powoduje, że prowadzenie w jego zakresie postępowania podatkowego będzie całkowicie bezprzedmiotowe;
3) art. 141 § 4 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. poprzez sporządzenie uzasadnienia wyroku uchylającego (w części dotyczącej zobowiązania za lipiec 2013 r.) bez jakichkolwiek wskazań co do dalszego postępowania dla organu administracji, do którego w wyniku braku umorzenia postępowania ponownie trafi sprawa;
4) art. 190 w związku z art. 193 oraz art. 153 P.p.s.a. poprzez wydanie wyroku w zakresie ponad zalecenia wynikające z poprzedzającego to orzeczenie wyroku NSA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 388/20, w którym Sąd ten uchylił poprzedni wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 listopada 2019 r. (I SA/Łd 518/19) w sprawie i zawęził możliwe działania Sądu I instancji do zbadania; czy na podstawie uchwał I FPS 1/21 i 1 FPS 1/18 oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, doszło do instrumentalnego zastosowania przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. oraz czy bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych objętych decyzji II instancji został skutecznie na mocy tejże przesłanki zawieszony czy też nie, potem zaś WSA w Łodzi miał ewentualnie zająć się badaniem pozostałych zarzutów skargi, kiedy w Skarżonym orzeczeniu WSA w Łodzi samodzielnie (organy zupełnie nie wskazały na zaistnienie tej przesłanki) znalazł inną przesłankę (z art. 70 § 6 pkt 4 O.p.), która miała umożliwić organom wydanie rozstrzygnięć;
5) art. 106 § 3 P.p.s.a. poprzez przeprowadzenie dowodu z przesłanych przez organ pismem procesowym z 3 września 2024 r. dokumentów, czego dowodzi oparcie się na tych dokumentach w uzasadnieniu skarżonego wyroku oraz przede wszystkim protokół z rozprawy, w sytuacji w której dokumenty te opiewały na 148 stron i powinny znajdować się już w aktach sprawy na etapie postępowania podatkowego, a nie dopiero sądowoadministracyjnego, co w sposób oczywisty nie wypełnia przesłanki braku nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie;
6) art. 133 § 1 w związku z art. 141 § 4 P.p.s.a. w związku z art. 70 § 6 pkt 4 O.p. poprzez uznanie, że bieg terminu przedawnienia przedmiotowych w sprawie zobowiązań podatkowych został zawieszony, pomimo iż w istocie zarządzenia zabezpieczenia, które miały to umożliwić zostały uchylone;
7) art. 141 § 4 P.p.s.a. w związku z art. 187 § 1 oraz art. 191 i art. 192 O.p. oraz art. 11 P.p.s.a. przejawiające się wydaniem zaskarżonego rozstrzygnięcia w oparciu o błędnie ustalony stan faktyczny sprawy, poprzez pominięcie okoliczności wynikających z akt sprawy, a mianowicie niepełne, wybiórcze i nieobiektywne ustalenie stanu faktycznego, przyjętego za podstawę podjętego rozstrzygnięcia, co istotnie wpłynęło na wynik sprawy;
8) art. 134 § 1 w związku z art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie przejawiające się brakiem skrupulatnej i dokładnej oceny materiału dowodowego oraz w konsekwencji brak odzwierciedlenia tej oceny w uzasadnieniu skarżonego wyroku, co miało istotny wpływ na wynik sprawy;
9) art. 86 ust. 1 i art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w zw. z art. 168 Dyrektywy 112 przez niedopuszczalną rozszerzającą błędną wykładnię tych przepisów oraz zawartych w nich wyjątków od zasady neutralności w podatku od towarów i usług (w szczególności z pominięciem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), a w rezultacie odmowę podatnikowi prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony;
10) art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT w związku z art. 168 lit. a Dyrektywy 112 poprzez błędne zastosowanie, skutkujące zakwestionowaniem podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, mimo iż podważane przez organ podatkowy faktury dokumentują rzeczywiste zdarzenia gospodarcze a towar został następnie odsprzedany do innych podmiotów gospodarczych;
11) art. 42 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT poprzez błędną wykładnie przejawiającą się odmową Skarżącemu prawa zastosowania stawki 0% do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, pomimo iż zostały spełnione wszelkie przesłanki świadczące o przysługiwaniu tego prawa i nie zaistniały żadne okoliczności mogące skutkować odmową takiego prawa;
12) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c w związku z art. 151 P.p.s.a. poprzez oddalenie skargi na decyzję, w sytuacji gdy Sąd powinien uchylić zaskarżoną decyzję organu II instancji oraz poprzedzającą ją decyzję organu podatkowego I instancji, jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa proceduralnego oraz prawa materialnego.
4.3. Mając na uwadze powyższe, wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i umorzenie postępowania lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od organu kosztów postępowania sądowego, wraz z kosztami zastępstwa świadczonego przez doradcę podatkowego, stosownie do norm przepisanych.
5. Odpowiedź na skargę kasacyjną
Dyrektor IAS, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, pismem z dnia 12 lutego 2025 r., stanowiącym odpowiedź na skargę kasacyjną, wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
6. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
6.1. Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.
6.2. Jednym z zarzutów skargi kasacyjnej jest zarzut naruszenia art. 106 § 3 P.p.s.a. poprzez przeprowadzenie dowodu z przesłanych przez organ pismem procesowym z 3 września 2024 r. dokumentów, czego dowodzi oparcie się na tych dokumentach w uzasadnieniu skarżonego wyroku oraz przede wszystkim protokół z rozprawy, w sytuacji w której dokumenty te opiewały na 148 stron i powinny znajdować się już w aktach sprawy na etapie postępowania podatkowego, a nie dopiero sądowoadministracyjnego, co w sposób oczywisty nie wypełnia przesłanki braku nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.
Przepis art. 106 § 3 P.p.s.a. stanowi, że sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.
W wyroku z 18 czerwca 2025 r., sygn. akt III FSK 1056/25 (LEX 3888279) NSA wyraził pogląd, że przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentów jest możliwe, w świetle art. 106 § 3 P.p.s.a., jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj. jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości oraz nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Dopuszczalność wyjaśnienia istotnych wątpliwości musi być oceniana na tle konkretnej, rozpatrywanej sprawy i w aspekcie okoliczności, które mają wpływ na treść jej rozstrzygnięcia. Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym i w konsekwencji dokonywanie przez ten sąd ustaleń faktycznych jest dopuszczalne w zakresie uzasadnionym celami postępowania administracyjnego i powinno umożliwiać sądowi dokonywanie ustaleń, które będą stanowiły podstawę oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.
W innym wyroku z dnia 18 czerwca 2025 r., sygn. akt III FSK 1133/24 (LEX 3890397) NSA podobnie wskazał, że przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentów jest możliwe, w świetle art. 106 § 3 P.p.s.a., jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj. jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości oraz nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Dopuszczalność wyjaśnienia istotnych wątpliwości musi być oceniana na tle konkretnej, rozpatrywanej sprawy i w aspekcie okoliczności, które mają wpływ na treść jej rozstrzygnięcia. Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym i w konsekwencji dokonywanie przez ten sąd ustaleń faktycznych jest dopuszczalne w zakresie uzasadnionym celami postępowania administracyjnego i powinno umożliwiać sądowi dokonywanie ustaleń, które będą stanowiły podstawę oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.
Sąd pierwszej instancji miał prawo dopuścić dowód z dokumentów urzędowych związanych z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia i wszczęciem postępowania karnoskarbowego. W wyroku z dnia 29 lutego 2024 r. sygn. akt I FSK 388/20 NSA uchylił wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 518/19, aby zbadać czy nie doszło do instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego lub karnoskarbowego w świetle uchwały NSA z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 1/21 i do przedawnienia. A zatem w sprawie istotą sporu było zbadanie czy nie doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych.
W związku z tym przeprowadzenie ww. dowodów w postaci dokumentów urzędowych na okoliczność czy istniały przesłanki do uznania, że bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu ze względu na wydanie decyzji o zabezpieczeniu, a następnie prowadzenie postępowania egzekucyjnego, było uzasadnione celami postępowania i z rozwianiem istotnych wątpliwości czy zaistniało w rozpatrywanej sprawie przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Należy podkreślić, że przed Sądem pierwszej instancji, po dopuszczeniu dowodu z akt podatkowych ich odpisu, na żądanie profesjonalnego pełnomocnika umożliwiono mu zapoznanie się z nadesłanymi aktami i odroczono termin rozprawy. A zatem nie można uznać, że Strona była pozbawiona prawa do obrony. Zresztą akta, w tym o wydaniu decyzji zabezpieczającej a następnie dot. postępowania egzekucyjnego były wcześniej znane podatnikowi, który uczestniczył w tym postępowaniu jako Strona.
Poza tym po wydaniu uchwały NSA z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 1/21 dotyczącej instrumentalności bardzo częstą praktyką przed sądami było dopuszczanie dokumentów urzędowych na podstawie art. 106 § 3 P.p.s.a.
Ponadto odmowa przeprowadzenia ww. dowodów i ewentualne uchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji doprowadziłoby do znacznego wydłużenia postępowania sądowoadministracyjnego, co z uwagi na zasady ekonomiki procesowej byłoby niepożądane.
6.3. Również zarzut skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia art. 190 w związku z art. 193 oraz art. 153 P.p.s.a. poprzez wydanie wyroku w zakresie ponad zalecenia wynikające z poprzedzającego to orzeczenie wyroku NSA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 388/20, w którym Sąd ten uchylił poprzedni wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 listopada 2019 r. (I SA/Łd 518/19) w sprawie i zawęził możliwe działania Sądu I instancji do zbadania; czy na podstawie uchwał I FPS 1/21 i 1 FPS 1/18 – nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do treści art. 190 P.p.s.a. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W rozpatrywanej sprawie NSA w wyroku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 388/20, wypowiedział się na temat konieczności zbadania instrumentalności wszczętych postępowań karnych i karnoskarbowych w świetle uchwały NSA z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 1/21, natomiast nie wypowiedział się na temat zawieszenia biegu terminu przedawnienia, bo nie było to przedmiotem zarzutów skargi kasacyjnej.
W wyroku z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akt II GSK 1581/21 (LEX 3267824) NSA wskazał, że Sąd pierwszej instancji tylko w wyjątkowych wypadkach może odstąpić od wykładni prawa dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Pierwsza z tych sytuacji dotyczy zmiany stanu faktycznego. W judykaturze wskazuje się, że moc wiążąca wykładni NSA przestaje obowiązywać także w razie zmiany stanu prawnego. Oprócz dwóch powyższych sytuacji można odstąpić od zastosowania art. 190 P.p.s.a., z uwagi na podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, zawierającej stanowisko dotyczące wykładni prawa odmienne od wyrażonego w poprzednim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego to stanowiska zastosował się wojewódzki sąd administracyjny.
Odnośnie wykładni art. 190 P.p.s.a. i możliwości zmiany stanowiska związanego z wyrokiem NSA w przypadku zmiany stanu faktycznego wypowiedzieli się komentatorzy do Ustawy prawo o postępowania przed sądami (H. Knysiak-Molczyk, Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. red. T. Woś, Warszawa 2012, s. 987, B. Dauter, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz (praca zbiorowa, Warszawa 2024, s. 700-701, J.P. Tarno Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, s. 4750).
6.4. Nie zasługują także na uwzględnienie zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące naruszenia art. 141 § 4 P.p.s.a.
Przepis ten stanowi, że uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania.
Uzasadnienie Sądu pierwszej instancji zawiera wszystkie elementy wskazane w cytowanym przepisie. Sąd na 29 stronach uzasadnienia odniósł się do zarzutów skargi i wskazał na podstawy rozstrzygnięcia.
Sąd pierwszej instancji uchylając decyzję za lipiec 2013 r. nie miał obowiązku umorzenia postępowania w tym zakresie na podstawie art. 145 § 3 P.p.s.a. Orzekanie merytoryczne przed sądy administracyjne mają ograniczony charakter i następują wtedy, gdy Sąd ma pewność co do wydania takiego rozstrzygnięcia.
Sąd w obszernym uzasadnieniu dokonał skrupulatnej oceny materiału dowodowego dokonanego przez organy podatkowe w zakresie zastosowania art. 70 O.p. co do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, jak i przepisów postępowania podatkowego. Ustalenia stanu faktycznego odnośnie zakupionych towarów przez Skarżącego nie zostały skutecznie podważone.
6.5. Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego należy stwierdzić, że organy podatkowe prawidłowo ustaliły, że zakupione towary nie pochodziły od wystawców faktur. Brak również podstaw aby uwzględnić skarżącemu stawkę "0" przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Puste faktury nie spełniają podstawowego warunku dające prawo do odliczenia, tj. "strony materialnej". A zatem faktury nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Z tych względów zastosowanie będzie miał przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.
W tym wypadku, ze względu na brak spełnienia materialnego warunku do odliczenia VAT-u nie było potrzeby badania dobrej wiary nabywcy towaru lub usługi.
W zasadzie orzecznictwo NSA jest jednoznaczne co do braku prawa do odliczenia. W wyroku z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt I FSK 412/09 (LEX nr 575013) wskazano, że podatnik, który wystawi fakturę dokumentującą czynności niewykonane jest zobowiązany do zapłaty VAT, natomiast odbiorca takiej faktury nie ma prawa do odliczenia podatku.
Decyzja dotycząca art. 108 ust. 1 ustawy o VAT jak każdy dokument urzędowy może być dowodem w sprawie dotyczącej określenia wysokości zobowiązania podatkowego kontrahenta strony. Poza tym przyjmuje się, że dopóki jest ona w obrocie prawnym wywołuje ona skutki prawne. Nie oznacza to jednak, że innymi dowodami nie można obalić ustalenia dotyczącego posługiwania się tzw. "pustą fakturą".
W świetle dotychczasowych wywodów podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które odzwierciedlały faktycznej dostawy towaru.
6.6. Pewien wyłom w dotychczasowych orzecznictwie sądów administracyjnych wywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt C-642/11 w sprawie [...] (www.eur-lex.europa.eu). W wyroku tym wskazano, że artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że:
- podatek od wartości dodanej wyszczególniony przez podmiot na fakturze jest należny od tego podmiotu niezależnie od tego, czy transakcja opodatkowana rzeczywiście miała miejsce;
- z okoliczności, iż organ podatkowy nie skorygował zadeklarowanej wysokości podatku od wartości dodanej w korygującej decyzji podatkowej skierowanej do wystawcy faktury, nie można wywodzić, że organ ten uznał fakturę za odpowiadającą rzeczywistej transakcji opodatkowanej.
Zasady neutralności podatkowej, proporcjonalności i ochrony uzasadnionych oczekiwań należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie udzieleniu odbiorcy faktury odmowy prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej z powodu braku rzeczywistej transakcji opodatkowanej, nawet jeżeli korygująca decyzja podatkowa skierowana do wystawcy faktury nie nakazywała korekty zadeklarowanego podatku od wartości dodanej. Jednakże w razie uznania, iż transakcja nie miała rzeczywiście miejsca, w związku z działaniami bezprawnymi lub nieprawidłowościami popełnionymi przez wystawcę faktury lub na wcześniejszym etapie obrotu w stosunku do transakcji powoływanej jako podstawa prawa do odliczenia, należy ustalić na podstawie obiektywnych okoliczności i bez wymagania od odbiorcy faktury podejmowania czynności sprawdzających, które nie są jego zadaniem, że odbiorca ten wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja wiąże się z naruszeniem przepisów o podatku od wartości dodanej, co ustalić powinien sąd odsyłający.
Przedstawione orzeczenia nawiązało do wypracowanej wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doktryny orzeczniczej "dobrej wiary", która miała być przeciwwagą dla wypracowanej również doktryny orzeczniczej "nadużycia prawa". Obie wskazane doktryny nie były oparte na treściach normatywnych a jedynie przyjęte przez TSUE.
Doktryna "dobrej wiary" w sposób istotny zmieniła dotychczasowa linię orzecznictwa w zakresie podatku od wartości dodanej. Dała ona ochronę podatnikom, którzy padli ofiarą nieuczciwych kontrahentów. Cytowane orzeczenia ze względu na autorytet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zasadę efektywności prawa unijnego doprowadziło do innej wykładni przepisów prawa dotyczącej prawa zwrotu podatku naliczonego.
6.7. Sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął za organami podatkowymi, że Skarżący nie dochował należytej staranności. Wskazywały na to takie okoliczności jak: - podatnik z żadnym z wystawców faktur VAT nie sporządzał pisemnych umów dotyczących współpracy handlowej, na spornych fakturach, jako formę płatności wskazano gotówkę, a strona nie wykazała, komu konkretnie przekazywała środki finansowe, - podatnik nie starał się pozyskać wiedzy o nowym kontrahencie, m. in. poprzez sprawdzenie czy podmiot ten prowadził działalność pod wskazanym adresem, czy posiada jakikolwiek magazyn, czy zaplecze techniczne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie hurtowego handlu tkaninami, - strona nie zwracała się z zapytaniami do urzędów skarbowych czy wystawcy spornych faktur są czynnymi podatnikami VAT, - podmioty widniejące na fakturach nie posiadały jakiegokolwiek zaplecza technicznego, w tym magazynu, miejsca do przeładunku, czy sprzętu do załadunku; nie zatrudniały pracowników, - organy podatkowe wydały dla wszystkich wystawców faktur ostateczne decyzje na podstawie art. 108 ustawy o VAT lub przeprowadziły kontrole podatkowe, wykazujące, że podmioty te nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, a ich działalność polegała jedynie na wprowadzeniu do obrotu "pustych faktur", - strona nie przedłożyła żadnych dowodów, z których wynikałoby, w jaki sposób składała zamówienia w tych firmach (np. wydruki z poczty elektronicznej lub numer telefonu do właścicieli firm), - strona nie posiada jakichkolwiek dokumentów dotyczących wystawców faktur, które potwierdziłyby fakt weryfikacji tych podmiotów, - na fakturach mających potwierdzać dostawy towarów w części dotyczącej nazwy towaru lub usługi wskazano jedynie tkaniny, bez podania gatunku, rodzaju, koloru itp., co uniemożliwia identyfikację towarów, - z dowodów zebranych w sprawie nie wynika aby w spornych transakcjach, często dotyczących znacznych ilości towaru, kiedykolwiek wystąpiła konieczność jego zwrotu lub jego reklamacji, a przyjęte do rozliczenia faktury VAT nie zawierają pieczątki ani podpisu Strony.
6.8. Również w świetle standardów w zakresie ochrony praw człowieka nie można przyjąć, że odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT była nieuzasadniona.
Decyzją z dnia 5 lutego 2019 r. nr 31651/08 (LEX nr 2627017, Europejski Trybunał Praw Człowieka na podstawie art. 35 ust. 3 i ust. 4 ETPCz, skargę częściowo odrzucił. W decyzji tej wskazano z jednej strony na prawo podatnika do poszanowania mienia, z drugiej zaś – na obowiązek weryfikacji statusu podatkowego kontrahenta przez podatnika podatku VAT, który chce odliczyć wysokość podatku VAT zapłaconego kontrahentowi od należnego podatku VAT.
W uzasadnieniu decyzji ETPCz stwierdził, że niniejsza sprawa winna zostać zbadana na podstawie drugiego akapitu art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz, jako że zarzucana ingerencja miała jednoznacznie na celu "zabezpieczenie uiszczenia podatków". Jakkolwiek państwo cieszy się szerokim marginesem uznania w dziedzinie opodatkowania, to każdy przypadek ingerencji musi zachowywać "sprawiedliwą równowagę" pomiędzy wymogami interesu powszechnego społeczeństwa a wymogami ochrony podstawowych praw jednostki. W szczególności musi zostać zachowana rozsądna relacja proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami a celem, który ma zostać zrealizowany. Układające się Państwa dysponują szerokim marginesem uznania przy przyjmowaniu ustaw dla zabezpieczenia uiszczania podatków. Trybunał stwierdził, że ingerencja zarzucana w niniejszej sprawie była zgodna z prawem i realizowała uprawniony cel w interesie publicznym, a mianowicie zabezpieczenie uiszczenia podatku VAT. W ocenie ETPCz, ingerencja taka zachowuje wskazaną powyżej "sprawiedliwą równowagę".
W swym orzecznictwie w sprawach dotyczących podatku VAT Trybunał stwierdzał, że ingerencja w prawa do poszanowania mienia skarżącego była nieproporcjonalna w przypadku sztywnej wykładni odnośnej legislacji przez krajowe organy władzy w zakresie, w jakim odmowa odliczenia podatku VAT była automatyczna, bez odpowiedniej weryfikacji odnośnych czynników, takich jak punktualne i pełne wywiązanie się przez skarżący podmiot z jego obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT, brak możliwości zapewnienia wywiązania się przez kontrahenta skarżącego z jego obowiązków sprawozdawczych VAT; oraz fakt, iż nie miały miejsca żadne oszukańcze działania w odniesieniu do systemu odprowadzania podatku VAT, o którym skarżący podmiot wiedział lub miał możliwość uzyskania takiej wiedzy.
W konkluzji Trybunał stwierdził, iż "władze nie przywiązywały szczególnej wagi do faktu wywiązania się przez skarżącego z jego własnych obowiązków w zakresie sprawozdawczości, składania deklaracji i zapłaty, jego braku możliwości zapewnienia przestrzegania przez jego kontrahenta obowiązków związanych z rejestracją i sprawozdawczością VAT oraz faktem, iż nie miały miejsca żadne oszukańcze działania w stosunku do systemu opodatkowania VAT, o których skarżąca spółka wiedziała lub miała możliwość dowiedzenia się. Z drugiej strony, mimo że skarżący wywiązał się ze swych ustawowych obowiązków podatnika VAT, Trybunał wskazuje, iż kwestią prawną, która leży u źródła niniejszej sprawy, jest to, czy zastosowanie jednoznacznych przepisów polskiego prawa dotyczącego podatku VAT w przypadku skarżącego nałożyło na niego nadmierne obciążenie, które, pomimo szerokiego marginesu uznania, uzasadniałoby stwierdzenie przez Trybunał naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Trzeba nadto wskazać na stanowisko rządu, zgodnie z którym stabilność podatkowa, która bezsprzecznie leży w interesie publicznym, musi być chroniona przez środki mające na celu zapewnienie uiszczania podatków. Stabilność podatkowa może wymagać wprowadzenia złożonego systemu przepisów dotyczących opłat, zwolnień, odliczeń i zwrotów mających na celu zabezpieczenie stabilności podatkowej oraz prawidłowy pobór podatku VAT. Podobnie w kontekście interesu publicznego Trybunał co do zasady jest gotów zaakceptować sztywniejsze podejście organów władzy do staranności podmiotu gospodarczego w celu zabezpieczenia poboru podatków. [...] Trybunał stwierdza w niniejszej sprawie, iż zasada, zgodnie z którą każdy pobrany podatek VAT musi być odzwierciedlony w księgach rachunkowych kontrahenta, aby odbiorca miał prawo obniżenia naliczonego podatku VAT – pomimo jej surowości i późniejszego uchylenia – wchodziła w zakres marginesu uznania państwa i służyła jako gwarancja faktycznego uiszczenia tego podatku. W niniejszej sprawie okoliczności, które wywołały ingerencję państwa w prawa skarżącego, sprowadzały się zasadniczo do uchybień po stronie zbywcy towarów lub usług będącego kontrahentem skarżącego w zakresie uczciwego, a przynajmniej starannego prowadzenia swych transakcji gospodarczych ze skarżącym, stanowiących obowiązki ustawowe, takie jak wystawianie duplikatów faktur, odtworzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość podatku VAT. Brak wywiązania się z tych obowiązków ustawowych przez kontrahenta skarżącego skutkował wszczęciem spornego postępowania podatkowego i sztywnym stanowiskiem organów władzy w stosunku do skarżącego. Trybunał niemniej jednak wskazuje, iż sytuacja ta została zrównoważona przez istnienie środków odwoławczych w ramach cywilnego postępowania o odszkodowanie, na które wskazał rząd i które pozwalało skarżącemu na dochodzenie i uzyskanie odszkodowania od swojego kontrahenta. [...]. Ponadto Trybunał wskazał, że krajowe organy podatkowe oraz sądy ustaliły, iż kontrahent skarżącego nie był w sposób ważny zarejestrowany jako płatnik podatku VAT, a tym samym nie miał uprawnień do wystawienia faktur VAT za swe transakcje ze skarżącym. [...] Obowiązujące polskie przepisy w zakresie VAT jasno wskazywały, po pierwsze, że przeprowadzenia transakcji opodatkowanej i wystawienia faktury VAT może dokonać jedynie zarejestrowany podatnik VAT, oraz, po drugie, iż faktury wystawione przez podmiot do tego nieuprawniony nie stanowią podstawy do obniżenia podatku naliczonego. Trybunał jest zatem zdania, w konkretnym kontekście podatku VAT, że od nabywców takich jak skarżący można oczekiwać, że będą korzystać z relatywnie prostego mechanizmu weryfikacyjnego udostępnianego przez państwo. Wobec powyższego Trybunał stwierdza, że skarżący nie korzystał z "uprawnionej ekspektatywy" w odniesieniu do możliwości odliczenia podatku VAT, a w konsekwencji jego interes dotyczący transakcji z przedmiotowym kontrahentem nie może być postrzegany jako "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1.
6.9. Również zarzut skargi kasacyjnej dotyczący naruszenia art. 42 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię przejawiającą się odmową Skarżącemu prawa zastosowania stawki 0% do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – nie zasługuje na uwzględnienie.
Należy zgodzić się z Sądem pierwszej instancji, że trafnie organy zakwestionowały wykazane przez stronę WDT na rzecz podmiotów niemieckich i swoje stanowisko przekonująco uzasadniły. Nie można było uznać, że Skarżący nieświadomie i bez swojej winy brał udział w łańcuchu transakcji mających za cel dokonanie oszustwa podatkowego. Skarżący nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność weryfikacji zagranicznych kontrahentów przed zawarciem transakcji, nie wskazał danych personalnych osób, które w imieniu ww. firm miały odbierać towar. Nie wyjaśnił, w jaki sposób nawiązał współpracę z ww. firmami. Nie miał żadnych zamówień, kalkulacji, kosztorysów, zaliczek i umów, mimo że dostawy, jak wynika z faktur, dotyczyły towarów o dużej wartości. Z akt sprawy wynika, że poza fakturami VAT, specyfikacjami do nich załączonymi, Strona nie posiada żadnych innych dokumentów, które mogłyby potwierdzić, że transakcje z podmiotami z Niemiec rzeczywiście miały miejsce. W świetle powyższego zasadne było zakwestionowanie przez organ zerowej stawki podatku.
Również pozostałe zarzuty skargi kasacyjnej nie zasługują na uwzględnienie.
6.10. Z tych względów skargę kasacyjną jako nieuzasadnioną NSA na podstawie art. 184 P.p.s.a. oddalił. Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego uzasadnia treść art. 204 pkt 1 P.p.s.a
s. del. WSA A. Nita s. NSA M. Niezgódka - Medek s. NSA A. Mudrecki
/zdanie odrębne/