- większość płatności (tj. 70%) odbywała się w formie przelewów, na rachunki bankowe widniejące na "białej liście" - nie jest prawdą, że Podatnik płacił za towary tylko gotówką,
- branża tekstylna, jak wydaje się sugerować dyrektor, wcale nie jest zagrożona na wyłudzenia podatkowe, tudzież jest na nie narażona, jak każda inna branża; nie istnieje w tym zakresie żaden "list ostrzegawczy" Ministerstwa Finansów, ani obowiązek dokonywania przelewów metodą podzielonej płatności,
- szata graficzna faktur różni się, zresztą jakie to ma znaczenie w dobie dziesiątek programów księgowych, w tym darmowych, które są bardzo podobne do siebie; ten argument organu można było forsować dwie dekady temu, a i Podatnik ma wrażenie, że właśnie sprzed tylu lat jest argumentacja organu.
Zgodnie z orzecznictwem sądowym, podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia szczegółowego dochodzenia w sprawie swoich kontrahentów, co więcej nie wynika to z żadnych przepisów prawa podatkowego. Wystarczające jest podjęcie rozsądnych kroków w celu ich weryfikacji, co podatnik uczynił. Działania podatnika nie wykazywały żadnych "anomalii" z perspektywy przyjętych realiów rynkowych.
A przecież takie różnice winny być przez organ wykazane w celu zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (o czym więcej w dalszej części skargi);
d) przekroczenie granic swobodnej oceny materiału dowodowego poprzez błędne uznanie za niewiarygodne wyjaśnień strony, dokumentacji handlowej oraz wybiórczą i fragmentaryczną ocenę materiału dowodowego, a także w efekcie przeniesienie na Podatnika odpowiedzialności za rzekome informacje o nierzetelności ww. spółek, bowiem organ nie jest w posiadaniu żadnych ustaleń podatkowych wobec tych podmiotów, z których jakiekolwiek nieprawidłowości by wynikały - decyzje NUCS
i DIAS mają charakter sprawozdawczy i informacyjny, oparty na przytoczeniu danych z KRS i, jak to nazywa organ, baz danych Resortu Finansów oraz doniesień medialnych, z których nie wynikają żadne fakty, które można by określić mianem dowodów (nawet, gdyby przyjąć te informacje za uprawdopodobnione fakty to jednak nie są to dowody, wszak uprawdopodobnienie czegoś to domena decyzji, ale
o zabezpieczeniu, a nie decyzji wymiarowej), a które miałyby wskazywać na nieprawidłowości w dokonaniu kwestionowanych transakcji po stronie nie tylko Podatnika, co i owych podmiotów, przy czym w zasadzie to nie wiadomo, czy organ kwestionuje brak przeniesienia na Podatnika prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przez kwestionowane podmioty, czy wskazuje na nierzetelność podmiotową faktur, czy może na świadome działanie podatnika mające uszczuplić rzekomo budżet Skarbu Państwa, czy może działania w ramach obejścia przepisów VAT, bądź dla pozoru i najwyraźniej podatnik ma wybrać sobie coś dla siebie - wydaje się podatnikowi, że organy w zasadzie zakwestionowały jego transakcje
z powodu takiego, że w spółkach były osoby pochodzenia azjatyckiego oraz że
w mediach pisano, że w W. K. jest szara strefa, co jest już tak skandalicznym argumentem, że nadaje się do prasy, bowiem wynika z tego, że organ kieruje się w załatwianiu sprawy podatkowej podatnika uprzedzeniami rasowymi oraz doniesieniami medialnymi, o których to doniesieniach podatnik powinien był wiedzieć i wziąć pod uwagę nabywając towary. Całkowicie bezzasadnym jest jakakolwiek próba porównywania indywidualnej sytuacji podatnika do opisywanego przez media zjawiska mogącego świadczyć o funkcjonowaniu szarej strefy w miejscu, w którym podatnik prowadzi działalność. Po pierwsze, nawet jeśli na terenie Centrum Handlowego w W. K. rzeczywiście mogłaby mieć miejsce nieuczciwa "praktyka rynkowa" implikująca pojawienie się w tym centrum szarej strefy, w którym jednocześnie często i na dużą skalę ujawniane byłyby przestępstwa o charakterze gospodarczym związane z wyłudzaniem podatków, to organ nie może na tej podstawie twierdzić, że również działalność prowadzona przez podatnika mogła funkcjonować w ramach ww. nieuczciwego procederu. Bezapelacyjnie przecież należy przyjąć, że nie każdy z przedsiębiorców prowadzących swą działalność w ww. lokalizacji uczestniczy w jakimkolwiek pozaprawnym procederze w sferze podatkowej. Przywołane wyżej twierdzenia przyczyniają się do tego, że w ocenie podatnika również w ten sposób organ podatkowy stara się udowodnić z góry przyjętą tezę o jego nieuczciwości. Po drugie, definitywnie niedorzecznym jest opieranie przez organ ww. założeń na opisywanym przez media zjawisku. Faktem powszechnie wiadomym jest, że opinia publiczna jest kształtowana przez informacje, które do niej docierają, a te mogą być poddane manipulacji. Nie można zatem przypisać waloru wiarygodności przedstawionych przez organ informacji, bowiem powinien on samodzielnie, tj. we własnym zakresie odnosić się wprost do indywidualnej sytuacji podatnika, a nie posługiwać się tak małowartościową argumentacją. Strona ponownie wskazuje, że specyfika handlu na "W. K." wynika ze swoistości działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Centrum Handlowego, której niewątpliwie organ nie zrozumiał. Towar był wybierany bowiem przez podatnika bezpośrednio na hali targowej, tj. danym stoisku handlowym. Osoby oferujące dane produkty w boksie są osobami mającymi uprawnienia do sprzedaży danych produktów, a także, do reprezentowania w tym zakresie podmiotów, które te towary sprzedają (vide instytucja osoby czynnej
w lokalu przedsiębiorcy; jeśli organ uważa inaczej to powinien przeprowadzić dowód w tym zakresie). Takie transakcje nie polegają najpierw na zawarciu umowy
o współpracy, wysłaniu pisemnego zamówienia, podpisaniu umowy sprzedaży konkretnych produktów, nie ma codziennych spotkań prezesów spółek, czy uczestników transakcji w biurach zarządu, itp. Takie transakcje polegają na osobistych zamówieniach w danym boksie i ewentualnym odbiorze towarów w tej samej chwili albo w innym terminie. Nie ma i nie było nigdy z takim funkcjonowaniem biznesu w tym zakresie żadnych wątpliwości, tym bardziej podatnik nie miał nigdy żadnych przesłanek, by rzekomo podejrzewać jakiekolwiek nieprawidłowości lub naruszenia prawa, zwłaszcza aby rzekomo podjąć jakieś działania i móc ustalić łańcuch podmiotów, który dyrektor opisuje, czy też aby móc stwierdzić jakiś przestępczy charakter tego łańcucha. Organ nie wskazał, w jaki sposób podatnik miałby powziąć wiedzę o tym, że te podmioty dopuszczają się nadużyć, a wyliczanka organów dotycząca rzekomych czynności do wykonania jest jak zaczerpnięta
z zupełnie innych spraw, w których tego rodzaju czynności godziło się podjąć
w danych warunkach, tj. jest kompletnie oderwaną od rzeczywistości "listą życzeń",
a z takim podejściem to żadnej transakcji nie można byłoby uznać za wystarczająco sprawdzoną i pewną, bo w interpretacji organów najwyraźniej "należyta staranność" jest jak worek bez dna, zawsze znajdzie się coś, czego ktoś nie wykonał.
e) nie wzięcie pod uwagę treści zeznań strony oraz zeznań świadków (T. - firma T.), a z których wynika, że w tego rodzaju działalności, jak obrót tkaninami nie ma potrzeby podpisywania umów, czy dokonywania dodatkowej weryfikacji kontrahenta, zapewne dlatego, że to nie obrót tzw. towarami podwyższonego ryzyka i nie ma tutaj mowy o jakichś wielkich kontraktach i ich negocjowaniu, itp. bo zakupów dokonuje się w lokalu lub boxie, a osobę tam się znajdującą można śmiało potraktować, jako tzw. osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa, tj. instytucję prawa cywilnego, zwłaszcza, że organ nie kwestionuje sprzedaży podatnika. Mało tego, Dyrektor fantazjuje, jakoby firma T. zrobiło sobie z podatnika pośrednika, bufora w kontaktach z kontrahentami, co jest już kompletnie zmyśloną historią,
f) błędną i nielogiczną ocenę dowodów w postaci twierdzeń o tym, że podatnik powinien był dostrzec, że jego zakwestionowani kontrahenci nie byli znani na rynku, że byli podmiotami nowo utworzonymi, wykazującymi się cechami wskazującymi na to, że nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej, co ma rzekomo wskazywać na to, że podatnik nie dochował należytej staranności, a co w praktyce jest jedynie insynuacją organu i stoi w sprzeczności z orzecznictwem unijnym
i polskim w zakresie dochowania należytej staranności,
g) błędną i nielogiczną ocenę dowodów w postaci braku odpowiedzi na wezwania kierowane przez organ w toku trwania tej sprawy, z których organ wysnuł wniosek, że skoro te podmioty nie odpowiedziały na wezwanie organu to zapewne są podmiotami nierzetelnymi (zwłaszcza, że wezwania były doręczane tym podmiotom w ramach tzw. fikcji doręczenia, nawet w sytuacji, kiedy organ był w posiadaniu informacji
o tym, że np. Y. utraciła prawo do posługiwania się wskazanym adresem),
w związku z czym nielogiczna jest konstatacja organu, że brak odpowiedzi na wezwania oraz brak możliwości pozyskania dokumentacji od tych podmiotów rzekomo wskazują na to, że dane wykazane w złożonych przez te podmioty plikach JPK zmierzały do ewidentnych nadużyć i obejścia przepisów VAT - to jest jakaś kompletna bzdura, jedno z drugiego w ogóle nie wynika,
h) błędną i nielogiczną ocenę dowodów w postaci twierdzenia, że skoro kwestionowani kontrahenci podatnika nie wykazali po stronie nabyć wszystkich "typowych" dla prowadzenia działalności kosztów to nie prowadzili oni żadnej działalności gospodarczej i zapewne są podmiotami nierzetelnymi,
i) błędną i nielogiczną ocenę dowodów w postaci twierdzenia, że istniał jakiś rzekomy fakturowy łańcuch dostaw na jakichś poziomach, pomimo, że jest brak jakichkolwiek ustaleń podatkowych w zakresie owych podmiotów, nie ma nawet informacji, czym te podmioty miały handlować (czy tkaninami?) i jaki ma to związek z transakcjami
z podatnikiem - organ opiera ustalenia podatkowe w przedmiotowej sprawie w dużej mierze na danych z KRS (co jest już kompletnym absurdem), gdzie głównym zarzutem przeciwko podmiotom gospodarczym jest to, że właścicielami tych podmiotów / członkami ich zarządu były osoby pochodzenia azjatyckiego, co jest po prostu skandalicznym "ustaleniem" organu, czy też że wykazały za mało podatku do zapłaty, w konsekwencji w przedmiotowej sprawie organ nie zgromadził żadnych dowodów mogących podważyć prawidłowość rozliczeń podatnika - przedmiotowe postępowanie to jakaś nieśmieszna reminiscencja tego, w jaki sposób prowadzić postępowanie dowodowe, organ drwi z podatnika, kiedy dokonuje domiaru podatku w oparciu o tego rodzaju dowody, a przecież konsekwencje finansowe tego rodzaju ustaleń ponosi Podatnik,
j) błędną i nielogiczną ocenę dowodów w postaci twierdzenia, że skoro kwestionowani kontrahenci podatnika zostali w późniejszym okresie wykreśleni
z rejestru VAT to zapewne byli oni nierzetelnymi podmiotami także w badanym okresie (zwłaszcza w sytuacji, kiedy zjawisko nagminnego wykreślania podatników
z rejestrów VAT w praktyce bez żadnego powodu i to bez zawiadamiania ich o tym jest tak napiętnowanym publicznie zachowaniem),
k) stwierdzenie, że wobec kwestionowanych spółek "ustalono", że nie wykonywały one zafakturowanych na rzecz Strony dostaw, a nadto że nie prowadziły one faktycznej działalności gospodarczej, kiedy to nie ma żadnych dowodów potwierdzających takie kategoryczne twierdzenia - to są gołosłowne "ustalenia", stanowią jedynie insynuacje i jakąś hipotezę, przy braku jakiegokolwiek materiału dowodowego w tym zakresie, w tym protokołów, czy decyzji wymiarowych,
l) brak przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków, np. osób reprezentujących ww. spółki, czy osób, w których to lokalach dochodziło do transakcji z podatnikiem,
m) nie wzięcie pod uwagę całokształtu działalności gospodarczej podatnika, że jest on uczciwym, płacącym podatki i inne należności publicznoprawne przedsiębiorcą (obecnie nie prowadzi już działalności), że działał w dobrej wierze, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, która generuje osobistą odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, co już samo powinno wykluczyć działania w sposób nierzetelny, czy też nieuczciwy z naruszeniem przepisów podatkowych,
n) posługiwanie się irrelewantnymi dla sprawy argumentami, takimi jak ten, że podatnik złożył korekty deklaracji VAT po kontroli UCS za inne okresy rozliczeniowe, co ma, zdaniem organu, najwyraźniej świadczyć teraz o tym, że skoro podatnik uprzednio "zgodził się" z ustaleniami kontroli i "zaakceptował" opisany w wyniku kontroli stan faktyczny (dotyczący zupełnie innych podmiotów gospodarczych
i zdarzeń) to teraz również powinien się zgodzić z "ustaleniami", co jest przejawem jedynie braku dowodów ze strony organu, skoro musi posuwać się do tego rodzaju zarzutów wobec podatnika, a niemającymi nic wspólnego z zakwestionowanymi rozliczeniami przedmiotowej sprawy (podatnik w tym zakresie załączył do uprzednio złożonego odwołania od decyzji organu I instancji oświadczenie, z którego wynika m. in. jak bardzo był namawiany do tego, aby złożył korekty po kontroli, co pokazuje jedynie, jak nieprofesjonalnie zachowali się prowadzący, tak tę, jak i poprzednią sprawę wobec podatnika);
2) art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 OP oraz art. 127 Ordynacji podatkowej, przez brak uzasadnienia faktycznego decyzji, które powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności oraz,
w konsekwencji powyższego, brak uzasadnienia prawnego decyzji - decyzja ma charakter pewnego rodzaju relacji z pewnych ustaleń, bez wymaganego prawem komentarza oraz bez wymaganej oceny materiału dowodowego oraz prawnego,
w tym bez merytorycznego odniesienia się do argumentów podatnika przedstawionych w odwołaniu od decyzji organu I instancji, a które to teraz skarżący musi ponawiać w skardze. Dyrektor skopiował argumentację organu I instancji, co doprowadziło jednocześnie do złamania zasady dwuinstancyjności;
3) art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 193 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przez utrzymanie
w mocy decyzji organu I instancji, pomimo błędnego uznania zapisów
w prowadzonej przez podatnika podatkowej ewidencji VAT zakupu za kontrolowany okres za nierzetelne, braku jednoczesnego podważenia wadliwości ksiąg oraz braku obalenia domniemania prawdziwości tych ksiąg podatkowych w wyniku braku ustalenia prawidłowego stanu faktycznego sprawy;
4) art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 124 Ordynacji podatkowej przez utrzymanie
w mocy decyzji organu I instancji, pomimo braku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą budowania zaufania do organów podatkowych, braku podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy oraz działanie niezgodnie z zasadą legalizmu, a także braku wyjaśnienia przesłanek jakimi organ kierował się przy załatwianiu sprawy, co doprowadziło do wydania protokołu badania ksiąg podatkowych niekorzystnego dla podatnika, a następnie obu decyzji, podczas gdy wszystkie zawarte przez podatnika transakcje były rzeczywiste.
Nadto zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:
5) art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT oraz art. 2 ust. 1 lit. a., art. 9 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 167, art. 168, art. 178 Dyrektywy Rady 2006/112/2006 z 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwanej dalej dyrektywą 2006/12), art. 138 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. L 347111), przez błędne uznanie przepisów polskiej ustawy o VAT za podstawę nieprawidłowości,
a tym samym stwierdzenie, że podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towaru od spółek Y., S.
i L. w wyniku błędnego przyjęcia przez organ, że strona nie dochowała należytej staranności w transakcjach zakupu, podczas gdy Strona towar rzeczywiście nabyła, zapłaciła cenę, a następnie towar odsprzedała, a transakcje były rzeczywiste, zatem strona wypełniła przesłanki prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu otrzymanych od wskazanych dostawców, zwłaszcza w sytuacji, kiedy organ nie przedstawia żadnych realnych dowodów, że miałoby być inaczej;
6) art. 2a O.p. w zw. z treścią interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. znak [...], poprzez nieusunięcie wątpliwości natury prawnej i faktycznej w zakresie kwestionowanych transakcji, poprzez z kolei brak uwzględnienia wskazanego przepisu w ramach przeprowadzonej wykładni przepisu 88 ust. 3a pkt 4 lit. a VAT, w tym także poprzez nieuwzględnienie prounijnej wykładni przepisów prawa materialnego.
W uzasadnieniu skargi wskazano oraz omówiono regulacje prawne mające zastosowanie w sprawie, w tym powołano liczne wyroki sadów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko przedstawione
w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.
Na rozprawie przed tut. sądem skarżący podał, że prowadzi działalność gospodarczą od 1986 r., a handlem tekstyliami zajmuje się od czasów pandemii. Już wcześniej znane mu było miejsce w W. K., nabywał tam surowce jaki sprzedawał towary własne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:
Zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1267) i art. 134 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz.U. z 2024 r., poz. 935), dalej "p.p.s.a.", sąd bada zaskarżone orzeczenie pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem, zarówno materialnym, jak
i procesowym, nie jest przy tym, co do zasady, związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Realizując wyżej określone granice kontroli, sąd stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Stan faktyczny ustalony przez organy obu instancji znajduje potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym. Ustalenia te sąd w całości podziela, uznając je za niewadliwe.
Przedmiotem kontroli sądu jest decyzja w przedmiocie określenia skarżącemu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2021 r.
Spór w sprawie koncentruje się wokół kwestii czy organy prawidłowo zakwestionowały prawo skarżącego do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z 9 faktur wystawionych przez Y. sp. z o.o., 8 faktur wystawionych przez S. sp. z o.o., 8 faktur wystawionych przez L. sp. z o.o. z tytułu sprzedaży tkanin.
W ocenie organu, skarżący w sposób nieuprawniony dokonał odliczenia podatku wynikającego z ww. faktur VAT, gdyż faktury te są nierzetelne podmiotowo, tj. nie potwierdzają operacji gospodarczych pomiędzy podmiotami na nich wskazanymi. Wymienione wyżej spółki nie były bowiem dostawcami tkanin dla skarżącego, jedynie pozorowały prowadzenie działalności gospodarczej. Transakcje nie miały jakiegokolwiek celu gospodarczego, a służyć miały jednie ukryciu źródła pochodzenia towaru i faktycznego ich dostawcy.
Jednocześnie organy nie kwestionują faktu nabycia tkanin przez skarżącego. Organ twierdzi ponadto, że skarżący w relacjach ze spółkami nie dołożył należytej staranności, przy zachowaniu której powinien był wiedzieć, że uczestniczy
w podejrzanych transakcjach z nierzetelnymi kontrahentami.
Podatnik twierdzi natomiast, że miał prawo do obniżenia podatku należnego
o podatek naliczony wynikający z zakwestionowanych faktur. Transakcje nabycia tkanin od ww. spółek i faktury je dokumentujące były rzetelne. W ocenie skarżącego organ nie przedstawił żadnych dowodów (ustaleń podatkowych, protokołów czy decyzji wymiarowych), z których wynikałyby jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące działalności spółek. Skarżący działał w dobrej wierze. Regularnie bowiem korzystał
z oficjalnych narzędzi weryfikacyjnych takich jak "biała lista" Ministerstwa Finansów oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Podatnik eksponuje ponadto okoliczność, że prowadzona przez niego działalność opiera się na modelu handlu bazarowego, który to model działalności, nie wymaga dodatkowych formalności.
Odniesienie się do przedmiotu sprawy wymaga powołania ram prawnych dotyczących prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie
z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi zaś suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy
o VAT). Wskazane prawo do odliczenia podatku naliczonego nie ma jednak nieograniczonego charakteru. Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT wskazuje bowiem, że faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku, gdy stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane. Dla odliczenia podatku naliczonego istotne jest zatem, by przyjęta do rozliczenia faktura VAT dokumentowała rzeczywisty obrót. Warunek taki zachodzi wtedy, gdy dana faktura odzwierciedla zdarzenie gospodarcze dokonane między podmiotami wymienionymi na fakturze, której przedmiotem jest towar bądź usługa opisana w tym dokumencie pod względem ilościowym, jakościowym, wartościowym itp. Innymi słowy, między rzeczywistą sprzedażą, a jej opisem w fakturze istnieć musi pełna zgodność pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Zależność ta podkreślana jest też
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) (np. w sprawie C – 342/87) i sądów administracyjnych (zob. np. wyroki NSA z 14 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1559/12; z 20 maja 2009 r., sygn. akt I FSK 380/08 oraz z 16 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 980/13).
Inaczej mówiąc, podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego zasadniczo wówczas, gdy faktura odzwierciedla rzeczywistość, tj. dostawę towaru lub świadczenie usługi przez podmioty ujawnione w jej treści.
Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury, której w tle towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca faktury, przez podatnika działającego w dobrej wierze, tj. podatnika, który nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że bierze udział
w czynnościach mających na celu oszustwa (nadużycia) w podatku od towarów i usług, co z kolei ocenia się z uwzględnieniem podjętych przez niego aktów należytej staranności.
Zdaniem sądu organ wykazał, że skarżący nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur. Uprawnione stało się twierdzenie, że spółki Y., S., L. nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej, jedynie stwarzały pozory jej prowadzenia. Ich rola sprowadzała się do wystawienia i wprowadzenia do obiegu prawnego faktur VAT sprzedaży
z wykazanym w nich podatkiem, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji gospodarczych. Spółki w łańcuchu dostaw nie dysponowały towarem jak właściciel.
W tym zakresie organ wskazał m.in. na sposób powstania spółek ich organizację, łańcuch transakcji zawieranych przez ww. spółki. Znamienne jest bowiem, że spółki zostały zawiązane przez ten sam podmiot – O. sp. z o.o., który odsprzedał udziały obcokrajowcom (V. T. N., V. H. V., V. H., P.). Osoby te były wspólnikami i pełniły funkcję prezesów zarządu. Organ odnotował brak jakiegokolwiek kontaktu z tymi osobami, co uniemożliwiało wyjaśnienie przebiegu transakcji. W przypadku S. i L. nie odbierano korespondencji, bądź podmioty unikały kontaktu z organami podatkowymi. Spółka Y., mimo odbioru wezwania Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w T., nie zareagowała na wezwanie.
Wszystkie trzy spółki powstały w czerwcu 2019 r. Składały deklaracje VAT-7 przez okres około 2 lat. W obrocie gospodarczym, jako czynni podatnicy VAT, funkcjonowały do czasu weryfikacji ich działalności przez organy podatkowe. Spółka Y. została wykreślona z rejestru podatników VAT 22 czerwca 2022 r., na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT, z uwagi na niezgodne dane podane
w zgłoszeniu rejestracyjnym. Spółka S. została wykreślona z rejestru podatników VAT, na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT, z uwagi na brak kontaktu, a spółka L. została wykreślona z tego rejestru 27 grudnia 2021 r., na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT, z uwagi na wyłudzenia skarbowe
Kapitał zakładowy spółek ustalony został na minimalnym poziomie [...] zł. Jednocześnie spółki deklarowały wysokie obroty. Oznacza to, jak prawidłowo ocenił organ, że ich potencjał gospodarczy był nieadekwatny do deklarowanej skali obrotu gospodarczego. Pomimo deklarowania tak wysokich kwot obrotów wykazywały rażąco niskie kwoty zobowiązań lub też wykazywały jedynie kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Spółki nie posiadały majątku trwałego, a ich siedziby znajdowały się
w wirtualnych biurach. Nie ponosiły żadnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych z np. najmem magazynów, środków transportu, opłat za energię, telefon, Internet i innych wydatków świadczących o bieżącym funkcjonowaniu firmy. Nie posiadały żadnej infrastruktury technicznej, logistycznej, kadrowej, która umożliwiałaby realizację transakcji w skali wynikającej
z deklarowanych obrotów. Spółki nie złożyły do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych i nie wskazały w KRS adresu poczty elektronicznej i adresu strony internetowej. Organ prawidłowo zwrócił uwagę na okoliczność, że szata graficzna, numeracja, opieczętowanie faktur z danymi różnych sprzedawców wskazują na ich wystawianie przez te same osoby.
Spółki jako przedmiot przeważającej działalności wskazały w KRS pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, mimo że podmioty te miały w głównej mierze zajmować się handlem, w tym tekstyliami.
Z powyższego wynika, że działalność kontrahentów skarżącego odbiegała
od działalności prowadzonej przez przedsiębiorców faktycznie prowadzących działalność gospodarczą.
Powyższych ustaleń dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego. Oceniając podjęte w jego zakresie działania organów należy wskazać, że przepisy postępowania, określając m.in. zasady gromadzenia i przeprowadzania dowodów oraz ich oceny, zapewniać mają zgodność ustaleń faktycznych z prawdą obiektywną (art. 122 Ordynacji podatkowej). Organy podatkowe mają więc obowiązek zebrać pełny, wszechstronny materiał dowodowy w sposób odpowiadający wymogom przepisów postępowania, a w szczególności art. 180 § 1, 187 § 1, art. 188 i art. 191 Ordynacji podatkowej. Poczynione ustalenia faktyczne, ocena dowodów oraz wskazanie podstawy prawnej decyzji powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniach decyzji organów obu instancji zgodnie z wymogami art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej.
Zdaniem sądu w niniejszej sprawie, postępowanie dowodowe, wbrew twierdzeniom strony, zostało przeprowadzone przez organ w sposób prawidłowy,
z poszanowaniem wszelkich zasad wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, w tym z wynikającej z art. 121 § 1 zasady zaufania, organy orzekające zgromadziły pełny materiał dowodowy i dokonały jego oceny, co istotne w całości i we wzajemnym powiązaniu, w sposób rzetelny i wyczerpujący w zgodzie z zasadą wynikającą z art. 191 Ordynacji podatkowej, a wyniki tej oceny znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniach decyzji sporządzonych zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej.
Na potwierdzenie, że zakwestionowane faktury były nierzetelne organy podatkowe obu instancji przedstawiły w uzasadnieniach swoich decyzji szereg ustaleń i argumentów. Wskazały na konkretne środki i źródła dowodowe oraz kryteria, jakimi się kierowały dokonując oceny dowodów.
W kontekście zarzutów skargi, że organ nie przedstawił żadnych dowodów (ustaleń podatkowych, protokołów czy decyzji wymiarowych), z których wynikałyby jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące działalności spółek, wymaga wyjaśnienia, że w polskim postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada otwartego katalogu środków dowodowych wywiedziona z art. 180 § 1 oraz art. 181 Ordynacji podatkowej. Dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Nie ma zatem przeszkód, by organ opierał się na takich dowodach jak wydruki z KRS czy bazy danych z Resortu Finansów,
w tym jednolite pliki kontrolne czy deklaracje VAT – 7, informacje w zakresie historii statusu podatnika VAT czynnego, okoliczności wykreślenia podmiotu z rejestru czynnego podatnika VAT. Tym bardziej, że organu podatkowe nie miały możliwości przeprowadzenia chociażby czynności sprawdzających u kontrahentów skarżącego, ponieważ kontrahenci ci unikali kontaktu z organami podatkowymi. To właśnie
z powodu braku kontaktu, z którymkolwiek z kontrahentów skarżącego organ zobowiązany był do sięgnięcia po inne, wyżej opisane dowody.
Skarżący powyższych ustaleń nie podważył. Wytyka jedynie błędy
w prowadzeniu postępowania dowodowego przez organ polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu dowodów z zeznań świadków, np. osób, w których to lokalach dochodziło do transakcji z podatnikiem. Odnosząc się do tej argumentacji skarżącego należy wskazać, że w toku postępowania miał prawo do składnia wniosków dowodowych, w tym o przesłuchanie konkretnych świadków czego nie uczynił, pomimo że reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika.
W kontekście zarzutów skargi ponadto wyjaśnienia wymaga, że sama okoliczność niskiego kapitału zakładowego spółek czy posiadania wirtualnego biura przez spółki czy też narodowość właścicieli tych spółek, bazarowy system nabywania towarów, bądź nieodbieranie korespondencji przez spółkę nie może świadczyć
o prowadzeniu przez nie fikcyjnej działalności gospodarczej. W niniejszej sprawie organ ocenił jednak te okoliczności wszechstronnie, łącznie i we wzajemnym powiązaniu. Opierał się na logicznym rozumowaniu, wiedzy i doświadczeniu życiowym.
I tak, organ wskazując na niski kapitał zakładowy spółek, jednocześnie wskazał na deklarowanie przez spółki wysokich obrotów. Z okoliczność tej organ wywiódł logiczny wniosek, że potencjał gospodarczy był nieadekwatny do deklarowanej skali obrotu gospodarczego. Z kolei fakt posiadania przez kontrahentów skarżącego siedzib w wirtualnych biurach czy narodowość prezesów tych spółek organ prawidłowo powiązał z brakiem możliwości skontaktowania się ze spółkami przez organy podatkowe, a nawet wręcz unikaniem kontaktu z organami.
O ile zatem pojedyncza okoliczność może nie przesądzać o czymś samoistnie, o tyle kilka pojedynczych okoliczności, ocenionych we wzajemnym powiązaniu, można uznać za znaczące (por. wyrok NSA z 9 października 2025 r. sygn. akt I FSK 1181/22; CBOSA). Swobodna ocena dowodów nie ma nic wspólnego z dowolną oceną dowodów. Zarzut dowolności, czyli naruszenie swobodnej oceny dowodów, wykluczają dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego
(art. 191 Ordynacji podatkowej), zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej), a więc przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku niezbędnego do wydania decyzji o przekonywającej treści.
Zdaniem sądu powyższe okoliczności wskazują, że stanowisko organu, że spółki Y., S. i L. nie były dostawcami tkanin do skarżącego, ponieważ faktycznie nie prowadziły działalności gospodarczej, a jedynie stwarzały pozory formalnego istnienia, jest prawidłowe. W konsekwencji stwierdzenie, że sporne faktury są nierzetelne, ponieważ czynności w nich opisane (dostawa) nie zostały dokonane między stronami transakcji, określonymi w fakturach VAT jako sprzedawca i nabywca, jest uzasadnione.
Skarżący nie podważył stanowiska organu. W prowadzonym postępowaniu nie przedstawił dowodów, które pozwoliłyby na ustalenie, że zakwestionowane faktury dokumentują fakt rzeczywistej transakcji gospodarczej, dokonanej pomiędzy wymienionymi na fakturach podmiotami gospodarczymi. Skarga natomiast, będąca powieleniem odwołania, stanowi jedynie polemikę z argumentami organu.
W sprawie nie jest natomiast kwestionowane, że towar którego dostawę do skarżącego miały dokumentować zakwestionowane faktury istniał. W takiej sytuacji, jak już wyżej wskazano dla oceny prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur istotne znaczenie ma kwestia dobrej wiary skarżącego.
Odnosząc się do kwestii dobrej wiary skarżącego oraz jego staranności w doborze kontrahentów należy wskazać, że wprawdzie instytucja tzw. dobrej wiary, czy należytej staranności, nie znalazła bezpośredniego odzwierciedlenia w prawie pozytywnym, jednak unijny Trybunał wielokrotnie przypominał, zarówno na gruncie VI dyrektywy, jak i obecnie obowiązującej dyrektywy 112, że zwalczanie oszustw podatkowych, unikania opodatkowania oraz ewentualnych nadużyć jest celem uznanym i wspieranym przez dyrektywy i że podmioty prawa nie mogą powoływać się na przepisy prawa Unii w celu dopuszczania się oszustwa lub nadużycia swoich uprawnień (zob. w szczególności wyroki: z 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax i in., Zb. Orz. s. I-1609, pkt 68 i 71; z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahagében i Dávid, pkt 41, a także ww. wyrok
w sprawie Bonik, pkt 35 i 36). Na tym tle, zarówno w orzecznictwie TSUE, jak
i w judykaturze krajowej prezentowane jest konsekwentne stanowisko, zgodnie
z którym organy podatkowe są uprawnione odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli obiektywne przesłanki wskazują, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że dla zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego wystarczające jest wykazanie, że podatnik powinien był wiedzieć, że dostawa udokumentowana fakturą nosi znamiona przestępstwa. Oprócz jednak świadomego udziału w nielegalnym procederze, odebraniem prawa do odliczenia skutkuje również wykazanie braku należytej staranności, niedbalstwa, czy też braku przezorności w ramach transakcji, których przebieg powinien wzbudzić u odbiorcy faktury uzasadnione wątpliwości odnośnie do rzetelności jego kontrahentów. Należy bowiem podkreślić, że skutki lekkomyślnego czy niestarannego doboru
i weryfikowania kontrahentów, a także dostarczanych przez nich towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być przerzucane przez podatników VAT na budżet państwa, a w konsekwencji na wszystkich obywateli (wyrok NSA
z 30 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 1395/13).
Nie stanowi zatem naruszenia przepisów prawa wymaganie by podatnik przedsięwziął wszelkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać,
w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym. Nie ma jednego, uniwersalnego wzorca zachowań w tym zakresie, który organ podatkowy może od podatnika egzekwować. Dochowanie należytej staranności przez podatnika musi być oceniane
z uwzględnieniem specyfiki konkretnego przypadku. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej akcentuje się w związku z tym, że przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności (orzeczenie C-33/13).
Zachowanie należytej staranności przez podatnika podatku od wartości dodanej otrzymującego zarówno fakturę, jak i towar (usługę) jest przesłanką ochrony jego praw jako słabszej niż organ podatkowy strony stosunku podatkowoprawnego. Przyjmuje się, że "dobra wiara" to stan świadomości podatnika i związana z tym powinność oraz możliwość przewidywania określonych zdarzeń, tj. że uczestniczy
w działaniach prowadzących do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku. Aby działać w "złej wierze" podatnik nie musi mieć świadomości, że swoim działaniem (zaniechaniem) narusza prawo. Wystarczy, jeżeli w danych okolicznościach może
i powinien taki stan przewidzieć (wina w postaci niedbalstwa). Innymi słowy "w złej wierze" jest ten, kto wie (ma pozytywną wiedzę) o istotnym i rzeczywistym stanie faktycznym, a także ten, kto takiej wiedzy nie posiada wskutek swego niedbalstwa (por. wyrok NSA z 22 marca 2017 r., sygn. akt I FNP 4/16, publ. CBOSA).
Orzecznictwo TSUE organom prowadzącym postępowanie stawia jednak wymóg wykazania w okolicznościach konkretnej sprawy, że podatnik nie dochował należytej staranności i co najmniej powinien był wiedzieć, że transakcja wiązała się
z oszustwem, bądź nie miał przesłanek podejrzewać, że uczestniczy w obrocie niezgodnym z prawem.
Zdaniem sądu organy podatkowe w niniejszej sprawie wykazały, że skarżący nie dołożył należytej staranności w zweryfikowaniu swoich dostawców.
Podatnik, kontrując stanowisko organów w powyższym zakresie, wskazuje na takie czynności jak sprawdzanie kontrahentów w KRS oraz na tzw. "białej liście", których to jednak, w toku postępowania przed organem, nie przedstawił. Poza tym, brak podejmowania innych aktów staranności jak zawieranie umów handlowych, sprawdzanie tożsamości osób sprzedających mu towar w imieniu spółek itp., usprawiedliwia specyfiką handlu "bazarowego". W takim obrocie, według skarżącego, brak jest składania oficjalnych zamówień, zleceń, odwiedzania się
w siedzibach kontrahentów. Handel prowadzony w tym modelu charakteryzuje się bezpośrednim kontaktem, pomiędzy stronami transakcji, a osoby oferujące dane towary w boksie są osobami mającymi uprawnienia do sprzedaży produktów oraz do reprezentowania w tym zakresie podmiotów, które te towary sprzedają. W tym zakresie skarżący wskazuje na instytucję osoby czynnej w lokalu przedsiębiorcy.
Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że dobra wiara wyraża się nie we wdrażaniu procedur i dokumentacyjnej weryfikacji kontrahentów (nie jest to cel sam w sobie), w tworzeniu list kontrolnych ("biała lista") w funkcji glejtów dla przedsiębiorcy, itd., lecz w zachowaniu elementarnego zainteresowania charakterystyką transakcji i towarzyszących im okoliczności z punktu widzenia ryzyka uczestnictwa w oszustwie podatkowym w zachowaniu elementarnej czujności
i wstrzemięźliwości w pogoni za zyskiem. Ta wstrzemięźliwość wyraża się zwłaszcza w niewstępowaniu w podejrzane transakcje w sytuacji, gdy podejrzeń tych nie da się usunąć przez czynności weryfikacyjne.
W opisywanej przez skarżącego sytuacji technicznie niemożliwe było weryfikowanie spółki przed zawarciem z nią transakcji. W piśmie z 8 stycznia 2024 r. skarżący wyjaśniał bowiem, że nawiązania współpracy ze spółkami doszło
w momencie otrzymania pierwszej faktury zakupowej od tych spółek. Współpraca nawiązana została na terenie centrum handlowego. Z wyjaśnień skarżącego wynika, że głównie zainteresowany był towarem. Towary wybierał bezpośrednio przed momentem zakupu. Badał surowce, tkaniny, pobierał też próbki i przekazywał kontrahentom w celu ich akceptacji. Organ prawidłowo ocenił, że skarżący nie interesował się treścią faktury, o czym świadczy okoliczność, że przyjmował faktury, na których towar określano bardzo ogólnie: tkanina, co uniemożliwiało identyfikację towaru, a co jest istotne chociażby w związku z ewentualną reklamacją towaru. Skarżący nie żądał również potwierdzeń składanych zamówień. Zamówienia składał bezpośrednio na stoisku. Twierdzenia skarżącego, że sprawdzał spółki w KRS podważa przy tym okoliczność, że nie znał adresów spółek. Nie wiedział też kto wypisywał dowód WZ. Po odebraniu i załadowaniu towaru, wracał na stoisko
i dokumenty były już gotowe. Przesłuchany 24 lutego 2025 r. zeznał, że nie był
w miejscach wskazanych na dokumentach WZ. Podatnik nie zbadał potencjału gospodarczego kontrahentów, jakim zapleczem logistycznym dysponują, kiedy powstały, czy są znane na rynku, czy możliwy jest kontakt z przedstawicielami spółek, od których nabywa towary. Aktem staranności nie jest przy tym samo wydrukowanie i posiadania KRS przedsiębiorcy. Jak celnie zauważył organ gdyby skarżący weryfikował spółki w KRS, to odnotowałby że spółka Y. wskazuje na fakturach adres, który w KRS nie figuruje.
Skarżący nie podważył logiki wywodu organu podatkowego, który sąd aprobuje. W argumentacji skarżącego brakuje odwołania do zasadniczych dowodów wskazujących jednoznacznie, że skarżący dokonując spornych transakcji ustalił, że nabywa towar konkretnie od spółki wystawiającej fakturę i temu podmiotowi za towar płaci.
Braku dochowania aktów staranności przez przedsiębiorcę, podatnika VAT, jak tego chce skarżący, nie usprawiedliwia przy tym miejsce, w którym zawierał transakcje. W sprawie nie są kwestionowane zwyczaje handlowe czy praktyki, charakteryzujące "bazary". Jednak, dokonywanie transakcji w tego rodzaju miejscach nie zwalnia przedsiębiorcy, podatnika VAT, chcącego obniżyć podatek należny
o podatek naliczony, wynikający z faktur zakupowych, z zachowania podstawowych aktów staranności wobec swoich kontrahentów. Przeciwnie, opisane przez skarżącego praktyki handlu na targowisku w W. K., wymagają zwiększonej czujności i ostrożności przedsiębiorcy.
Ponadto, ustalenie kto jest sprzedawcą tkanin nie wymagało podejmowania czynności o charakterze rozpoznawczo-śledczym. Wystarczyło np.: pozyskać upoważnienie osoby przyjmującej zamówienie i gotówkę do działania w imieniu wystawcy faktury, ustalenia że dany boks jest miejscem prowadzenia działalności przez wystawcę faktury; uzyskać potwierdzenie, że wystawca spornej faktury prowadzi działalność na terenie centrum handlowego, wynajmuje tu boks
i powierzchnię magazynową, w której przechowuje towary zanim wydaje je nabywcom. Przedstawienie zestawu takich dokumentów, gdyby skarżący je pozyskał i analizował, mogłoby w realiach niniejszej sprawy stanowić wystarczającą przesłankę do uznania skarżącego za podmiot dostatecznie staranny zważywszy na specyfikę prowadzenia działalności w centrum handlowym. Pozwoliłoby to skarżącemu zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawianych faktur, niezależnie od tego, że podmioty wystawiające faktury uchylały się od powinności rzetelnego opodatkowania sprzedaży w deklaracjach podatkowych. Wbrew twierdzeniom skargi, organ wskazał jakie czynności (akty staranności) mógł podjąć staranny przedsiębiorca, aby sprawdzić uczciwość swojego kontrahenta
(str. 28 uzasadnienia zaskarżonej decyzji).
Skarżący nie wiedział jednak, z kim faktycznie się kontaktuje i z kim handluje, nie potrafił wskazać żadnych związków osób, z którymi się kontaktował w aspekcie wydania towaru i przyjmowania (gotówką) zapłaty ze spółkami będącymi formalnymi wystawcami spornych faktur. Wedle ustaleń organów strona nie zawarła umów
z dostawcami, które zabezpieczałyby ją na wypadek niekorzystnego dla niej zadysponowania towarami lub pieniędzmi. Z zebranych dowodów nie wynika, aby skarżący był zainteresowany swoimi fakturowymi kontrahentami, że miał jakąkolwiek wiedzę na temat strony podmiotowej realizowanych transakcji. Strona nie przedłożyła dokumentów potwierdzających jakąkolwiek weryfikację wystawców spornych faktur. Skarżący w istocie nie był zainteresowany weryfikacją swoich fakturowych kontrahentów, a więc lekkomyślnie godził się na dokonywanie transakcji
w okolicznościach wskazujących na oszustwa podatkowe, koncentrując się na samym wejściu w posiadanie atrakcyjnego dla siebie towaru, nie bacząc kto ten towar skarżącemu faktycznie sprzedaje i komu skarżący za towar, często gotówkowo, płaci. W kontekście zarzutów skargi z kolei wymaga wyjaśnienia, że dla uznania, że dany lokal stanowi "lokal przedsiębiorstwa" powinny znajdować się na nim oznaczenia danego przedsiębiorcy. Skarżący zaś takich dowodów nie przedstawił. Skarżący nie podjął również żadnych aktów staranności nawet w tak niestandardowej sytuacji jak ta gdy z jednego boksu odbierał faktury od kilku firm,
a szata graficzna, numeracja, opieczętowanie faktur z danymi różnych sprzedawców wskazują na wysokie prawdopodobieństwo ich wystawianie przez te same osoby.
Należy podkreślić, że wymienione działania, świadczące o dobrej wierze podatnika, nie są działaniami wymagającymi dysponowania szczególnymi uprawnieniami w zakresie pozyskiwania informacji, jakie przyznane są organom podatkowym.
W okolicznościach sprawy nie może zostać pominięty istotny fakt, że skarżący jest bardzo doświadczonym przedsiębiorcą. Okoliczność ta podnosi wymagania
w zakresie staranności podatnika i dbałości o rzetelność transakcji, w każdym jej aspekcie i na każdym etapie. Dobra wiara bowiem to należyta staranność w relacjach handlowych, to również działanie z ograniczonym zaufaniem do kontrahenta. Z kolei kanon zachowania należytej staranności kupieckiej to m.in. rozważenie, przed podjęciem współpracy wiarygodności kontrahenta w oparciu o dostępne bazy, zachowanie daleko idącej ostrożności mającej na celu zabezpieczenie swoich interesów. Co istotne, pomimo tego że skarżący prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu różnymi towarami, to rodzaj zawieranych przez skarżącego transakcji w 2021 r. na bazarze w W. K., odbiegał od standardowych, wcześniej zawieranych przez podatnika. Sytuacja ta wymagała od skarżącego zachowania szczególnej ostrożności i staranności.
W związku z powyższym, wbrew zarzutom skargi organ wykazał, że skarżący co najmniej powinien był posiadać świadomość, co do uczestnictwa w nielegalnych transakcjach.
Podsumowując stwierdzić należy, że wobec dokonanych ustaleń uprawnione stały się twierdzenia dyrektora, że sporne faktury nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, udokumentowane nimi dostawy towarów nie zostały zrealizowane przez spółki Y., S., L.. Skarżący natomiast powinien był, przy dochowaniu należytej staranności, wiedzieć o wadliwości podmiotowej faktur.
Zdaniem sądu, organy nie naruszyły przepisów prawa procesowego sformułowanych w skardze, jak również dokonały prawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego oraz właściwie je zastosowały w tej sprawie. Zarzuty natury materialnej także okazały się chybione. Organy nie dokonały wykładni prawa sprzecznej z przepisami prawa unijnego. Kierując się właśnie tymi przepisami i ich wykładnią wykazano w tej sprawie, że podatnik powinien był wiedzieć - przy dochowaniu należytej staranności - że zakwestionowane transakcje są wynikiem oszustwa podatkowego.
W konsekwencji organ uprawniony był, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, pozbawić skarżącego prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakwestionowanych faktur, z uwagi na podważenie rzetelności prowadzonej przez niego ewidencji VAT.
Z tych względów sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.