Spółka nie posiadała w Norwegii żadnej placówki, przez którą prowadziłaby działalność. Prace wykonywane były w stoczni na statkach, należących do różnych właścicieli. Kontrakty ze zleceniodawcą były podpisywane w siedzibie Spółki, a więc w Polsce, bądź przedstawiciel Spółki podpisywał je w Norwegii. Pracownicy Spółki T1 korzystali z narzędzi udostępnionych przez Zleceniodawcę Spółki. Żaden kontrakt nie trwał 18 miesięcy, co więcej kontrakty, które były realizowane w 2008 roku łącznie - nie trwały 18 miesięcy. Po wykonaniu prac, związanych z kontraktami w stoczni L, które trwały od 2.05.2007 r. do 15.03.2008r. wystąpiła 36 dniowa przerwa, natomiast w stoczni S po wykonaniu prac związanych z kontraktami trwającymi od 7.01.2008r. do 21.02.2009r. nastąpiła 64 dniowa przerwa. W czasie trwania tych przerw Spółka nie posiadała w stoczni pracowników, narzędzi ani maszyn. Niemożliwym jest zatem w tym przypadku sumowanie wszystkich trwających prac w stoczni L, wykonywanych przed i po 36 dniowej przerwie. Zatem należy stwierdzić, że łączny czas tych zleceń trwający w stoczni L przed przerwą trwającą 36 dni, tj. od 2.05.2007 r. do 15.03.2008r. (10 miesięcy i niecałe 2 tygodnie) i po przerwie, tj. od 21.04.2008r. do 3.07.2009r. (14 miesięcy i niecałe 2 tygodnie) nie przekroczył okresu osiemnastu miesięcy.
Dyrektor IAS zauważa, że uzyskane częściowe porozumienie między państwami Polską i Norwegią dotyczy okresu, objętego niniejszą decyzją. W wyniku uzyskanego częściowego porozumienia pomiędzy Polską a Norwegią, w wyniku wszczętej i zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania się, należy uznać, iż działalność przedsiębiorstwa Podatnika (prowadzona w T1 sp. j.) w Norwegii na obszarze stoczni S w okresie od 7.01.2008r. do 21.02.2009r. nie była wykonywana za pośrednictwem stałego zakładu.
Natomiast w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie stoczni L organ odwoławczy wskazał, iż za stwierdzeniem, że Spółka T1 nie posiadała zakładu w Norwegii w 2008 roku, również na terenie stoczni L, przemawia również wynik tego porozumienia, w którym ustalono, że T1 nie posiadała w okresie od 7.01.2008r. do 21.02.2009r. (około 14 miesięcy) w Norwegii na terenie stoczni S zakładu. Należy zauważyć, że w tym samym czasie Spółka prowadziła jednocześnie prace jeszcze na podstawie innych kontraktów na terenie stoczni L, lecz z 36 dniową przerwą od 16.03.2008r. do 20.04.2008r. Natomiast okres, w którym uznano brak istnienia zakładu na terenie stoczni S, w którym były realizowane 4 różne kontrakty od 7.01.2008r. do 21.02.2009r. był okresem, w którym rozpoczęto prace w tej stoczni (7.01.2008r.) i poprzedzającym drugą (jaka wystąpiła w toku realizacji kontraktów na rzecz kontrahenta R) 64-dniową przerwę w wykonywaniu prac na terenie stoczni S. Analogicznie sytuacja wystąpiła w stoczni L, w której Spółka T1 rozpoczęła prace na podstawie kontraktu B-212 od dnia 2.05.2007r., a koniec prac - przed 36-dniową przerwą nastąpił w dniu 15.03.2008r. (około 11 miesięcy) - z końcem kontraktu B-211. Kolejno zaś podjęto prace na terenie tej stoczni 21.04.2008r., a koniec prac, wykonywanych na terenie tej stoczni na podstawie 4 kontraktów (podjętych po ww. przerwie) nastąpił w dniu 3.07.2009 r. Zatem prace te trwały po 36 dniowej przerwie 14 miesięcy i 12 dni. W konsekwencji organ odwoławczy stwierdził, że realizowane prace na podstawie 4 odrębnych kontraktów na terenie stoczni L trwały mniej niż 18 miesięcy.
Tym samym w opinii organu odwoławczego należy uznać, że nie doszło w 2008 r. do utworzenia przez T1, której Podatnik był udziałowcem, stałego zakładu również na terenie stoczni L w Norwegii.
Odnosząc się do wniosku o stwierdzenie nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt O.p. organ odwoławczy zauważa, że przedmiotowy wniosek został złożony przed upływem terminu przedawnienia tj. w dniu 12.12.2014 r., lecz jego merytoryczne rozpoznanie po upływie terminu przedawnienia było możliwe stosownie do treści zmienionego 1 stycznia 2016 r. art. 79 § 3 O.p.
Odnośnie meritum sprawy Dyrektor IAS podkreśla, że postępowanie podatkowe przeprowadzone przez Naczelnika US, zakończone decyzją z 4.03.2024r. zostało wszczęte: 1) z wniosku Podatnika o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok oraz 2) z urzędu, w wyniku wszczęcia postępowania przez Naczelnika US w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok - na podstawie postanowienia z 22.01.2015r.
Niniejsza sprawa dotyczy zatem również zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok, zatem okresu, którego rozliczenie - zgodnie z art. 70 § 1 O.p. ulegało przedawnieniu, co do zasady z dniem 31.12.2014r.
Dyrektor IAS kontrolując kwestie przedawnienia podkreśla, że instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego, będąc instytucją prawa materialnego, powoduje bowiem określone w art. 208 § 1 O.p. skutki procesowe - gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Zgodnie z art. 70 § 1 O.p., zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia różnych okoliczności skutkujących zawieszeniem lub przerwaniem jego biegu, które są enumeratywnie wymienione w przepisach Ordynacji podatkowej.
Naczelnik US w piśmie z 31.05.2024r. poinformował organ odwoławczy, że w decyzji zakwestionowanej odwołaniem wskazał, że zobowiązanie podatkowe za 2008 r. nie uległo przedawnieniu, gdyż zgodnie z treścią art. 70d O.p. upływ terminu przedawnienia pozostaje bez wpływu na wprowadzenie w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Minister Finansów pismem z 8.03.2023 r. poinformował o zakończeniu procedury wzajemnego porozumiewania się i osiągnięciu częściowego porozumienia w zakresie uznania, że działalność przedsiębiorstwa podatnika (prowadzona w T1 sp. j.) w Norwegii na obszarze stoczni S w okresie od 7 stycznia 2008 r. do 21 lutego 2009 r. nie była wykonywana za pośrednictwem stałego zakładu.
Organ podatkowy był zobowiązany, na mocy art. 26 Konwencji pomiędzy Polską a Norwegią, do wprowadzenia go w życie. W konsekwencji, organ podatkowy wprowadzając w życie porozumienie jest związany jego treścią i nie może prowadzić samodzielnych ustaleń w tym zakresie. Niemniej jednak ta okoliczność nie wpływa na zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, stosownie do treści art. 70d pkt 2 O.p.
Ustawodawca mocą tego przepisu uregulował jedynie możliwość wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, mimo upływu terminu przedawnienia. Warunkiem tego jest jednak zapis umowy pomiędzy Polską a danym państwem.
Natomiast na mocy postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania - art. 24 ust. 2 zd. 2: każde osiągnięte porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne umawiających się państw.
W świetle powyższego, Dyrektor IAS stwierdza, iż w niniejszej sprawie nie wystąpiły okoliczności zawieszające lub przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania strony w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.
W tych okolicznościach sprawy, organ odwoławczy stwierdza, że przedmiotowe zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu z dniem 31.12.2014 r.
Wobec powyższego, Organ I instancji zasadnie stwierdził bezprzedmiotowość postępowania i umorzył postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok na podstawie art. 208 § 1 O.p.
W ocenie organu odwoławczego nie znajdują uzasadnienia zarzuty dotyczące naruszenia przez organ I instancji zasad procedury postępowania podatkowego, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.
Dyrektor IAS po zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz podniesionymi w tym zakresie zarzutami, w tym dot. prowadzenia przedmiotowego postępowania w sposób niebudzący zaufania do organów podatkowych oraz nieprzekonywujący Podatnika do zasadności i podstaw podejmowania przez Organ konkretnych czynności "(w tym w szczególności w zakresie w jakim Organ wydał rozstrzygnięcie diametralnie różne od rozstrzygnięcia wydanego przez inny organ podatkowy w stosunku do wspólnika Podatnika, którego sytuacja prawna jak i faktyczna są identyczne i winny być oceniane i rozstrzygane w sposób tożsamy) i procedując nad wydaniem decyzji w sprawie od roku 2013 naruszając tym samym poczucie bezpieczeństwa Podatnika, co też jednocześnie nie sprzyja poszanowaniu równości obywateli względem prawa w myśl zasady z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP", stwierdza po pierwsze, że organ pierwszej instancji zebrał i w sposób wyczerpujący rozpatrzył cały materiał dowodowy zgodnie z dyspozycją art. 187 § 1 i art. 191 O.p. Działał przy tym zgodnie z dyspozycją przepisu art. 124 O.p, czego dowodem są kilkukrotnie kierowane wezwania do Podatnika o uzupełnienie materiału dowodowego. Sam fakt, iż przedmiotowa decyzja jest niekorzystna dla Strony, nie uzasadnia zarzutu wydania jej z naruszeniem ww. przepisów. Dowodem powyższego jest obszerny materiał zgromadzony w niniejszej sprawie.
Organ odwoławczy stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że prowadzenie postępowania od końca roku 2014, nie zasługuje na pozytywną ocenę działań organu podatkowego, lecz na uwagę zasługuje fakt, iż w toku tego postępowania Podatnik nie podnosił zarzutów w sprawie zawieszenia postępowania i oczekiwanie na zakończenie procedury wzajemnego porozumiewania się między państwami. Odnośnie natomiast zarzutu braku podjęcia rozstrzygnięcia w sposób tożsamy jak do wspólnika Podatnika, co zdaniem Strony nie sprzyja poszanowaniu równości obywateli względem prawa w myśl zasady z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Organ odwoławczy wskazuje, że niniejsza sprawa rozstrzygana jest w indywidualnej sprawie, natomiast materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie w toku postępowania podatkowego nie pozwala na wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem Strony. Ponadto podkreśla, że sama okoliczność, iż organ podatkowy wydał odmienne rozstrzygnięcie w stosunku do wspólnika podatnika nie może automatycznie podważać ustaleń dokonanych w przedmiotowej sprawie. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że każde postępowanie jest skierowane do określonego adresata i zapadła w jego ramach decyzja przesądza tylko o jego prawach i obowiązkach. Nieuzasadnione zatem pozostają zarzuty pełnomocnika, że organ podatkowy nie rozstrzygnął sprawy w identyczny sposób, jak Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wspólnika strony. Naczelnik US zgromadził w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy w przeważającej ilości, pochodzący od Podatnika. Natomiast sprawa z wniosku Podatnika o stwierdzenie nadpłaty wymaga, by to Podatnik przedłożył takie dowody, które pozwolą na podjęcie rozstrzygnięcia zgodnie z jego wnioskiem. Za brak poszanowania równości obywateli względem prawa nie można zdaniem organu odwoławczego uznać sytuacji, w której organ przeprowadza prawidłową, choć nieakceptowaną przez podatnika wykładnię przepisu prawa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22.03.2022r., sygn. akt II FSK 689/21). Tym samym, odpowiadając na wniosek Strony, zawarty w odwołaniu o przeprowadzenie dowodów z decyzji wydanych dla wspólnika strony przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, a przedłożonych przez Stronę w toku postępowania podatkowego. Organ odwoławczy wskazuje, iż rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zostało podjęte w wyniku oceny wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie, w tym ww. decyzji, jak i pozostałych dokumentów, z których o przeprowadzenie dowodów wniosła Strona, tj. korespondencji od Norweskiego Centralnego Biura ds. Podatników Zagranicznych dotyczącej zobowiązania podatkowego w Norwegii w latach 2007-2011, korespondencji skierowanej do Norweskiego Urzędu podatkowego ds. cudzoziemców, faktur wystawionych przez T1 Spółka jawna w 2008 roku dla R AS w zakresie kontraktów dotyczących roku 2008. Analiza tych dowodów została dokonana w powiązaniu z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie.
Ponadto organ odwoławczy zauważa, że ocena dokonana przez organy była zbieżna z oceną Podatnika, który występując do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie indywidualnej interpretacji, występując do Ministerstwa Finansów o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się oraz do podatkowej administracji w Norwegii wyraził tożsame stanowisko z zaprezentowanym w niniejszej decyzji. Natomiast opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów Podatnika osiągniętych w Norwegii przez administrację norweską stało się przyczyną złożenia przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a nie zmiana stanowiska Strony w tym zakresie. W uzasadnieniu wniosku Podatnik wskazał jedynie na opodatkowanie dochodów przez organ podatkowy w Norwegii. Naczelnik US, podejmując postępowanie podatkowe zobowiązany był do oceny sprawy w świetle obowiązujących przepisów, co też uczynił, co doprowadziło do rozstrzygnięcia wydanego w zaskarżonej decyzji. Nie doszło zatem do naruszenia przepisu art. 122 O.p.
Mając powyższe na względzie, organ odwoławczy nie podziela stanowiska Strony, iż w sprawie dokonano nieprawidłowych ustaleń, noszących znamiona dowolności, z przekroczeniem zasad swobodnej oceny i stwierdza, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został prawidłowo zebrany i wyczerpująco rozpatrzony, zaś dokonana w przedmiotowej sprawie ocena zebranych dowodów nie nosi cech dowolności i nie wykracza poza granice wynikające z art. 191 O.p.
Reasumując, Dyrektor IAS za nieuzasadnione uznaje zarzuty naruszenia przez organ I instancji art. 120, art. 121, art. 122, art. 124, art. 125 § 1, art. 187 i art. 191 O.p. Organ I instancji działał bowiem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sposób budzący zaufanie, przy dostatecznym wyjaśnieniu przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu sprawy, dokładając należytej staranności w ustaleniu stanu faktycznego, zapewniając Stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Dokonano oceny znaczenia i wartości dowodów, oceniając je wyłącznie z punktu widzenia ich znaczenia i wartości dla toczącej się sprawy. Dokonana przez organ podatkowy ocena dowodów znajdujących się w aktach sprawy nie stanowi naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, jak również naruszenia zasady równości obywateli względem prawa.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na powyższą decyzję Skarżący w pierwszej kolejności podnosi, iż zaskarża decyzję w części, tj. co do kwoty 157.053,00 zł.
Skarżący wniósł o uchylenie w ramach decyzji podatkowej samokontrolnej przez Dyrektora IAS zaskarżonej decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu I instancji w zakresie stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok co do kwoty 157.053,00 zł oraz wydanie przez Dyrektora IAS decyzji uchylającej decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w kwocie 157.053,00 zł i stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok w kwocie 157.053,00 zł - zgodnie z wnioskiem złożonym przez Podatnika oraz przy uwzględnieniu brzmienia porozumienia osiągniętego przez Polskę i Norwegię w związku z przeprowadzoną procedurą porozumiewania się państw.
W przypadku, gdyby Dyrektor IAS nie uznał, że wniesiona skarga zasługuje w całości na uwzględnienie, Skarżący wnosi o uchylenie w części decyzji, co do kwoty 157.053,00 zł wraz z decyzją organu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania i wskazanie organowi I instancji sposobu załatwienia niniejszej sprawy i zobowiązanie go do wydania w określonym terminie decyzji uwzględniającej zgłoszone przez Skarżącego wyjaśnienia, tj. decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w kwocie 157.053,00 zł.
Skarżący wnosi również o zwrot od Organu na rzecz Skarżącego kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych wraz z kwotą 34,00 zł uiszczoną tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzuca:
1) naruszenie przepisów prawa materialnego, mających wpływ na wynik sprawy, tj.:
a) art. 1, art. 3 ust. 1 i 1a, art. 4a, art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 2 i pkt 22, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 30c, art. 45 ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f poprzez niewłaściwą wykładnię wskazanych przepisów i tym samym przyjęcie przez Organ, że w świetle powyższych przepisów dochód Podatnika osiągnięty w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie Norwegii nie stanowi dochodu opodatkowanego w Norwegii i tym samym dochód osiągnięty w 2008 roku w wyniku działalności prowadzonej na terenie Norwegii winien być opodatkowany zgodnie z polskim prawem, podczas gdy Podatnik wykazał, iż w 2008 roku osiągnął dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 24 maja 1997 roku między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii, został opodatkowany w Norwegii i tym samym dochód ten winien być zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania, a jeżeli podatek został uiszczony przez Podatnika, podatek ten należy Podatnikowi zwrócić w związku ze złożeniem przez Podatnika wniosku o zwrot nadpłaty podatku i złożoną przez Podatnika korektą deklaracji podatkowej,
b) art. 3 ust. 1 lit. c) i d), art. 5 ust. 1, 2 i 3, art., 7 ust. 1 i 2 oraz 3 w zw. z art. 24 ust. 1 umowy z dnia 24 maja 1997 roku między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii poprzez niewłaściwą wykładnię wskazanych przepisów i tym samym przyjęcie przez organ, że w świetle powyższych przepisów dochód Podatnika osiągnięty w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie Norwegii w latach 2007-2011 nie stanowi dochodu opodatkowanego w Norwegii i tym samym dochód osiągnięty w 2008 roku w wyniku działalności prowadzonej na terenie Norwegii winien być opodatkowany zgodnie z polskim prawem, podczas gdy Podatnik wykazał, iż w 2008 roku osiągnął dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii został opodatkowany w Norwegii i tym samym dochód ten winien być zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania.
2) naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik postępowania:
a) art. 207 w zw. z art. 72 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i 2 oraz 3, art. 75 § 4a w zw. z art. 81b § 2a O.p. poprzez odpowiednio błędne zastosowanie bądź niezastosowanie powyżej wskazanych przepisów prawa i w konsekwencji takiego błędnego zastosowania lub niezastosowania wydanie decyzji odmawiającej stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w kwocie 283.173,00 złotych oraz stwierdzenie bezskuteczności dokonania korekty zeznania PIT-36L za 2008 rok, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż dochody T1 Spółki jawnej w części wskazanej przez Podatnika podlegały opodatkowaniu w Norwegii i w związku z tym faktem w tejże części dochody te korzystają ze zwolnienia od opodatkowaniu w Polsce w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania i tym samym Organ winien uznać korektę zeznania P1T-36L za 2008 roku złożoną przez Podatnika wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku za prawidłową oraz stwierdzić nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w kwocie 283.173,00 zł.
b) rażące naruszenie przepisu art. 120, art. 121 § 1, art. 124 i art. 125 § 1 O.p. w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP poprzez prowadzenie postępowania podatkowego względem Podatnika w sposób odbiegający od ogólnych zasad prowadzenia postępowania podatkowego, w tym w szczególności poprzez prowadzenie przedmiotowego postępowania w sposób niebudzący zaufania do organów podatkowych oraz nieprzekonywujący Podatnika do zasadności i podstaw podejmowania przez Organ konkretnych czynności (w tym w szczególności w zakresie w jakim Organ wydał rozstrzygnięcie diametralnie różne od rozstrzygnięcia wydanego przez inny organ podatkowy w stosunku do wspólnika Podatnika, którego sytuacja prawna jak i faktyczną są identyczne i winny być oceniane i rozstrzygane w sposób tożsamy) i procedując nad wydaniem decyzji w sprawie od roku 2013 naruszając tym samym poczucie bezpieczeństwa Podatnika, co też jednocześnie nie sprzyja poszanowaniu równości obywateli względem prawa w myśl zasady z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
c) rażące naruszenie przepisu art. 187 § 1 w zw. z art. 122 O.p., tj. naruszenie zasady prawdy obiektywnej (materialnej) poprzez zaniechanie podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym, w szczególności zaś zaniechanie rozpatrzenia oraz uwzględnienia przy wydaniu decyzji przez organ w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego zgromadzonego i przedstawionego przez Podatnika.
d) rażące naruszenie przepisu art. 191 w zw. z art. 122 oraz w zw. z art. 187 § 1 w zw. z art. 121 § 1 o.p., tj. poprzez:
- uchylenie się od wszechstronnego działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, która przybrała cechy oceny dowolnej, a w konsekwencji wadliwe uznanie przez organ, iż złożona przez Podatnika korekta podatku dochodowego za rok 2008 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są bezpodstawne, a dokonana korekta jest korektą bezskuteczną, a tym samym Podatnik rzekomo nie ma prawa do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku za wskazany okres w wysokości w jakiej dokonana nadpłata została wyliczona przez Podatnika, co też wynika z wadliwie poczynionych ustaleń organu opartych na błędnych ustaleniach stanu faktycznego oraz naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych,
- prowadzenie postępowania w sposób naruszający wyżej wskazane zasady prowadzenia postępowania, w szczególności poprzez rozstrzyganie wątpliwości automatycznie na niekorzyść Podatnika, przyjmowanie oceny dowodów niekorzystnej dla Podatnika, mimo że szereg zebranych w sprawie dowodów dowodziło okoliczności odmiennych, a w konsekwencji nie podejmowanie prób wyjaśnienia przez organ pojawiających się wątpliwości mimo spoczywającym na organie ciężarze dowodu;
- dowolną a nie swobodną ocenę zebranego materiału dowodowego, a w konsekwencji błędnym ustaleniem, iż T1 Spółka jawna nie było podmiotem zobowiązanym do wykonania obowiązku podatkowego w Norwegii i spółka ta nie miała stałego zakładu na terenie Norwegii, mimo stałej współpracy T1 z R AS i realizacją kolejnych zleceń przez T1 na terenie stoczni S i L w latach 2007-2011, skutkujące niewłaściwym zastosowaniem art. 3 ust. 1 i la, art. 4a, art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 2, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 30c, art. 45 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz w zw. z art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i 2 oraz 3 w zw. z art. 24 ust. 1 umowy z dnia 24 maja 1997 r. i wydanie przez organ decyzji odmawiającej stwierdzenie istnienia nadpłaty podatku w podatku dochodowym za rok 2008, mimo że w przedmiotowej sprawie ziściły się przesłanki do zwolnienia dochodów T1 (a tym samym dochodów Podatnika jako 50% wspólnika tejże spółki jawnej) w części wskazanej przez Podatnika, bowiem dochody te podlegały opodatkowaniu w Norwegii i w związku z tym faktem w tejże części dochody te korzystają ze zwolnienia od opodatkowaniu w Polsce w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania.
Uzasadnienie skargi stanowi rozwinięcie sformułowanych zarzutów.
W odpowiedzi na skargę Dyrektor IAS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:
Skarga jako niezasadna podlega oddaleniu, albowiem zaskarżona do Sądu decyzja wbrew zarzutom skargi nie narusza przepisów prawa w stopniu skutkującym wyeliminowaniem jej z obrotu prawnego. Organy podatkowe w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy zebrały materiał dowodowy, który wnikliwie oceniły w kontekście prawidłowo przywołanego stanu prawnego, zaś wyciągniętym wnioskom nie sposób zarzucić dowolności.
Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1267) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Z kolei przepis art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 935, dalej jako "p.p.s.a."), stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.
W wyniku takiej kontroli decyzja podlega uchyleniu w razie stwierdzenia przez Sąd: naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę wznowienia postępowania administracyjnego, lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, b i c p.p.s.a.).
Z przepisu art. 134 § 1 p.p.s.a. wynika z kolei, że sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Tym samym, sąd ma prawo i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został w skardze podniesiony.
Oceniając zaskarżoną decyzję z punktu widzenia wskazanych powyżej kryteriów, Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do wyeliminowania zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego.
Istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy Skarżącemu jako polskiemu rezydentowi podatkowemu - uzyskującemu dochody z tytułu prowadzonej na terenie Norwegii działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, w związku z opodatkowaniem Jego dochodów przez państwo norweskie - przysługuje prawo do stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skarżący domaga się bowiem stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok w związku z zapłatą podatku za granicą, wobec zastosowania do uzyskanych przez Niego dochodów z działalności gospodarczej w obcym państwie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, a w konsekwencji uznania, iż na terenie Norwegii, w związku z uzyskiwanymi tam w 2008 roku dochodami posiadał tam zakład.
W zaskarżonej decyzji prawidłowo wyjaśniono obowiązujące zasady opodatkowania dochodów zagranicznych uzyskiwanych z działalności gospodarczej na terenie Norwegii przez polskich rezydentów, jak również oceniono prowadzone przez Skarżącego na terenie Norwegii prace instalatorsko-montażowe pod kątem istnienia tam zakładu.
W niniejszej sprawie bezspornym jest, że Skarżący posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z treści złożonego przez Skarżącego wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynika jednak, że część przychodów osiągniętych w 2008r. z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej (T1) stanowiły przychody z usług wykonanych na terytorium Norwegii i opodatkowanie części dochodów T1 Sp. j. zostało dokonane przez urząd skarbowy w Norwegii.
Kwestie dotyczące opodatkowania zagranicznych dochodów przedsiębiorstw zostały uregulowane w dwustronnych umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.
Kwestie opodatkowania przez Podatnika dochodów uzyskanych na terenie Norwegii reguluje obowiązująca w tym zakresie w 2008 roku wymieniona już wyżej umowa z Norwegią.
W świetle przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (państwie rezydencji), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.
W przypadku wykonywania działalności za granicą poprzez położony tam zakład zyski, jakie można przypisać takiemu zakładowi, mogą być również opodatkowane w państwie położenia tego zakładu.
Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, Dyrektor IAS trafnie stwierdza, że na gruncie postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Królestwa Norwegii okolicznością faktyczną istotną dla określenia miejsca opodatkowania określonych przychodów (dochodów) jest istnienie zakładu, przez który podatnik prowadził działalność w państwie źródła (w Norwegii).
Natomiast nie każda forma prowadzenia działalności gospodarczej za granicą wiąże się automatycznie z zaistnieniem przesłanek przesądzających o powstaniu zakładu podatkowego.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 22 u.p.d.o.f. ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznym zakładzie - oznacza to stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.
Zgodnie zaś z definicją określoną w Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. W szczególności pojęcie zakładu obejmuje miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych. Natomiast plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne stanowią zakład podatkowy tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż osiemnaście miesięcy.
Jak wynika z Komentarza do Modelowej Konwencji OECD, plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli obiekty te istnieją dłużej niż 18 miesięcy (odpowiednio 12 miesięcy). Obiekt, który nie spełnia tego warunku, nie stanowi sam przez się zakładu, nawet jeżeli w jego ramach istnieje na przykład biuro lub warsztat w rozumieniu przepisów Konwencji, związany z działalnością budowlaną. Kryterium dwunastu (odpowiednio osiemnastu) miesięcy ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Przy ustalaniu jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt, nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budów lub projektach, które nie mają z obecnym żadnego związku.
Z ustaleń dokonanych przez organy podatkowe wynika natomiast, że Spółka T1 wykonywała w 2008 r. prace na podstawie zawartych z norweską firmą "R AS" umów podwykonawstwa dotyczących prac izolacyjno - instalacyjnych realizowanych w stoczni L oraz S (kontrakty: (B 154) z 21.12.2007 r., (B 703) z 5.03.2008 r., (B 215) z 4.09.2008 r., (B 704) - (brak daty na umowie), (B 702) - (brak daty na umowie), (B 212) z 27.03.2007 r., (B 213) z 16.08.2007 r., (NB 211) - (brak daty na umowie), (B 216) z 1.09.2008 r.
Zleceniodawca - R zapewnił spółce T1 narzędzia i ubrania robocze, jak również zakwaterowanie pracownikom.
Dodatkowo Spółka T1 w 2008 r. świadczyła usługi na podstawie zawartej z norweską firmą "R AS" umowy (B-700) podwykonawstwa dotyczącego prac izolacyjno - instalacyjnych realizowanych w stoczni A na kwotę 1.686.314 NOK + VAT. Pismem z 10.10.2023r. Podatnik wyjaśnił, iż prace w tej stoczni trwały w okresie od 1.01.2008 r. do 6.07.2008r. oraz, że "sami opodatkowali projekt B-700 w Norwegii, bez wezwania organu norweskiego". Dochody te nie zostały opodatkowane w Polsce.
Z poczynionych ustaleń wynika, że pomiędzy T1 a R nie było żadnej stałej współpracy, a umowy /kontrakty zawierane były oddzielnie i niezależnie od siebie; prowadząc prace w stoczni T1 nie posiadała w Norwegii stałego zakładu - nie posiadała tam swojego biura, narzędzi ani innych urządzeń w żadnej ze stoczni ani w innych miejscach Norwegii, jedynym zasobem jaki przedsiębiorstwo posiadało w Norwegii był personel. Kierownictwo i administracja przedsiębiorstwa ma siedzibę w Polsce, umowy zostały zawarte w Polsce lub reprezentanci firmy udawali się do Norwegii w celu zawarcia kontraktów; prace instalacyjne i montażowe wykonywane na podstawie zawartych kontraktów nie spełniały ciągłości prac, wynoszącej 18 miesięcy, zarówno w okresie wykonywania prac na podstawie odrębnie każdego kontraktu, ale też łącznie do czasu wystąpienia 36 dniowej przerwy (10 miesięcy), jak i po tej przerwie (15 miesięcy); w okresie przerw między kontraktami w ww. stoczni, tj. w ww. okresie 36 dni spółka nie miała w stoczni personelu, sprzętu ani maszyn; zawarte umowy to pojedyncze kontrakty z jasno określonym i zdefiniowanym zakresem prac; dla każdego zlecenia, jakiego podjęło się T1 podpisany został odrębny kontrakt, a faktury były wystawiane za każde zlecenie; kontrakty były zawierane na krótko przed wykonaniem prac. Spółka nie wiedziała jakie kontrakty otrzyma i jak długo będą trwały prace; zawarte przez T1 kontrakty związane były z pracami wykonywanymi na różnych statkach, a więc także na jednostkach o różnej konstrukcji, zatem i miejsce pracy zatrudnianego tam personelu zmieniało się wraz ze zmianą kontraktu. Statki, na których były wykonywane prace miały także różnych właścicieli.
W świetle powyższego Dyrektor IAS trafnie stwierdził, że żaden kontrakt nie trwał 18 miesięcy, co więcej kontrakty, które były realizowane w 2008 roku w stoczni L łącznie - nie trwały 18 miesięcy, a po wykonaniu prac, związanych z kontraktami, które trwały od 2.05.2007 r. do 15.03.2008r. wystąpiła 36 dniowa przerwa. Prace wykonywane po tej przerwie od 21.04.2008r. do 3.07.2009r. również nie trwały 18 miesięcy, lecz niecałe 15 miesięcy. W czasie trwania tej przerwy Spółka nie posiadała w stoczni pracowników i narzędzi. Niemożliwym jest sumowanie wszystkich trwających prac, wykonywanych przed i po 36 dniowej przerwie, podczas której Spółka nie posiadała w stoczni pracowników, narzędzi i maszyn i pewności co do dalszej pracy na terenie stoczni. Zatem trafne jest twierdzenie, że łączny czas tych zleceń nie przekroczył okresu osiemnastu miesięcy.
Natomiast uzyskane częściowe porozumienie między państwami Polską i Norwegią w wyniku wszczętej procedury wzajemnego porozumiewania, dotyczy okresu, objętego zaskarżoną decyzją i w tym zakresie wynik tego porozumienia został wprowadzony w życie w treści zakwestionowanej odwołaniem decyzji. Na uwagę zasługuje fakt, iż za stwierdzeniem, że T1 nie posiadała zakładu w Norwegii w 2007 roku na terenie stoczni L, gdzie realizowane były projekty, przemawia również wynik tego porozumienia, w którym ustalono, że T1 nie posiadała w Norwegii na terenie stoczni S w okresie od rozpoczęcia prac w tej stoczni, tj. od 7.01.2008r. do 21.02.2009r. (około 14 miesięcy) zakładu. Okres, w którym uznano brak istnienia zakładu na terenie stoczni S, w którym były realizowane 4 różne kontrakty od 7.01.2008r. do 21.02.2009r. był okresem, w którym rozpoczęto prace w tej stoczni (7.01.2008r.) i poprzedzającym drugą (jaka wystąpiła w toku realizacji kontraktów na rzecz kontrahenta R) 64-dniową przerwę w wykonywaniu prac na terenie stoczni S. Analogicznie sytuacja wystąpiła w stoczni L, w której T1 rozpoczęła prace na podstawie kontraktu B-212 od dnia 2.05.2007r., a koniec prac - przed 36- dniową przerwą nastąpił w dniu 15.03.2008r. (około 11 miesięcy) - z końcem kontraktu B-211. Natomiast po przerwie pracy były wykonywane w okresie od 21.04.2008r. do 3.07.2009r., a więc trwały 14 miesięcy i niecałe 2 tygodnie.
Reasumując za niezasadne uznać należy podnoszone zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa materialnego.
Mając na uwadze dokonane ustalenia, za bezzasadny uznać należy zarzut nieprzeprowadzenia pełnego postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego sprawy. Powyższego nie potwierdzają też, wbrew twierdzeniom Skarżącego, dokumenty złożone przez Skarżącego w poczet materiału dowodowego.
W konsekwencji w opinii Sądu prawidłowe jest stanowisko, że w tej sytuacji nie doszło w 2008 r. do utworzenia przez T1 Sp. j., której Podatnik był udziałowcem, stałego zakładu na terenie stoczni L w Norwegii.
Za niezasadne uznać należy również zarzuty naruszenia art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 125 § 1, art. 187 oraz art. 191 O.p. Fakt, że treść zaskarżonej decyzji nie odpowiada oczekiwaniom Strony w żaden sposób nie narusza zasady legalizmu, ani zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych czy też zasady prawdy obiektywnej. Strona ma prawo do własnego subiektywnego przekonania o zasadności swoich zarzutów, zaś przekonanie to nie musi mieć odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych i ich wykładni. Natomiast sam fakt, że wnioski organu orzekającego wynikające z zebranego materiału dowodowego są odmienne od oczekiwań Strony, nie stanowi o naruszeniu w/w przepisów postępowania.
Nie zasługują również na uwzględnienie zarzuty naruszenia przepisów art. 72 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i 2, art. 75 § 4a w zw. z art. 81b § 2a O.p. Skarżący bowiem nie wykazał, że w 2008 roku T1, której był udziałowcem, posiadała w Norwegii zakład w świetle mających zastosowanie w sprawie przepisów.
Nie można też zgodzić również z zarzutem dotyczącym przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów, która, zdaniem Skarżącego, przybrała cechy oceny dowolnej. Ocena dokonana przez organy była zbieżna z oceną Skarżącego, który występując do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie indywidualnej interpretacji, występując do Ministerstwa Finansów o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się oraz do podatkowej administracji w Norwegii wyraził tożsame stanowisko z zaprezentowanym w zaskarżonej decyzji. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów Skarżącego osiągniętych w Norwegii przez administrację norweską stało się dopiero przyczyną złożenia przez Skarżącego wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a nie zmiana oceny stanu faktycznego i prawnego Strony w tym zakresie. W uzasadnieniu wniosku Podatnik wskazał jedynie na opodatkowanie dochodów przez organ podatkowy w Norwegii. Organy podatkowe zaś, prowadząc postępowanie podatkowe zobowiązane są do oceny sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa, co też uczyniły. Wobec powyższego, zarzut dowolnej a nie swobodnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, rozstrzygania wątpliwości automatycznie na niekorzyść Podatnika oraz przyjmowania oceny dowodów niekorzystnej dla Podatnika należy uznać za co najmniej niezrozumiały.
Nie zasługują na uwzględnienie zarzuty dotyczące prowadzenia postępowania podatkowego względem Skarżącego w sposób odbiegający od ogólnych zasad prowadzenia postępowania podatkowego, w tym w szczególności poprzez prowadzenie przedmiotowego postępowania w sposób niebudzący zaufania do organów podatkowych oraz nieprzekonywujący Skarżącego do zasadności i podstaw podejmowania przez organ konkretnych czynności, tj. braku podjęcia rozstrzygnięcia w sposób tożsamy jak do wspólnika Skarżącego, co zdaniem Strony Skarżącej nie sprzyja poszanowaniu równości obywateli względem prawa w myśl zasady z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Jak trafnie podkreślono w zaskarżonej decyzji, rozstrzygnięcie zapadło w indywidualnej sprawie, natomiast materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie w toku postępowania podatkowego nie pozwala na wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem Strony. Ponadto sama okoliczność, iż organ podatkowy wydał odmienne rozstrzygnięcie w stosunku do wspólnika podatnika nie może automatycznie podważać ustaleń dokonanych w przedmiotowej sprawie. Każde postępowanie jest skierowane do określonego adresata i zapadła w jego ramach decyzja przesądza tylko o jego prawach i obowiązkach. Nieuzasadnione zatem pozostają zarzuty, że podjęto rozstrzygnięcie diametralnie różne od rozstrzygnięcia wydanego przez inny organ podatkowy w stosunku do wspólnika Skarżącego, którego sytuacja prawna jak i faktyczna, zdaniem Skarżącego, są identyczne i winny być oceniane i rozstrzygane w sposób tożsamy. Należy zauważyć, że zgromadzony w niniejszej sprawie w toku postępowania podatkowego materiał dowodowy w przeważającej mierze, pochodzi od Skarżącego. Natomiast sprawa z wniosku Skarżącego o stwierdzenie nadpłaty wymaga, by to on przedłożył takie dowody, które pozwolą na podjęcie rozstrzygnięcia zgodnie z jego wnioskiem. Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zostało podjęte w wyniku oceny wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie, w tym decyzji wydanych dla wspólnika Podatnika. Za brak poszanowania równości obywateli względem prawa nie można natomiast uznać sytuacji, w której organ przeprowadza prawidłową, choć nieakceptowaną przez podatnika wykładnię przepisu prawa (por. wyrok NSA z dnia 22.03.2022r., sygn. akt II FSK 689/21).
Ustalone w niniejszej sprawie okoliczności faktyczne nie zostały przez Stronę skarżącą skutecznie podważone zarówno w toku postępowania odwoławczego, jak i w uzasadnieniu skargi. Skarżący nie przedstawił w istocie żadnych konkretnych przeciwdowodów, które zmierzałyby do podważenia prawnopodatkowej oceny dokonanej przez organy podatkowe w niniejszej sprawie.
Jednocześnie organ podatkowy działał w sprawie wnikliwie, posługując się przy tym możliwymi, dostępnymi środkami do jej załatwienia. Skarżący nie wykazał przy tym zaistnienia faktów, które świadczyłyby na okoliczność odmienną od wywiedzionej w sprawie.
Sąd rozpoznając niniejszą sprawę, będąc związany dyspozycją art. 134 § 1 p.p.s.a. nie stwierdził naruszeń prawa materialnego bądź procesowego, które powodowałoby konieczność wyeliminowania zaskarżonego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego.
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę, uznając ją za bezzasadną.