Po zacytowaniu art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. organ wyjaśnił, że użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym, każde świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b u.p.d.o.f., jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.
Organ podniósł, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia". Jak podniesiono, dokonując wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenia "nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne" (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003 r.). Stąd zasadne jest odwołanie się do znaczenia tego pojęcia ukształtowanego w orzecznictwie sądowym, zgodnie z którym, nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym – generalnie – jest każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).
Kwestia przychodu z nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach stosunku pracy była przedmiotem rozstrzygnięcia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. I tak, w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) Trybunał Konstytucyjny wskazał na kryteria, którymi należy się kierować przy określeniu, czy w konkretnym przypadku dochodzi do nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika.
Definiując pojęcie "innych nieodpłatnych świadczeń" jako przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:
a) po pierwsze zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni
dobrowolnie),
b) po drugie zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
c) po trzecie stanowią wymierną korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi
(korzyść nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
Dyrektor KIS zauważył ponadto, iż ustawowe pojęcie nieodpłatnych świadczeń musi być zawsze interpretowane w konkretnym kontekście, a nie w oderwaniu od niego, z pominięciem okoliczności realizacji pewnych uprawnień, zjawisk gospodarczych i zdarzeń prawnych. Co prawda w powyższym wyroku Trybunał Konstytucyjny odnosił się wprost do świadczeń oferowanych przez pracodawcę na rzecz osób pozostających w stosunku pracy (pracowników), niemniej jednak zarówno teza tego wyroku, jak i jego uzasadnienie mają zastosowanie również do osób fizycznych (np. pracowników tymczasowych), które uzyskują przychody z innego tytułu, np. uzyskujących przychody z innych źródeł.
W przekonaniu organu kryteria wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostały spełnione w stosunku do gadżetów, na które mogą wymienić te osoby (pracownicy, pracownicy tymczasowi) w zamian za uzyskane punkty (przyznane im przez spółkę za osiągnięcia w ramach grywalizacji). Organ zwrócił uwagę, iż celem projektu tzw. grywalizacji jest "zmobilizowanie wyżej wymienionych kategorii osób do osiągnięcia większej produktywności i dodatkowego zaangażowania w pracy". Podkreślono także, że spółka będzie przyznawać punkty pracownikom i pracownikom, które powyższe osoby mogą wymienić na gadżety (tj. nagrody rzeczowe opatrzone w logo spółki).
Dyrektor KIS zauważył, że przyznanie tych punktów przez spółkę nastąpi "za uzyskane przez te osoby osiągnięcia". Zatem, otrzymane przez pracownika czy pracownika tymczasowego od spółki punkty, które mogą wymienić na nagrody rzeczowe opatrzone w logo skarżącej (gadżety), stanowią dla nich niejako wynagrodzenie za wykonywanie czynności wskazanych we wniosku (np. osiągnięcie większej produktywności, czy dodatkowe zaangażowanie w pracy). Jak zaznaczono w interpretacji, nagrody te (gadżety) będą miały konkretny wymiar finansowy, który można przyporządkować konkretnej osobie, stąd też wartość tych gadżetów będzie stanowić przychód z nieodpłatnych świadczeń u osób je otrzymujących. Przedmioty te zostaną przyjęte za zgodą osób uczestniczących w grywalizacji (osoby skorzystają z tych świadczeń w pełni dobrowolnie skoro zdecydowały się na udział w projekcie grywalizacji i podjęły działania, za które otrzymały od spółki punkty, a które z kolei wymieniły na gadżety).
Organ doszedł do wniosku, iż świadczenia te zostały spełnione w interesie pracowników i pracowników tymczasowych przyjmujących gadżety i niewątpliwie przyniosą im korzyść majątkową, gdyż zwiększą aktywa osób, które otrzymały gadżety w zamian za zgromadzone punkty. W rezultacie przyjęto, że wszystkie trzy przesłanki wskazane w powołanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego warunkujące powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń – przy tego typu nagrodach rzeczowych (gadżetach) – będą zrealizowane.
Organ zauważył ponadto, iż przy dochowaniu przez skarżącą należytej staranności, nie będzie przeszkód w ustaleniu osób, które otrzymały/otrzymają gadżety. W konsekwencji, w przypadku projektu grywalizacji uznać należy, że nagrody rzeczowe (gadżety) z logo spółki wydawane pracownikom i pracownikom tymczasowym w okolicznościach przedstawionych we wniosku stanowią/będą stanowić dla tych osób nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ocenie organu, w związku z wydawaniem ww. gadżetów pracownikom – powstał/powstanie po ich stronie przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., a w konsekwencji na spółce jako płatniku z tego tytułu ciąży/będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikający z art. 32 ust. 1 u.p.d.o.f.
Również pracownicy tymczasowi otrzymując przedmiotowe gadżety uzyskali/uzyskają przychód. W tym przypadku, przychody należy przyporządkować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji w związku z wydaniem gadżetów pracownikom tymczasowym spółka będzie zobowiązana do wystawienia tym osobom informacji PIT-11 – zgodnie z art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f.
Skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika wniosła na interpretację indywidualną z dnia 29 sierpnia 2024r. skargę do tut. Sądu.
Podatniczka zarzuciła interpretacji indywidualnej naruszenie przepisów prawa materialnego:
- art. 12 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że otrzymywane przez pracowników gadżety stanowić będą przychód tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, co w konsekwencji rodzi po stronie spółki obowiązek pobrania i wpłaty z tego podatku,
- art. 20 ust. 1 w związku z art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że otrzymywane przez pracowników tymczasowych gadżety stanowić będą przychód tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, co w konsekwencji rodzi po stronie spółki obowiązek informacyjny w tym zakresie.
Skarżąca wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.
W uzasadnieniu skargi podatniczka przywołała tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. o sygnaturze akt K7/13, w myśl których za przychód pracownika jako "nieodpłatne świadczenia" mogą być uznane takie świadczenia, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
- zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
- zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
- korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
W ocenie skarżącej trudno uznać, że powyższe przesłanki w odniesieniu do rozdawania gadżetów pracownikom zostają spełnione. Za przychód pracownika mogą zostać uznane wyłącznie takie przysporzenia, które mają realny charakter, a więc wiążą się z przynoszeniem mu rzeczywistej korzyści w postaci zwiększenia majątku albo uniknięcia wydatku, który planował ponieść. Uzyskanie drobnego gadżetu w ramach konkursu firmowego nie sposób uznać za realne przysporzenie pracownika choćby z tego względu, że często pracownicy nie zdecydowaliby się na zakup danego gadżetu z własnych pieniędzy.
Niezrozumiałym jest, że Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach, przykładowo o znaku 0115-KDIT2.4011.470.2023.1.MM z dnia 6.12.2023 potrafi dojść do konkluzji, że "drobne przedmioty z logo Spółki lub logo produktu Spółki (tzw. gadżety reklamowe) wydawane w celach promocyjnych i reklamowych, które są związane z budowaniem marki Spółki, nie stanowią dla osób je otrzymujących (tj. pracowników Spółki, zleceniobiorców, pracowników tymczasowych oraz osób współpracujących ze Spółką) nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie sposób zakładać, że gdyby ww. osoby nie otrzymały ww. gadżetów, to wydałyby pieniądze na ich zakup." Spółka zauważyła, że z niewiadomych powodów takiej zależności nie dostrzeżono w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wskazanym przez skarżącą.
Spółka zwróciła uwagę, że w interpretacji jak i w złożonym wniosku występuje istotne podobieństwo - gadżety to drobne przedmioty z logo spółki. Z tego też powodu według skarżącej, w wydanej interpretacji Dyrektor KIS również powinien przyjąć, że nie dochodzi do realnego przysporzenia po stronie pracowników, przez co nie zostanie spełniona jedna ze wspomnianych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego przesłanek.
Idąc dalej, w przytoczonej interpretacji Dyrektor KIS stwierdził, że "gadżety reklamowe wydawane są w związku z reklamą i promocją Spółki i jej produktów oraz mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki, a także zwiększenie identyfikacji ze Spółką, to stwierdzić należy, że przekazanie tych gadżetów leżało w interesie Spółki.’’. Taka cecha gadżetów i cel ich wydawania również były wskazywane we wniosku przez skarżącą. W przekonaniu spółki, ta okoliczność też świadczy o tym, że gadżety nie są wydawane w interesie pracownika, lecz pracodawcy, więc kolejna z przesłanek uznania za przychód pracownika nie zostaje spełniona.
Według skarżącej, przyjęty pogląd organu oznacza, że gadżety otrzymywane bez konkursów (po prostu "bez okazji", przykładowo gdyby skarżąca przekazywała je w ramach akcji marketingowej) posiadają uprzywilejowany status pod kątem skutków podatkowych w stosunku do tych, które są wydawane w ramach programów pracowniczych. Jednocześnie trudno odmówić większego wpływu na motywację pracowników właśnie tym drugim, w czym właśnie ma interes skarżąca.
Spółka wyraziła przekonanie, iż przytoczone wyżej rozważania dla skutków podatkowych pracowników znajdują również zastosowanie dla pracowników tymczasowych.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1267), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Z kolei przepis art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 935 ze zm., dalej: p.p.s.a.), stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa wydawane w indywidualnych sprawach.
Na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a., uwzględniając skargę na akt lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i pkt 4a, sąd uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność tej czynności, a art. 145 § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi zaś, że sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Podkreślenia wymaga, że specyfika postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji polega między innymi na tym, że organ interpretacyjny rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w ramach zagadnienia prawnego zawartego w pytaniu podatnika, stanu faktycznego przedstawionego przez niego oraz wyrażonej przez podatnika oceny prawnej (stanowisko podatnika). Organ nie przeprowadza w tego rodzaju sprawach postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku tylko do tych okoliczności wyraża następnie swoje stanowisko, które winno być ustosunkowaniem się do stanowiska prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę, a w razie negatywnej oceny stanowiska wyrażonego we wniosku - winno wskazywać prawidłowe stanowisko z uzasadnieniem prawnym (art. 14b § 3 i art. 14c § 1 i § 2 o.p.).
Kontrola sądu administracyjnego w swojej istocie polega na ocenie, czy za podstawę udzielonej interpretacji podatkowej posłużył stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione przez podatnika we wniosku o interpretację, jeśli tak, to czy organ prawidłowo zinterpretował przepisy prawa.
Kontrola zaskarżonej interpretacji indywidualnej we wskazanych wyżej granicach prowadzi do wniosku, że interpretacja nie narusza prawa.
Spór w rozpoznanej sprawie dotyczy zagadnienia czy w związku z przekazaniem pracownikom/pracownikom tymczasowym gadżetów z logo spółki powstanie po stronie pracowników przychód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz czy po stronie pracowników tymczasowych powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
W ocenie skarżącej na tak postawione pytania należy odpowiedzieć przecząco. Podatniczka zaakcentowała, iż wydawanie nagród jest podyktowane interesem podatniczki, która w ten sposób będzie promowała pozytywny wizerunek firmy na rzecz pracowników oraz innych osób, które z uwagi na logo firmy znajdujące się na gadżetach, taki pozytywny wizerunek mogłyby kreować w swoich wyobrażeniach. Stąd w przekonaniu skarżącej, otrzymanie gadżetów nie będzie kreowało przychodu po stronie pracowników/pracowników tymczasowych.
Odmiennego zdania jest organ, według którego otrzymane przez pracowników/pracowników tymczasowych punkty, które można wymienić na, mające konkretny wymiar finansowy, nagrody rzeczowe (gadżety), stanowią dla w/w osób niejako wynagrodzenie za wykonywanie czynności wskazanych we wniosku (osiągnięcie większej produktywności, dodatkowe zaangażowanie w pracy). W rezultacie organ uznał, iż wartość tych gadżetów, którą można przyporządkować konkretnej osobie, będzie stanowić przychód z nieodpłatnych świadczeń u osób je otrzymujących.
Rację w sporze należy przyznać organowi.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.
Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, a zawiera jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego rodzaju źródła. Jednocześnie zarówno przepisy art. 20 ust. 1, jak również art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 jak i art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia".
Podkreślić należy, że sądy administracyjne wykształciły linię orzeczniczą w analizowanym zakresie (zob. wyroki NSA z dnia 6 lutego 2015 r. sygn. akt II FSK 3501/14, z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn akt II FSK 1157/13 oraz z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 792/13, publ. CBOSA), która opiera się tezach wynikających z treści sentencji i uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., o sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947). Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyroku uznał, że mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zapłaty, jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Trybunał wskazał na obiektywne kryteria, którymi należy się kierować przy określaniu, czy w analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracownika. Przede wszystkim kryterium tym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Trybunał stwierdził, iż obiektywne kryterium - wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy. W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie spotkanie integracyjne organizowane przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. W ocenie Trybunału nie można uznać także, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania.
Trybunał przypomniał, że ustawodawca nie określił, jak należy rozumieć pojęcie otrzymania nieodpłatnych świadczeń ale według językowego rozumienia otrzymać oznacza: stać się odbiorcą czegoś; dostać coś w darze lub w zamian za coś. Skoro w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., dla określenia warunku powstania przysporzenia ustawodawca posłużył się trybem dokonanym "otrzymane" (a nie "otrzymywane"), akcentując zaistniały już fakt spełnienia innego nieodpłatnego świadczenia, nie wystarczy zatem możliwość uzyskania świadczenia. Przychód ze stosunku pracy powstaje, zatem wyłącznie w razie realnego uzyskania przysporzenia w postaci nieodpłatnego świadczenia, nie jest natomiast związany z potencjalną możliwością uzyskania go.
Konkludując Trybunał stwierdził, że za inne nieodpłatne świadczenia, jako przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. mogą być uznane świadczenia, które : po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Jak słusznie uznał organ, tezy powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który odnosi się wprost do świadczeń oferowanych przez pracodawcę na rzecz osób pozostających w stosunku pracy (pracowników), mają zastosowanie również do pracowników tymczasowych.
Sąd stwierdza, iż w odniesieniu do otrzymanych przez pracowników gadżetów spełnione zostały kryteria wskazane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r. sygn. akt K 7/13 dla zidentyfikowania nieodpłatnego świadczenia.
W realiach rozpoznanej sprawy, jak wynika z wniosku spółki, celem wprowadzenia projektu grywalizacji jest zmobilizowanie pracowników/pracowników tymczasowych do osiągnięcia większej produktywności i dodatkowego zaangażowania w pracy. Spółka będzie za uzyskane przez te osoby osiągnięcia przyznawać określone punkty, a punkty te pracownicy będą mogli wymienić na różnego rodzaju nagrody rzeczowe (gadżety opatrzone w logo spółki). Skład orzekający zauważa, iż w uzyskanych przez pracowników punktach inkorporowane jest prawo do otrzymania określonych gadżetów poprzez wymianę zdobytych punktów. Pracownicy przystępujący do grywalizacji mają świadomość, iż uzyskanie punktów zależy od zwiększenia ich produktywności oraz dodatkowego zaangażowania w pracy. Zauważyć należy, iż wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń. Stąd też przyznane punkty, podlegające wymianie na gadżety, stanowią w istocie wynagrodzenie za ponadnormatywny wysiłek w pracy w postaci zwiększenia zaangażowania i produktywności. Co istotne, określona pula punktów zostaje przyznana pracownikowi za jego indywidulane zaangażowanie w pracę. Zatem uzyskane w drodze wymiany punktów – gadżety, będą miały konkretny wymiar finansowy, który można przyporządkować danej osobie. Natomiast otrzymane gadżety zostaną przyjęte przez pracowników zupełnie dobrowolnie w ich interesie, gdyż pracownik w pełni dobrowolnie przystępujący do projektu grywalizacji mając świadomość, iż punkty (a w efekcie gadżety) przyznane zostaną za jego osobiste zaangażowanie. Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdza, iż wartość opisanych gadżetów będzie stanowić przychód z nieodpłatnych świadczeń u osób je otrzymujących.
Tym samym nie sposób przyjąć, iż przekazanie gadżetów w ramach grywalizacji leży w wyłącznym interesie spółki.
W rezultacie, jak zasadnie przyjął organ, w związku z wydawaniem gadżetów pracownikom – powstał/powstanie po ich stronie przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., a w konsekwencji na spółce jako płatniku z tego tytułu ciąży/będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikający z art. 32 ust. 1 u.p.d.o.f.
Ponadto również pracownicy tymczasowi otrzymując przedmiotowe gadżety uzyskali/uzyskają przychód. W tym przypadku, przychody należy przyporządkować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji w związku z wydaniem gadżetów pracownikom tymczasowym spółka będzie zobowiązana do wystawienia tym osobom informacji PIT-11 – zgodnie z art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f.
Mając na uwadze powyższe Sąd na zasadzie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę z uwagi na bezpodstawność jej zarzutów.