3. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. art. 233 § 1 pkt 1 i 2 lit. a w zw. z 148 § 1, § 2 i § 3 w zw. art. 149 O.p. w zw. z art. 165 § 1, § 2 i § 4 O.p. w zw. z art. 207 § 1 i § 2 O.p. w zw. z art. 208 § 1 O.p. w zw. z art. 1 pkt lit a-c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 237 z późn. zm., dalej: ustawa o NIP) poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego razem z uchyleniem Decyzji II Instancji pomimo, że nie doszło do doręczenia skarżącej postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu, a więc nie doszło do wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiocie odpowiedzialności skarżącej za zaległości podatkowe spółki i nie było możliwe jego zakończenie wydaniem decyzji, bowiem postanowienie to nie zostało doręczone w trybie art. 149 O.p., jak i żadnym innym, z uwagi na to, że zostało skierowane na adres do korespondencji dla jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą, który nie może być wykorzystywany dla doręczeń w sprawach z art. 116 § 1 O.p., I. P., która odebrała korespondencję zawierającą to postanowienie, jak i spółka w imieniu której tę korespondencję odebrała nie były żadną z osób z art. 149 O.P., a w tym zarządcą wymienionym w tym przepisie i nie działała jako "zarządca domu" z tego przepisu, a nadto po wydaniu przesyłki zawierającej to postanowienie nie pozostawiono zawiadomienia z art. 149 O.p., co w każdym przypadku powinno skutkować uchyleniem przez Dyrektora Decyzji I Instancji i umorzeniem postępowania podatkowego, które to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji II Instancji, a brak doręczenia postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania i w konsekwencji niewszczęcie postępowania powinno skutkować także uchyleniem przez ten Sąd Decyzji I Instancji i umorzeniem postępowania podatkowego;
4. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z 148 § 1, § 2 i § 3 w zw. art. 149 O.p. w zw. z art. 165 § 1, § 2 i § 4 O.p. w zw. z art. 207 § 1 i § 2 O.p. w zw. z art. 208 § 1 O.p. w zw. z art. 1 pkt lit a-c ustawy o NIP poprzez błędne ustalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że doszło do doręczenia skarżącej postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu, a więc doszło do wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiocie odpowiedzialności skarżącej za zaległości podatkowe spółki i było możliwe jego zakończenie wydaniem decyzji podczas, gdy postanowienie to nie zostało doręczone w trybie art. 149 O.p., jak i żadnym innym, z uwagi na to, że zostało skierowane na adres do korespondencji dla jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą, który nie może być wykorzystywany dla doręczeń w sprawach z art. 116 § 1 O.p., I. P., która odebrała korespondencję zawierającą to postanowienie, jak i spółka w imieniu której tę korespondencję odebrała nie były żadną z osób z art. 149 O.p., a w tym zarządcą wymienionym w tym przepisie i nie działa jako "zarządca domu" z tego przepisu, a nadto po wydaniu przesyłki zawierającej to postanowienie nie pozostawiono zawiadomienia z art. 149 O.p., co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji II Instancji, a brak doręczenia postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu i w konsekwencji niewszczęcie postępowania powinno skutkować także uchyleniem przez ten Sąd Decyzji I Instancji i umorzeniem postępowania podatkowego;
5. art. 145 § 1 pkt 1) lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. art. 149 O.p. w zw. z art. 191 O.p. w zw. art. 194 § 1, § 2 i § 3 O.p. w zw. z art. 118 § 1 O.p. in principio poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego razem z uchyleniem Decyzji II Instancji pomimo, że Naczelnik i Dyrektor poczynili ustalenia faktyczne o tym, że I. P. odbierając korespondencję zawierającą postanowienie Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu działała w charakterze jednej z osób z art. 149 O.p. podczas, gdy jest to ustalenie oczywiście sprzeczne z dokumentem urzędowym w postaci zwrotnego poświadczenia odbioru dla tej przesyłki, a organy podatkowe nie dysponowały żadnym przeciwnym dowodem w tej materii, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało błędnym uznaniem, że doszło do skutecznego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania w sytuacji, w której to skuteczne doręczenie nie nastąpiło i w konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien uchylić Decyzję I i II Instancji, jak również ze względu na regulację art. 118 § 1 O.p. in principio umorzyć postępowanie podatkowe;
6. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. art. 149 O.p. w zw. z art. 191 O.p. w zw. art. 194 § 1, § 2 i § 3 O.p. w zw. z art. 118 § 1 O.p. in principio poprzez błędne uznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że spółka L. sp. k., w imieniu której odebrała postanowienie Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu I. P. była zarządcą nieruchomości pod adresem ul. [...], czy też działała jako zarządca domu w rozumieniu art. 149 O.p. podczas, gdy jest to wprost sprzeczne z dokumentem urzędowym w postaci zwrotnego poświadczenia odbioru dla tej przesyłki, a w aktach postępowania nie znajduje się żaden dowód przeciwny w tej materii, a nadto dla stosowania art. 149 O.p. koniecznym jest, aby dana osoba była zarządcą domu, a nie działała "podobnie" do zarządcy domu, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało błędnym uznaniem, że doszło do skutecznego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania w sytuacji, w której to skuteczne doręczenie nie nastąpiło i w konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien był uchylić Decyzję I i II Instancji, jak również ze względu na regulację art. 118 § 1 O.P. in principio umorzyć postępowanie podatkowe;
7. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. art. 149 O.p. w zw. z art. 118 § 1 O.p. in principio poprzez błędne uznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że niepozostawienie po wydaniu I. P. postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu zawiadomienia z art. 149 O.p. nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy podczas, gdy brak tego zawiadomienia wyklucza możliwość uznania skuteczności doręczenia tego postanowienia, a więc i skutecznego wszczęcia postępowania w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności skarżącej za zaległości podatkowe spółki, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało błędnym uznaniem, że doszło do skutecznego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania w sytuacji, w której to skuteczne doręczenie nie nastąpiło i w konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien uchylić Decyzję I i II Instancji, jak również ze względu na regulację art. 118 § 1 O.p. in principio umorzyć postępowanie podatkowe;
8. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 122 O.p. w zw. z art. 187 § 1 O.p. w zw. z art, 191 O.p. w zw. z art. 116 § 1 O.p. i w zw. z art. 118 § 1 O.p. poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji wraz z uchyleniem Decyzji II Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego pomimo, że zarówno Naczelnik, jak i Dyrektor nie przeprowadzili postępowania dowodowego w zakresie wymaganym dla zapewnienia skarżącej prawa do obrony co do istnienia i wymiaru zobowiązania podatkowego, a także zaległości podatkowej spółki w sytuacji, w której skarżąca kwestionowała istnienie i wymiar tego zobowiązania i zaległości podatkowej spółki, a także zgłosiła żądania przeprowadzenia dowodów na poparcie jej stanowiska, a jednocześnie nie była stroną postępowania wymiarowego wobec spółki, zaś niezapewnienie skarżącej tego prawa jest niepogodzenia ze standardami demokratycznego państwa prawa i w konsekwencji czego przedwczesnym było orzeczenie o odpowiedzialności skarżącej skoro nie udowodnienia istnienia zaległości podatkowej spółki i w konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powinien uchylić Decyzję I i II Instancji, jak również ze względu na regulację art. 118 § 1 O.p. in principio umorzyć postępowanie podatkowe, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem na mocy Wyroku Decyzji II Instancji i to na innej podstawie;
9. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. art. 127 O.p. w zw. z art. 122 O.p. w zw. z art. 180 § 1 O.p. w zw. z art. 187 § 1 O.p. w zw. z art. 191 O.p. w zw. z art. 116 § 1 O.p. i w zw. z art. 118 § 1 O.p. poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji wraz z uchyleniem Decyzji II Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego, pomimo, że Naczelnik dopuścił się tożsamych naruszeń, co Dyrektor, a które zostały stwierdzone w Wyroku tj. art. 122 O.p., art. 180 § 1, art. 187 § 1 O.p. i art. 191 O.p., a także art. 116 § 1 O.p., co w świetle zasady dwuinstancyjności uzasadniało uchylenie także Decyzji I Instancji i ze względu na regulację art. 118 § 1 O.p. in principio umorzenie postępowania podatkowego, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem na mocy Wyroku Decyzji II Instancji;
10. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. art. 127 O.p. w zw. z art. 118 § 1 O.p. w zw. z art. 11 ust. 1 Pr. upadł. w zw. z art. 11 ust. 1a Pr. upadł. poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji razem z uchyleniem Decyzji II Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego, pomimo, że Naczelnik i Dyrektor dopuścili się oczywistego naruszenia art. 11 ust. 1 Pr. upadł. i art. 11 ust. 1a Pr. upadł. polegającego na ich błędnej wykładni, jakoby w świetle art. 11 ust. 1 Pr. upadł. sytuacja finansowa dłużnika nie miała znaczenia dla oceny, czy zaistniał stan jego niewypłacalności, a także przyjęciu, że domniemanie z art. 11 ust. 1a Pr. upadł. jest domniemaniem niewzruszalnym, która to wykładnia skutkowała nieuwzględnieniem żadnego żądania skarżącej przeprowadzenia dowodu co do sytuacji finansowej spółki w czasie, gdy wchodził on w skład jej zarządu, co w świetle zasady dwuinstancyjności uzasadniało uchylenie także Decyzji I Instancji i ze względu na regulację art. 118 § 1 O.p. in principio umorzenie postępowania podatkowego, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem Decyzji II Instancji i to z innych względów niż naruszenie art. 11 ust. 1 Pr. upadł. i art. 11 ust 1a Pr. upadł., a także niezawarciem w uzasadnieniu Wyroku wskazań co do dalszego postępowania w kontekście oceny stanu niewypłacalności spółki;
11. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. z art. 116 § 1 O.p. i w zw. z art. 118 § 1 O.p. poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji wraz z uchyleniem Decyzji II Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego pomimo, że zarówno Naczelnik, jak i Dyrektor nie przeprowadzili postępowania dowodowego w zakresie wymaganym dla zapewnienia skarżącej prawa do obrony co do istnienia i wymiaru zobowiązania podatkowego, a także zaległości podatkowej spółki, a więc przedwczesnym było orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności skarżącego, skoro nie zostały udowodnione podstawowe przesłanki w postaci istnienia (powstania) zobowiązania podatkowego spółki, co uzasadniało uchylenie Decyzji I i II Instancji i ze względu na regulację art. 118 § 1 O.p. in principio umorzenie postępowania podatkowego, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem na mocy Wyroku Decyzji II Instancji;
12. art. 145 § 1 pkt 1) lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 118 § 1 O.p. w zw. art. 127 O.p. w zw. z art. 122 O.p. w zw. z art. 187 § 1 O.p. w zw. z art. 188 O.p. w zw. z art. 191 O.p. w zw. z art. 11 ust. 1 Pr. upadł. w zw. z art. 11 ust. 1a Pr. upadł. poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji razem z uchyleniem Decyzji II Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego, pomimo, że Naczelnik i Dyrektor na skutek oczywistego naruszenia art. 11 ust. 1 Pr. upadł. i art. 11 ust. 1a Pr. upadł. polegającego na ich błędnej wykładni, jakoby w świetle art. 11 ust. 1 Pr. upadł. sytuacja finansowa dłużnika nie miała znaczenia dla oceny, czy zaistniał stan jego niewypłacalności, a także przyjęciu, że domniemanie z art. 11 ust. 1a Pr. upadł. jest domniemaniem niewzruszalnym, błędnie nie uwzględnili żadnego żądania skarżącej przeprowadzenia dowodu w odniesieniu do braku zaistnienia stanu niewypłacalności spółki i uznali, że taki stan spółki zaistniał w sytuacji, w której skarżąca zgłosiła żądanie przeprowadzenia dowodów celem wykazania, iż spółka nie utraciła w czasie pełnienia przez nią funkcji w jej zarządzie zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań tj. nie zaistniał stan jej niewypłacalności, a także zmierzała do wzruszenia domniemania z art. 11 ust. 1a Pr. upadł, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem Decyzji II Instancji w sytuacji, w której uchyleniu powinna podlegać także Decyzja I Instancji, a postępowanie powinno zostać umorzone;
13. art. 106 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 106 § 5 p.p.s.a. w zw. z art. 233 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 z późn. zm., dalej: k.p.c.) poprzez sprzeczną z zasadami określonymi w art. 233 § 1 k.p.c. ocenę przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dowodu z informacji odpowiadającej odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki L. sp. k. i uznanie, że dowód ten potwierdza, że spółka ta była zarządcą, czy też działała jako zarządca nieruchomości, na której adres skierowano postanowienie Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu, podczas, gdy dowód ten nie daje już apriorycznie podstaw do czynienia takich ustaleń, co mogło mieć wpływ na sprawy, bowiem skutkowało uznaniem przez Sąd, że doszło do doręczenia Skarżącej postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu i naruszeniem przez Sąd art. 149 O.p.;
14. art. 106 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 106 § 5 p.p.s.a. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczną z zasadami określonymi w art. 233 § 1 k.p.c. ocenę zgromadzonych dowodów i uznanie, że spółka L. sp. k. jest zarządca lub działała jako zarządca nieruchomości zlokalizowanej pod adresem ul. [...], w sytuacji, w której okoliczność ta nie wynika z jakiegokolwiek zgromadzonego dowodu, co mogło mieć wpływ na sprawy, bowiem skutkowało uznaniem przez Sąd, że doszło do doręczenia skarżącemu postanowienia Naczelnika o wszczęciu postępowania z urzędu i naruszeniem przez Sąd art. 149 O.p.;
15. art. 145 § 1 pkt 1) lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 118 § 1 O.p. w zw. z art. art. 122 O.p. w zw. z art. 187 § 1 O.p. w zw. z art. 191 O.p. w zw. z art. 192 O.p. w zw. z art. 116 § 1 O.p. poprzez nieuchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Decyzji I Instancji razem z uchyleniem Decyzji II Instancji i nieumorzenie postępowania podatkowego, pomimo, że Naczelnik i Dyrektor błędnie ustalili to, że wobec Spółki zaistniał stan bezskuteczności egzekucji, podczas, gdy ze zgromadzonych dowodów wynika m. in., że egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego spółki jest przynajmniej częściowo skuteczna, spółka posiada co najmniej 4 (cztery) samochody i w okresie od czerwca 2022 roku do listopada 2022 roku kontrahenci spółki dokonywali od niej zakupów, a w związku z tym przysługiwały jej wierzytelności wobec tych podmiotów, a także nieuwzględnienia żądań skarżącego przeprowadzenia dowodów zmierzających do wykazania majątku spółki, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem skutkowało jedynie uchyleniem Decyzji II Instancji w sytuacji, w której uchyleniu powinna podlegać także Decyzja I Instancji, a postępowanie powinno zostać umorzone;
Ponadto zaskarżonemu wyrokowi zarzucono na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię tj. naruszenie art. 11 ust. 1 Pr. upadł. i art. 11 ust. 1a Pr. upadł. polegające na ich błędnej wykładni przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jakoby w świetle art. 11 ust. 1 Pr. upadł. sytuacja finansowa dłużnika nie miała znaczenia dla oceny, czy zaistniał stan jego niewypłacalności, a także przyjęciu, że domniemanie z art. 11 ust. 1a Pr. upadł. jest domniemaniem niewzruszalnym i w konsekwencji błędnym uznaniu, że wobec spółki zaistniał stan niewypłacalności w czasie pełnienia przez skarżącego funkcji w jej zarządzie, podczas, gdy z prawidłowej wykładni tych przepisów wynika, że dłużnik jest niewypłacalny jeśli utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, zaś domniemanie to jest wzruszalne, a więc brak było podstaw na podstawie zgromadzonego materiały dowodowego do uznania, że wobec spółki zaistniał stan niewypłacalności w czasie pełnienia przez skarżącego funkcji w jej zarządzie.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną organu pełnomocnik skarżącej wniósł o jej oddalenie, zasądzenie od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz M. W. zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Jednocześnie wskazał, iż skarżąca zgłasza żądanie przeprowadzenia rozprawy.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skargi kasacyjne podlegają oddaleniu, ponieważ zaskarżony wyrok mimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu (art. 184 in fine p.p.s.a.). Tytułem wstępu należy wskazać, że podobne sprawy Skarżącej zostały rozstrzygnięte wyrokami NSA z 26 września 2025 r., III FSK 421/25 oraz z 30 września 2025 r., III FSK 463/25, III FSK 533/25 i III FSK 582/25, toteż - podzielając stanowisko jakie sąd kasacyjny zajął w powyższych wyrokach - ze względu na tożsamość niektórych zarzutów podniesionych w skargach kasacyjnych, sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę częściowo posłuży się argumentacją przedstawioną w powyższych wyrokach. Również tytułem wstępu należy zaznaczyć, że niniejsza sprawa do tyczy odpowiedzialności za zobowiązanie w podatku akcyzowym za grudzień 2018 r., które co do zasady przedawnia się z końcem grudnia 2024 r. Ponieważ decyzje w sprawie odpowiedzialności były wydane przed upływem tego zasadniczego terminu przedawnienia, to zagadnienie przedawnienia (jego zawieszenia) nie było przedmiotem sporu - odmiennie niż w sprawach tej samej Skarżącej, które dotyczyły odpowiedzialności za zobowiązania spółki za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.
W skardze kasacyjnej Skarżąca zarzuciła nieważność decyzji wydanej w przedmiocie odpowiedzialności Skarżącej jako osoby trzeciej, ponieważ jej zdaniem decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 247 § 1 pkt 1 w związku z art. 17a i art. 17 § 1, a także art. 207 § 1 i 2 oraz art. 208 § 1 o.p.). Zarzut ten jest bezzasadny.
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela stanowiska, że w sprawie orzekał organ miejscowo niewłaściwy, ani też argumentacji jaką przedstawiono na jego poparcie. Przepis art. 17a o.p. przewiduje, że w postępowaniu o przeniesienie odpowiedzialności na osobę trzecią zaległości podatkowych spółki właściwość miejscową organu wyznacza według kryterium organu właściwego dla podatnika. Przepis ma charakter ogólny i uniwersalny, a nadto, co do zasady, opiera się na racjonalnym założeniu, że o odpowiedzialności osoby trzeciej powinien orzekać ten sam organ, jaki orzekał o samym zobowiązaniu podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny nie ma wątpliwości, że w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej ma orzekać ten organ podatkowy, który jest (był) właściwy w sprawie tego konkretnego zobowiązania podatkowego, za które ma odpowiadać osoba trzecia. Nie ma znaczenia to, czy właściwość miejscowa danego organu podatkowego dla podatnika wynikała z ustawy, czy też z rozporządzenia, art. 17a o.p. odnosi się do niego w równym stopniu. Przepis ten wyprzedza regułę wynikającą z art. 14 ust. 3 u.p.a. Bezprzedmiotowe byłoby ustalanie miejsca wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, które to miejsce - w świetle wywodów skargi kasacyjnej - determinować miałoby wyznaczenie organu "ogólnie właściwego" w sprawach akcyzowych spółki. Intepretując art. 17a o.p., według którego "organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej", trudno odmówić racji organom podatkowym i Sądowi pierwszej instancji, że także ze względów celowościowych i funkcjonalnych powinien to robić organ podatkowy właściwy dla danego podatku. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza zatem, że w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe Spółki orzekał właściwy organ podatkowy, co czyni
W trzecim i kolejnych zarzutach skargi kasacyjnej Skarżącej wskazano na naruszenia m.in. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w związku z art. 135 i art. 145 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 233 § 1 pkt 1 i 2 lit. a, art. 148 § 1, 2 i 3, art. 149, art. 165 § 1, § 2 i § 4, art. 207 § 1 i 2 oraz art. 208 § 1 o.p., co miało nastąpić przez nieprawidłowe doręczenie Skarżącej postanowienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie jej odpowiedzialności za zaległości podatkowe Spółki. Zarzuty sygnalizujące wątpliwość co do prawidłowości wszczęcia postępowania są trafne. Wątpliwości tej sąd kasacyjny nie jest w stanie ostatecznie rozstrzygnąć, wskazuje jednak, że doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej nie może być uznane za prawidłowe, o ile nie nastąpiło na adres miejsca zamieszkania Skarżącej. Artykuł 149 o.p. zawiera szereg warunków, zaś jednym z nich jest skierowanie korespondencji na adres zamieszkania. Organ podatkowy nie wskazał, że ustalił adres miejsca zamieszkania, natomiast przyjął, że jest to adres do doręczeń wskazany przez Skarżącą na użytek prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Nie został jednak wskazany przez Skarżącą jako osobę trzecią w niniejszym postępowaniu. Adres zamieszkania w przypadku osoby trzeciej nie może być identyfikowany przez adres wskazany dla potrzeb działalności gospodarczej. Nie można wykluczyć, że adres wskazany w CEPIK jest adresem zamieszkania Skarżącej, jednakże organy na to się nie powołały, a tym bardziej tego nie wykazały. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego błędne, bo nieznajdujące oparcia w aktach sprawy jest kategoryczne stanowisko sądu pierwszej potwierdzające skuteczność doręczenia postanowienia i co za tym idzie, skuteczność wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności Skarżącej. W ponownie prowadzonym postępowaniu organy zbadają i wyjaśnią tę kwestię, kierując się zaprezentowanym wyżej stanowiskiem sądu kasacyjnego, które jest takie, że doręczenie postanowienia może zostać uznane za skuteczne tylko pod warunkiem, że nastąpiło na adres zamieszkania Skarżącej. Stanowisko sądu pierwszej instancji w tej kwestii było nieprawidłowe, nie zachodziła jednak potrzeba uchylania wyroku sądu pierwszej instancji, ponieważ sąd ten - aczkolwiek z innych powodów - uchylił zaskarżoną decyzję. W rezultacie organy przy ponownym rozpoznaniu sprawy będą w kwestii doręczenia postanowienia związane stanowiskiem sądu kasacyjnego, nie zaś stanowiskiem sądu pierwszej instancji (art. 188 p.p.s.a.).
Częściowo zasadny jest zarzut oznaczony w skardze kasacyjnej Skarżącej numerem 8, odnoszący się do naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 122 O.p. w zw. z art. 187 § 1 O.p. w zw. z art. 191 O.p. w zw. z art. 116 § 1 O.p. Słuszne jest twierdzenie, że organy podatkowe nie przeprowadziły postępowania dowodowego w zakresie wymaganym dla zapewnienia skarżącej prawa do obrony co do istnienia i wymiaru zobowiązania podatkowego, a także zaległości podatkowej spółki w sytuacji, w której skarżąca kwestionowała istnienie i wymiar tego zobowiązania i zaległości podatkowej spółki, a także zgłosiła żądania przeprowadzenia dowodów na poparcie jej stanowiska, a jednocześnie nie była stroną postępowania wymiarowego wobec spółki, zaś niezapewnienie skarżącej tego prawa jest nie do pogodzenia ze standardami demokratycznego państwa prawa, w konsekwencji czego przedwczesnym było orzeczenie o odpowiedzialności skarżącej.
Sąd pierwszej instancji słusznie uznał, że uchybieniem organów podatkowych było niezapewnienie Skarżącej dostępu do materiału dowodowego, w oparciu o który organ podatkowy - już po zaprzestaniu pełnienia przez Skarżącą funkcji członka zarządu - wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w kwocie wyższej niż zadeklarowana. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego uchybienie, którego dopuściły się organy podatkowe, sięgało jednak znacznie głębiej. Należało bowiem Skarżącej zapewnić nie tylko dostęp do materiału dowodowego, w oparciu o który wydano decyzję wobec spółki, i nie tylko zapewnić Skarżącej możliwość przedstawienia własnego stanowiska w sprawie tego wymiaru, lecz także rozważyć merytorycznie zasadność przeprowadzenia wnioskowanych przez Skarżącą dowodów i realnie umożliwić jej skuteczne podważenie ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych, które organ przyjął określając wysokość zobowiązania podatkowego spółki.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie istotny - a nie w pełni doceniony przez sąd pierwszej instancji - jest wątek związany z możliwością efektywnego kwestionowania ustaleń związanych z wymiarem podatku, w tym przypadku podatku akcyzowego, którego wymiar został dokonany już po tym, gdy Skarżąca przestała pełnić funkcję członka zarządu Spółki. I nie chodzi tu tylko o datę wydania decyzji w pierwszej i drugiej instancji. Od samego początku postępowania wymiarowego prowadzonego wobec Spółki Skarżąca nie była już członkiem zarządu (przestała nim być 30 września 2020 r.). Nie miała zatem jakiegokolwiek wpływu na bieg tego postępowania wymiarowego.
Co prawda orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego przez wiele lat wskazywało na to, że w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności osób trzecich nie ma już miejsca na kwestionowanie wymiaru podatku wobec Spółki, jednak w obecnym stanie prawnym należy uwzględnić stanowisko zaprezentowane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27 lutego 2025 r. w sprawie Adjak o sygn. C-277/24, a mianowicie: "Artykuł 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z art. 325 ust. 1 TFUE, prawem do obrony i zasadą proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że: nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniom krajowym i praktyce krajowej, zgodnie z którymi osoba trzecia, która może zostać uznana za solidarnie odpowiedzialną za zobowiązanie podatkowe osoby prawnej, nie może być stroną w postępowaniu prowadzonym przeciwko tej osobie prawnej w celu ustalenia jej zobowiązania podatkowego, bez uszczerbku dla konieczności, by ta osoba trzecia w toku ewentualnie prowadzonego wobec niej postępowania w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej mogła skutecznie podważyć ustalenia faktyczne i kwalifikacje prawne dokonane przez organ podatkowy w ramach pierwszego postępowania i mieć dostęp do jego akt, z poszanowaniem praw wspomnianej osoby prawnej lub innych osób trzecich".
Trybunał potwierdził, iż prawo unijne nie stoi na przeszkodzie takiemu ukształtowaniu odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, jak ma to miejsce w art. 116 o.p., o ile przepis ten jest wykładany w określony sposób. Rodzi to konieczność uwzględnienia tez tych orzeczeń w ramach tzw. wykładni prounijnej, co jest jednoznaczne z koniecznością rewizji dotychczasowych poglądów prawnych przyjmowanych na gruncie tego przepisu. Taki trafny wniosek został także sformułowany w Interpretacji ogólnej nr DTS2.8012.5.2025 Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie stosowania art. 116 ustawy – Ordynacja podatkowa w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie C-277/24 (Adjak) oraz z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie C-278/24 (Genzyński), Dziennik Urzędowy Ministra Finansów i Gospodarki poz. 10.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w wyroku z 27 lutego 2025 r. w sprawie C-277/24 Adjak, członek zarządu w ramach przysługującego mu prawa do obrony powinien mieć uprawnienie do podnoszenia zarzutów względem ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych, które zostały dokonane przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym skierowanym do spółki, a na które organ ten powołuje się w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności tego członka zarządu.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego uprawnienie do podnoszenia zarzutów uzależnione jest od tego, czy dany członek zarządu miał już wcześniej faktyczną możliwość podnieść takie zarzuty lub w inny sposób odnieść się do kwestii istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego spółki, za które ma odpowiadać. W tym kontekście należy przypomnieć, że Skarżąca przestała pełnić funkcję członka zarządu na długo przedtem, zanim wydano decyzję określającą zobowiązanie spółki w kwocie wyższej, niż wynikająca z deklaracji podatkowej. Nie pełniąc funkcji członka zarządu w czasie trwania postępowania wymiarowego, Skarżąca nie miała dostępu do akt tego postępowania wówczas, kiedy się ono toczyło, ani też później (co wytknął sąd pierwszej instancji), jak również nie miała możliwości podważenia ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych dokonanych przez organ w ramach postępowania podatkowego prowadzonego wobec spółki. Stanowisko TSUE zaprezentowane w wyroku C-277/24 Adjak jest zatem w pełni aktualne.
Organ podatkowy ustala podstawę faktyczną odpowiedzialności członka zarządu. Elementami tych ustaleń są m.in. istnienie i wysokość zobowiązania podatkowego. Kierując się wytycznymi płynącymi z wyroku TSUE C-277/24 Adjak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że jeśli - tak jak w realiach rozpoznawanej sprawy - zobowiązanie podatkowe zostało określone w skierowanej do spółki decyzji organu podatkowego, jak stało się w niniejszej sprawie, to osoba trzecia w toku prowadzonego wobec niej postępowania w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej musi mieć możliwość skutecznego podważenia ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych dokonanych przez organ podatkowy w ramach postępowania prowadzonego wobec spółki i mieć dostęp do jego akt, z poszanowaniem praw wspomnianej osoby prawnej lub innych osób trzecich.
Właśnie na tej płaszczyźnie realizuje się prawo członka zarządu do obrony. Jest więc ono zapewnione, jeżeli tylko w postępowaniu dotyczącym jego odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki – na podstawie art. 188 o.p. – będzie miał możliwość zgłaszania wniosków dowodowych przeciw ustaleniom faktycznym lub kwalifikacjom prawnym poświadczonym w decyzji wymiarowej skierowanej do spółki, na które powołuje się organ podatkowy. Członek zarządu może, ale nie musi skorzystać z tego uprawnienia.
Członek zarządu nie jest ani uczestnikiem postępowania wymiarowego skierowanego do spółki, ani adresatem wydawanej w takim postępowaniu decyzji. Decyzja wymiarowa stanowi władczą konkretyzację indywidualnych praw i obowiązków – spółki, a nie członka zarządu. Odpowiedzialność solidarna członka zarządu ma charakter odpowiedzialności in solidum (odpowiada on z odrębnego tytułu prawnego, aniżeli spółka).
Prowadzi to do konkluzji, że (z jednej strony) decyzja wymiarowa skierowana do spółki nie wiąże organu podatkowego w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Brak w tym zakresie bezpośredniego związku, gdyż w decyzji tej konkretyzuje się prawa i obowiązki, których podmiotem w żadnym przypadku nie staje się członek zarządu. Związek taki ma charakter jedynie pośredni, tj. poprzez odwołanie do treści tej decyzji (jako okoliczności faktycznej) na potrzeby władczej konkretyzacji praw i obowiązków członka zarządu (zgodnie z zasadą ukonstytuowania jego odpowiedzialności). Z tych samych powodów, uprawnienie członka zarządu do podnoszenia zarzutów nie narusza zasady trwałości decyzji ostatecznych (art. 128 o.p.). Z drugiej strony, z przedstawionych powodów, skuteczne zakwestionowanie przez członka zarządu ustaleń faktycznych lub kwalifikacji prawnych poświadczonych w decyzji wymiarowej skierowanej do spółki samo w sobie nie przekłada się automatycznie na podważenie samej decyzji, w szczególności nie uzasadnia stwierdzenia jej nieważności, czy wznowienia odnośnego postępowania (związane z tym kwestie należy oceniać osobno na zasadach ogólnych z uwzględnieniem okoliczności dotyczących spółki, a nie członka zarządu).
Uprawnienie członka zarządu do podnoszenia zarzutów, na co wskazuje analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości w wyroku z 27 lutego 2025 r. w sprawie Adjak, odnosi się nie tyle do decyzji wymiarowej skierowanej do spółki, ile do poświadczonych w niej ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych. Organ podatkowy, ustalając stan faktyczny w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członka zarządu może (i powinien) z jednej strony odwołać się do ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych poczynionych w postępowaniu wymiarowym skierowanym do spółki. Nie wiążą one jednak organu podatkowego w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członka zarządu, ani nie zwalniają go z konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w ramach tej procedury. Z tego powodu, w świetle prawa unijnego, decyzja wymiarowa skierowana do spółki w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członka zarządu może stanowić jedynie dowód na stwierdzone w niej okoliczności i nie wolno wyłączać w tym zakresie możliwości przeprowadzenia przeciwdowodu (co miałoby miejsce, gdyby przyznać jej walor wiążącego organ prejudykatu, jak miało to niejednokrotnie miejsce w dotychczasowej praktyce stosowania art. 116 o.p.). Łącznikiem między postępowaniem wymiarowym prowadzonym wobec spółki, a postępowaniem w sprawie odpowiedzialności członka zarządu jest nie sama decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, lecz poświadczone w niej okoliczności faktyczne i kwalifikacje prawne. Status ten nie ulega zmianie, w przypadku gdy w odniesieniu do decyzji wymiarowej skierowanej do spółki zapadł wyrok sądu administracyjnego.
Skoro członkowi zarządu przysługuje prawo do zgłaszania zarzutów względem ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych poświadczonych w decyzji wymiarowej skierowanej do spółki, to uprawnieniu temu towarzyszy (instrumentalne wobec niego) prawo dostępu członka zarządu do akt postępowania wymiarowego prowadzonego wobec spółki, ale tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia członkowi zarządu podważania ustaleń faktycznych i prawnych mających wpływ na określenie istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego, za które członek zarządu ponosić ma odpowiedzialność (tak zob. również wyrok NSA z 22 sierpnia 2025 r., III FSK 4259/21).
Powyżej przedstawione stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego organy podatkowe będą zobowiązane honorować ponownie rozpatrując sprawę.
Wobec potrzeby wyjaśnienia wprowadzenia do obrotu postanowienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności Skarżącej jako osoby trzeciej, w ponownie przeprowadzonym postępowaniu, przedwczesne byłoby rozpatrywanie pozostałych kwestii podnoszonych w skardze kasacyjnej Skarżącej - skoro na tym etapie postępowania jest wątpliwe, czy owo doręczenie nastąpiło, a zatem czy postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej zostało skutecznie wszczęte.
To wszystko, co wyżej powiedziano na temat wpływu wyroku C-277/24 Adjak na wykładnię i stosowanie przepisów o odpowiedzialności członków zarządu, przesądza zarazem o niezasadności zarzutów organu odnoszących się do naruszenia prawa procesowego, oznaczonych w skardze kasacyjnej organu numerami 2 i 4.
Nie można także przyznać słuszności zarzutom organu kwestionującym prawidłowość stanowiska sądu pierwszej instancji odnoszącego się do przesłanki braku winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość, zarówno przez pryzmat prawa materialnego, jak i procesowego. Naczelny Sąd Administracyjny w pełni aprobuje stanowisko sądu pierwszej instancji w tej kwestii. Sąd pierwszej instancji trafnie stwierdził w nawiązaniu do przesłanki z art. 116 § 1 pkt 1 O.p., że organ podatkowy poprzestał na formalnym stwierdzeniu, iż wniosek taki nie został złożony nie podejmując pogłębionej analizy, czy po stronie skarżącej rzeczywiście istniała świadomość lub choćby możliwość przewidzenia, że spółka znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1–2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Sąd pierwszej instancji trafnie wskazał: "Z wywodu organu nie sposób zarazem wnioskować, czy analizowano, czy Skarżąca będąc członkiem zarządu powinna była się spodziewać/być świadoma możliwości późniejszego określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, tj. że decyzja wymiarowa jedynie potwierdzała to, czego podatnik (osoby kierujące spółką) mógł oczekiwać, w istocie uchylając się od prawidłowego realizowania swoich obowiązków podatkowych. Z zaskarżonej decyzji nie wynika, aby organ oceniał materiał dowodowy w tym aspekcie. Podstawą wydania decyzji wymiarowej wobec Spółki było tymczasem zakwestionowanie, że przedmiotem produkcji spółki były wyroby medyczne, tj. czy to kryterium spełniał [...], co uzasadniało w ocenie Spółki zastosowanie zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie produktu." Dalej, sąd pierwszej instancji trafnie skonstatował: "Spór w sprawie wymiarowej nie wydaje się zatem prima facie takim, który wskazuje bezpośrednio na nierzetelność podatnika, o której członek zarządu mógł mieć wiedzę. Raczej jawi się, co należy podkreślić – na pierwszy rzut oka – bo nie jest rolą Sądu ocena tej kwestii na obecnym etapie postępowania, jako taki, który wywiązał się w związku z błędem Spółki odnośnie do zastosowania zwolnienia w podatku akcyzowym i odmienną kwalifikacją normatywną jej produktów dokonaną w decyzji wymiarowej. Innymi słowy, ustalenia poczynione w sprawie, a związane m.in. z przedłożoną dokumentacją techniczną i oceną kliniczną produktów, którymi obracała Spółka, wskazują na możliwość pozostawania przez członka zarządu (skarżącego) w dobrej wierze, że oferowane produkty spełniały kryterium wyrobu medycznego. W powyższym stanie rzeczy ocena, czy Skarżąca wiedziała bądź mogła wiedzieć, że w przyszłości zostanie wydana decyzja wymiarowa, słowem czy mógł być postrzegany jako przezorny członek zarządu w tym zakresie, zdaniem składu orzekającego powinna mieć kluczowe znaczenie dla oceny (braku) przesłanki ekskulpującej, na którą powołał się organ." Naczelny Sąd Administracyjny w całości akceptuje stanowisko sądu pierwszej instancji w tej kwestii, nie tylko w zakresie powyżej zacytowanym.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygnalizowane przez sąd pierwszej instancji kwestie rzutują na to, czy Skarżącej można przypisać winę za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki. Słuszność stanowiska sądu pierwszej instancji potwierdził wydany później wyrok TSUE z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie C-278/24 (Genzyński). Z wyroku tego wynika m.in. to, że zdaniem Trybunału w celu wykazania braku winy, członek zarządu może powołać się na to, że dochował wszelkiej staranności wymaganej przy prowadzeniu spraw danej spółki. Ten wyrok TSUE wzmacnia stanowisko sądu pierwszej instancji.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dla oceny wystąpienia przesłanki braku winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość ma znaczenie to, czy przy dochowaniu należytej staranności Skarżąca miała podstawy by przypuszczać, że Spółka niepoprawnie deklaruje wysokość akcyzy i w ten sposób generuje zaległości podatkowe w podatku akcyzowym, co czyniłoby zasadnym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Organ argumentuje, że skoro spółka przy wprowadzaniu produktu na rynek pozyskiwała opinie co do ich kwalifikacji, to potwierdza to, że miała wątpliwości co do prawidłowości swoich rozliczeń. Naczelny Sąd Administracyjny postrzega tę kwestię nieco odmiennie: skoro spółka zbierała opinie dotyczące kwalifikacji jej produktów, to prima facie świadczy to raczej o staranności, a nie jej braku. Brak należytej staranności mógłby wynikać np. z tego, że tendencyjnie dobierano podmioty wydające opinie albo też że pomijano lub ukrywano opinie będące nie po myśli zarządu. Powtórzyć należy, że kluczowe znaczenie ma to, czy Skarżąca osobiście dochowała należytej staranności - gdyż przesłanka braku winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość powinna być oceniana indywidualnie w stosunku do konkretnej osoby, a nie zarządu jako takiego. Po przeprowadzeniu ustaleń i ocen organ oceni ponownie, czy Skarżąca dochowała należytej staranności. O braku należytej staranności organ może przesądzić dopiero jeśli uzna, że Skarżąca miała powody aby spodziewać się, iż prawidłowość rozliczeń Spółki w zakresie akcyzy będzie mogła zostać podważona. Organ w ponownie prowadzonym postępowaniu z uwzględnieniem stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i stanowiska sądu pierwszej instancji w ostatnio wskazywanym obszarze i ponownie przeanalizuje, czy Skarżącej można przypisać winę w niezgłoszeniu wniosku o upadłość spółki.
Niezasadne są zarzuty odnoszące się do naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 141 § 4 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Wszystkie te elementy zawarte są w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Sąd dostatecznie jasno i precyzyjnie wskazał motywy swojego rozstrzygnięcia. Wyrok poddaje się merytorycznej kontroli sądu kasacyjnego. Uzasadnienie wyroku WSA spełnia zatem wymagania przewidziane w art. 141 § 4 p.p.s.a.
Niezasadne są zarzuty odnoszące się do naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 141 § 4 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Wszystkie te elementy zawarte są w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Sąd dostatecznie jasno i precyzyjnie wskazał motywy swojego rozstrzygnięcia. Wyrok poddaje się merytorycznej kontroli sądu kasacyjnego. Uzasadnienie wyroku WSA spełnia zatem wymagania przewidziane w art. 141 § 4 p.p.s.a.
Reasumując, z omówionych wyżej powodów Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że sąd pierwszej instancji zasadnie uchylił zaskarżoną decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny aprobuje stanowisko WSA co do tego, jakie względy przemawiały za uchyleniem decyzji, a oprócz tego wskazuje, że doszło także do innych uchybień, których sąd pierwszej instancji nie dostrzegł (wątpliwości związane z doręczeniem postanowienia o wszczęciu postępowania). W tym zakresie oraz w kwestiach wyżej szczegółowo omówionych, stanowisko sądu pierwszej instancji doznaje zatem pewnej modyfikacji. W konsekwencji, ponieważ zaskarżona decyzja słusznie została uchylona, obie skargi kasacyjne należało oddalić, albowiem zaskarżony wyrok, pomimo częściowo błędnego uzasadnienia, odpowiada prawu (art. 184 in fine p.p.s.a.). Na podstawie art. 207 § 2 p.p.s.a. odstąpiono od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.
s. Agnieszka Olesińska (spr.) s. Jacek Pruszyński s. Sławomir Presnarowicz