- art. 119 zv § 1, art. 119 zw § 1 o.p. w zw. z art. 119 zg pkt 9 o.p. poprzez dokonanie jego błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że podatnik może wykorzystywać rachunki bankowe do wyłudzeń skarbowych w myśl kodeksu karnego skarbowego, nawet gdy nie ponosi winy, a także na przyjęciu, że definicja wyłudzenia skarbowego zawarta w art. 119 zg pkt 9 o.p. wskazuje jedynie na konkretne działania (czyny) penalizowane w prawie karnym skarbowym, nie odwołując się do zasad karania wynikających z Kodeksu karnego skarbowego, tj. m.in. oceny świadomości czy złej woli osoby popełniającej ten czyn;
3. art. 86 ust. 1 u.p.t.u. polegające na odmowie przyznania Spółce prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, która to odmowa została oparta na błędnym uznaniu, że usługi nabyte przez Spółkę od kontrahentów niemieckich zostały w całości wykorzystane do czynności zwolnionych od opodatkowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u.;
4. art. 121 § 1 o.p. w zw. z art. 2 Konstytucji RP polegające na naruszeniu zasady zaufania do organów podatkowych poprzez arbitralne, dowolne uznanie, że w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego, a także że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uzasadnia przypuszczenie, że podatnik wykorzystuje działalność banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.
W oparciu o powyższe zarzuty Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 9 stycznia 2025 roku a także o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.
W odpowiedzi na skargę organ, podtrzymując zajęte w sprawie stanowisko, wniósł o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie i dlatego podlegała oddaleniu.
Przedmiot sporu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy w okolicznościach sprawy zasadne było zastosowanie wobec Spółki środka w postaci blokady rachunków bankowych na czas 72 godzin, a następnie jego przedłużenie na kolejne trzy miesiące.
Zgodnie z art. 119zv § 1 o.p. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
Użyty w tym przepisie zwrot "może wykorzystywać" wskazuje, że ustawodawca obniżył "próg pewności dowodowej", jaką ma uzyskać organ, który ma zatem przedstawić informacje wskazujące na możliwość (prawdopodobieństwo) wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a nie udowodnić powyższą okoliczność (uzyskać i wykazać pewność).
Zastosowanie art. 119zv o.p. warunkowane jest zatem ziszczeniem się dwóch przesłanek: (i) posiadaniem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, w szczególności wynikających z analizy ryzyka (119zn § 1 o.p), wskazujących, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność m.in. banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego i (ii) blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Jest to tzw. "krótka blokada", a jej celem jest przede wszystkie uniemożliwienie szybkiego transferu środków finansowych. Szybkość zabezpieczenia ma zasadnicze znaczenie przede wszystkim właśnie w odniesieniu do najbardziej płynnego aktywa przedsiębiorstwa, jakim są środki zgromadzone na rachunku.
Przepis art. 119 zw § 1 o.p. pozwala natomiast Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.
Instytucja prawna przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego realizuje podobne cele jak instytucja zabezpieczenia zobowiązań podatkowych (art. 33 o.p.). Celem ustawodawcy w obu przypadkach było efektywne zabezpieczanie realizacji obowiązków podatkowych w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązań podatkowych przez podmiot do tego zobowiązany. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego i przedłużenie ww. blokady pozwala bowiem na realizację powyższego celu ustawodawcy w krótszym czasie, gdyż nie następuje m.in. proces wydawania decyzji.
Zagadnienie zakresu i charakteru kontroli sądowoadministracyjnej postanowień wydawanych na podstawie art. 119zw o.p. było już przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych. Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela i w pełni aprobuje wyrażone w orzecznictwie stanowisko, że w przypadku zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przedłużenia blokady rachunku bankowego, na podstawie art. 134 § 1 w zw. z art. 135 p.p.s.a. podlegają badaniu również przesłanki tzw. "krótkiej blokady" (por. wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2020 r., sygn. akt I FSK 491/20, z dnia 5 marca 2021 r., sygn. akt I FSK 1351/20, z dnia 26 czerwca 2021 r., sygn. akt I FSK 880/21, wszystkie orzeczenia powoływane w niniejszym uzasadnieniu są dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: https://orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd, kontrolując prawidłowość wydanego przez organ rozstrzygnięcia w przedmiocie blokady rachunku bankowego (lub rachunków bankowych) musi więc ocenić, czy organ w prawidłowy sposób wykazał zaistnienie zarówno przesłanek określonych w art. 119zv § 1 "krótka blokada"), jak i art. 119zw § 1 o.p. (przedłużenie blokady). Powyższe ma zasadnicze znaczenie dla ochrony praw podmiotu kwalifikowanego, gdyż w świetle art. 119zzb o.p., zażalenie, a więc związana z tym kontrola wewnątrzadministracyjna, jak i kontrola sądowoadministracyjna prawidłowości żądania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, nie przysługuje na samo żądanie sformułowane przez organ na podstawie art. 119zv o.p., a tylko na przedłużenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
Rekonstruując zatem normę prawną wynikającą z art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 o.p. należy stwierdzić, że żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej następuje po zaistnieniu dwóch przesłanek wskazanych w art. 119zv o.p na okres nie dłuższy niż 72 godziny, a następnie może zostać przedłużona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące po wykazaniu przez organ zaistnienia dodatkowej przesłanki, wskazanej w art. 119zw § 1 o.p., to jest uzasadnionej obawy, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub z tytułu odpowiedzialności osób trzecich, przekraczającego równowartość 10.000 euro.
Zgodnie natomiast z art. 119zzb § 4 o.p. w zakresie nieuregulowanym do postępowań dotyczących blokady rachunków bankowych przepisy Działu IV o.p. stosuje się odpowiednio.
Z powyższych przepisów. wynika więc, że w ramach postępowania dotyczącego przedłużenia blokady organ ten nie dokonuje już oceny, czy rachunek podmiotu kwalifikowanego jest lub może być wykorzystywany do wyłudzeń skarbowych, gdyż taką ocenę ma obowiązek przeprowadzić na wcześniejszym etapie, uruchamiając krótką blokadę. Natomiast stosując instytucję przedłużenia blokady, ocenia wyłącznie dwie kwestie. Po pierwsze, czy występuje uzasadniona obawa niewykonania przez podmiot kwalifikowany istniejącego lub mającego powstać zobowiązania wymienionego w tym przepisie. Po drugie czy wysokość tego zobowiązania przekroczy odpowiednik w złotych kwoty 10.000 euro (por. wyrok NSA z 3 marca 2020 r., sygn. akt I FSK 1425/19). Przy dokonywaniu oceny, czy zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona zobowiązania, z uwagi na użycie w art. 119zw § 1 takiej samej przesłanki co w art. 33 § 1 o.p., stosowanie tego przepisu powinno być zbliżone do zabezpieczania zobowiązań podatkowych. W powołanych dotychczas wyrokach NSA wskazano, że nie istnieje wyczerpujący katalog okoliczności, które mają znaczenie dla oceny, czy spełnione zostały przesłanki dokonania przedłużenia blokady. W każdej bowiem sprawie inne okoliczności mogą świadczyć o istnieniu obawy niewykonania zobowiązania (Małgorzata Niezgódka-Medek, Stefan Babiarz i in. Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. XI, opubl. WKP 2019).
Zauważyć przy tym należy, że podobnie jak w przypadku postępowania w przedmiocie dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika, tak i w przypadku postępowania w przedmiocie przedłużenia blokady rachunku bankowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego w takim zakresie, jak w postępowaniu wymiarowym, lecz ocenia jedynie okoliczności związane z dokonywaniem kwestionowanych transakcji, przy uwzględnieniu materiału dowodowego zebranego w toku kontroli podatkowych, postępowań podatkowych lub czynności sprawdzających oraz wynikających z deklaracji podatkowych i plików JPK_VAT (por. wyrok NSA z 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I FSK 2141/16). Przedmiotu tego postępowania nie stanowi weryfikacja transakcji dokonywanych przez podatnika w kontekście zasadności skorzystania przez niego z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie ocena przesłanek przedłużenia terminu blokady rachunków bankowych wskazanych w art. 119 zw o.p.
W rozpoznawanej sprawie Dyrektor uznał, a sąd takie stanowisko w pełni podziela, że materiał dowodowy był wystarczający by stwierdzić, że skarżąca mogła wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego była konieczna, aby temu przeciwdziałać.
Z analizy ryzyka wynika, że Spółka nabywała usługi świadczone w przeważającej części przez podmioty niemieckie, które na swych stronach internetowych prezentowały się jako świadczące usługi ambulatoryjne, pielęgniarskie i dodatkowe (pomoc w prowadzeniu domu) na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, a więc świadczyły usługi bezpośrednio związane z usługami opieki, które stanowiły przedmiot działalności Spółki i korzystały ze zwolnienia z tytułu VAT. Usługi w zakresie opieki społecznej stanowiły 99,85% obrotu zadeklarowanego przez skarżącą. Spółka odliczyła całość podatku naliczonego wynikającego z importu usług.
Organy wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast nabyte przez Spółkę od kontrahentów niemieckich usługi zostały w całości wykorzystane do czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem VAT.
Wykazując w swoich rozliczeniach kwotę podatku należnego Spółka zastosowała stawkę 23%. Jednocześnie Spółka odliczyła całość podatku naliczonego wynikającego z importu usług. Organy przyjęły, że Spółka nieprawidłowo rozlicza podatek VAT od importu usług. Sąd podziela stanowisko organu, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Spółka mogła odliczyć VAT naliczony w związku z importem usług, które były wykorzystywane do czynności zwolnionych.
Materiał dowodowy wskazuje, że działania Spółki polegające na odliczeniu podatku naliczonego związanego z importem usług, które – jak uznał organ - z dużym prawdopodobieństwem w okolicznościach sprawy dotyczyły czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mogły spowodować nieprawidłowe rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług i obniżenie kwoty należnego zobowiązania podatkowego, co mieści się w pojęciu wyłudzenia skarbowego zdefiniowanego w art. 119zg pkt 9 o.p. Płatności z tytułu tych usług realizowane były za pośrednictwem banków.
Zdaniem Sądu organy w sprawie wykazały też, że w następstwie nieprawidłowego rozliczenia przez Spółkę importu usług mogło dojść do wyłudzeń skarbowych zdefiniowanych w art. 119zg pkt 9 o.p., tj. przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym podlega karze podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie.
W ocenie Sądu, w opisanej sytuacji wystąpiło ryzyko tego, że Spółka jako podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. To zaś uzasadniało dokonanie blokady rachunku bankowego tego podmiotu.
Przede wszystkim zaś organy wykazały istnienie uzasadnionej obawy niewykonania istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego. W tym zakresie wskazano na stan majątkowy i finansowy Spółki: brak nieruchomości, środków transportu, praw majątkowych, środków trwałych, stratę z działalności oraz niewielki majątek obrotowy w postaci środków na rachunkach bankowych, które rodzą wysoce prawdopodobne ryzyko nieuregulowania zobowiązania podatkowego. Niezależnie od tego organ zasadnie zwraca uwagę na inny istotny czynnik rodzący obawę, mianowicie to, że holding, w ramach którego działa Spółka, to co najmniej 20 podmiotów utworzonych w latach 2017-2023 przez J. K. przy współpracy z S. P. oraz przy udziale M. T., działających w obszarze świadczenia usług pomocy społecznej i agencji pracy. Istotne jest to, że spółki te były sukcesywnie powoływane, działały przez pewien czas (od roku do dwóch lat), a następnie były stawiane w stan likwidacji i zastępowane przez kolejne podmioty - w tym obecnie przez Spółkę. Odnotowania wymaga, że powyższe ustalenia organu nie są kwestionowane przez Spółkę. W ocenie Sądu, opisany czynnik operacyjny w powiązaniu z sytuacją majątkową Spółki w sposób oczywisty wskazują na istnienie uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania. Brak środków i majątku, przy potencjalnym wygaszeniu działalności, niewątpliwie uniemożliwi zaspokojenie wierzyciela podatkowego.
Nie ma większego wpływu na taką oceną podnoszona przez Spółkę okoliczność braku zaległości podatkowych. Jak zauważa organ, Spółka została zarejestrowana 7 lutego 2023 r. w KRS i za 2023 r. wykazała stratę w kwocie 1.402 zł, a w rozliczeniu z tytułu VAT za poszczególne okresy objęte analizą nie wykazała zobowiązania podatkowego do wpłaty do budżetu państwa. Mając to na uwadze zasadna pozostaje uwaga organu, że Spółka nie mogła mieć zaległości podatkowych, gdyż nie deklarowała nic do wpłaty.
Sąd w pełni potwierdza stanowisko organu, że dokonując oceny zasadności dokonania blokady rachunków bankowych nie ma podstaw do tego by analizować, czy występują przesłanki przypisania Spółce winy. Z treści analizowanych przepisów jak też z istoty instytucji wynika, że aspekt winy jest bez znaczenia dla oceny zasadności dokonania blokady rachunków bankowych. Rację ma organ, że w postępowaniu dotyczącym blokady nie ma miejsca na udział podmiotu kwalifikowanego i składanie przez niego wyjaśnień w celu ustalenia winy czy celowości działania. Organ podatkowy ocenia zaistnienie przesłanek tzw. krótkiej blokady wyłącznie na podstawie posiadanych informacji, w tym analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 o.p. Ustalanie winy w tym postępowaniu, jak słusznie zauważa organ, w praktyce prowadziłoby do niemożności stosowania przepisów art. 119 zn i art. 119 zm o.p.
Sąd nie zgadza się z zarzutem formułowanym przez skarżącą co do błędnej wykładni przepisów art. 119 zv § 1, art. 119 zw § 1 o.p. w zw. z art. 119 zg pkt 9 o.p. Ostatni z wymienionych przepisów definiuje wyłudzenia skarbowe na gruncie działu IIIb Ordynacji podatkowej – "Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych". Zdaniem Sądu należy w pełni zgodzić się z organem, że definicja wyłudzenia skarbowego zawarta w art. 119 zg pkt 9 o.p. wskazuje jedynie na konkretne działania (czyny) penalizowane w prawie karnym skarbowym, nie odwołując się do zasad karania wynikających z Kodeksu karnego skarbowego, tj. m.in. oceny świadomości czy złej woli osoby popełniającej ten czyn. W sposób oczywisty, mając na uwadze choćby charakter i cel postępowania w sprawie nałożenia blokady, należy przyjąć, że jego celem jest umożliwienie podjęcia sprawnych działań zapobiegających wykorzystaniu działalności m.in. banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego. Wykorzystanie blokady rachunków celem zapobiegania wyłudzeniom skarbowym nie wymaga od organów wykazania, że wyłudzenie miało miejsce. Z brzmienia art. 119 zv § 1 o.p. wynika możliwość zastosowania blokady w sytuacji wystąpienia choćby potencjalności wyłudzenia. Z tego też względu nie może być mowy o badaniu wystąpienia winy lub jej braku.
Wbrew zarzutom, nie doszło do naruszenia przez organ art. 86 ust. 1 u.p.t.u. Orzekając w przedmiocie zastosowania blokady organ nie stosował tego przepisu, nie przesądzał kwestii prawa Spółki do odliczenia VAT. Naczelnik nie prowadził tu postępowania dowodowego, nie określał kwoty zobowiązania podatkowego, a jedynie w oparciu o posiadane informacje analizował ryzyko wykorzystania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych i badał, czy nie zachodzą obiektywnie uzasadnione obawy, że Spółka nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego. O ile w postępowaniu wymiarowym ma znaczenie świadomość podatnika udziału w oszustwie, o tyle w postępowaniu takim jak to będące przedmiotem kontroli, taka świadomość nie ma znaczenia.
Sąd nie podziela zarzutu naruszenia art. 121 § 1 o.p. (zasada zaufania) w zw. z art. 2 Konstytucji RP (zasada proporcjonalności). W tym zakresie warto zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości) dotyczące zagadnienia przedłużenia terminu zwrotu podatku. W wyroku z 18 grudnia 1997 r. w połączonych sprawach C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96 (Garage Molenheide BVBA [C-286/94], Peter Schepens [C-340/95], Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) [C-401/95] oraz Sanders BVBA [C-47/96] ETS analizował obowiązujące w tym zakresie krajowe prawo belgijskie. Przepisy umożliwiały władzom skarbowym wstrzymanie się ze zwrotem nadwyżki podatku w wypadku, gdy istniały wątpliwości co do wysokości tego zwrotu, względnie gdy przeciwko podatnikowi toczyło się inne postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Zgodność tych przepisów z prawem wspólnotowym została zakwestionowana. TS stwierdził, że stosowanie tego rodzaju środków przez państwo członkowskie co do zasady nie jest wykluczone. Trybunał podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia, że choć stosowanie tego rodzaju środków - które mają na celu zapewnienie możliwie najskuteczniejszej ochrony interesów budżetu (Skarbu Państwa) - jest dopuszczalne, to jednak nie mogą one iść dalej, niż jest to konieczne dla osiągnięcia tego celu (ochrony interesów budżetowych). Dlatego też środki te nie mogą być stosowane w taki sposób, który prowadziłby do systematycznego podważania prawa do odliczenia podatku, które to prawo jest fundamentalną zasadą wspólnego systemu VAT. Sprzeczne byłoby to bowiem z zasadą proporcjonalności. Trybunał wskazał następnie, że zasadniczo jest sprawą sądu krajowego badać, czy w konkretnej sytuacji dane regulacje naruszają zasadę proporcjonalności.
Powyższe, wypracowane już w orzecznictwie TK i TS stanowisko w odniesieniu do zasady proporcjonalności, ma również odniesienie do omawianej blokady rachunku bankowego i jej przedłużenia. Stosowanie odpowiednich przepisów w tym zakresie, wymaga zweryfikowania, nie tylko, czy stosowane są one w celu zapewnienia możliwie najskuteczniejszej ochrony interesów budżetu (Skarbu Państwa), ale również, czy ich zastosowanie nie przekracza konieczności osiągnięcia tego celu (ochrony interesów budżetowych).
W ocenie Sądu na gruncie rozpoznawanej sprawy należy przyjąć, że nie dochodzi do naruszenia tej zasady. Niewątpliwie dokonanie ingerencji w prawa majątkowe jest zawsze dotkliwe, jednak w okolicznościach tej sprawy pozostaje ona adekwatna do występujących zagrożeń. Naczelnik zabezpieczył na określony czas interesy fiskalne, co miało uzasadnienie prawne. Nie doszło do nieproporcjonalnej ingerencji w prawo własności Spółki. Naczelnik działał w granicach prawa, zebrał materiał dowodowy wymagany dla wydania w sprawie takiej jak ta rozstrzygnięcia, dokonana ocena dowodów jest prawidłowa, nie jest dowolna, co znalazło wyraz w logicznym i spójnym uzasadnieniu podjętych rozstrzygnięć.
Z podobnych względów nie można przyjąć, że w sprawie została naruszona zasada zaufania.
Mając na uwadze powyższe argumenty, Sąd uznał, że organ prawidłowo zastosował przepisy art. 119 zv § 1 i art. 119 zw § 1 o.p. Zarzuty skargi nie są usprawiedliwione.
W tych okolicznościach Sąd, działając na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o oddaleniu skargi.
Wyrok został wydany w postępowaniu uproszczonym. W tym zakresie Sąd orzekał w oparciu o przepis art. 119 pkt 3 P.p.s.a. – przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym.