- bezpodstawne i nieuprawnione żądnie od strony skarżącej zawarcia w opisie zdarzenia przyszłego ocen prawnych, co do przeznaczenia toluenu celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych w rozumieniu upa, podczas gdy przedstawiony opis zdarzenia przyszłego zawiera wszystkie informacje niezbędne do jednoznacznej interpretacji tej okoliczności przez organ, a przez to przekroczenie dopuszczalnego zakresu postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej i przerzucanie na stronę skarżącą obowiązków organu interpretacyjnego;
- niewłaściwe zastosowanie wskazanych wyżej przepisów prawa i w konsekwencji bezpodstawne pozostawienie części wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia.
Wobec powyższego wniosła o:
1) uwzględnienie zarzutów dotyczących bezskutecznego doręczenia zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia z 13 września 2024 r.;
2) w przypadku braku uwzględnienia zarzutów dotyczących bezskutecznego doręczenia zaskarżonego postanowienia, wniosła o uwzględnienie niniejszej skargi i uchylenie w całości postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2024 r., nr 0111-KDIB3-3.4013.179.2024.3.EP oraz poprzedzającego go postanowienia z 13 września 2024 r. znak [...];
3) zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, na rzecz strony skarżącej według norm przepisanych.
W uzasadnieniu pełnomocnik strony wyjaśnił, że w pełnomocnictwie jako adres do doręczeń wskazał adres skrzynki w systemie e-PUAP, podczas gdy zarówno interpretacja indywidualna, jak i postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zostały doręcznoe na konto pełnomocinka w e-Urzędzie Skarbowym i nie wpłynęły na skrzynkę w e-PUAP. W związku z tym doszło do bezskutecznego doręczenia zaskrżonego postanowienia, a więc termin do wniesienia skargi nie rozpoczął biegu. Dalszą konsekwencją nieprawidłowego doręczenia jest fakt naruszenia trzymiesięcznego terminu do wydania interpretacji indywidualnej, co jest równoznaczne z tym, że w dniu następującym po terminie wydania interpretacji została wydana interpretacja potwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.
Co do meritum podniósł, że zgodnie z będącym przedmiotem wątpliwości strony skarżącej art. 89 ust. 2 pkt 1 u.p.a.: "Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego". Zatem ustawowymi przesłankami warunkującymi możliwość stosowania stawki podatku akcyzowego 0 zł są m.in.: przeznaczenie wyrobów energetycznych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz fakt ich posiadania przez zużywający podmiot gospodarczy. Każdorazowo przy ocenie danego stanu faktycznego wypełnienie tych przesłanek podlegać będzie ocenie. Okoliczności te nie mogą zatem stanowić elementów opisu zdarzenia przyszłego. Przyjęcie stanowiska odmiennego prowadzi ad absurdum - do braku wątpliwości co do spełnienia przesłanek stosowania stawki akcyzy 0 zł i czyni zbytecznym złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Podniósł też, że w opisie zdarzenia przyszłego spółka wskazała wyraźnie miejsce położenia swojej siedziby, fakt dokonania zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 u.p.a. oraz rodzaj zużywanych wyrobów akcyzowych oraz ich przeznaczenie. Opis ten uznała za wyczerpujący i pozwalający na dokonanie przez organ interpretacyjny oceny czy w określnym zdarzeniu przyszłym Spółka spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania stawki akcyzy 0 zł. Dokonanie przez organ interpretacji przepisów prawa nie stanowi w żadnej mierze ustalania za podatnika stanu faktycznego. Wydana interpretacja indywidualna nie miałaby również charakteru warunkowego, z uwagi na jednoznaczny opis zdarzenia przyszłego. Pełnomocnik nie zgodził się też z zarzutami organu interpretacyjnego, jakoby skarżąca żądała klasyfikacji towarów do właściwej grupy wyrobów akcyzowych. Wskazał, że w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz w jego uzupełnieniu strona przedstawiła zarówno klasyfikację wyrobu akcyzowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej, jak i szczegółowy opis konkretnych wyrobów a także ich przeznaczenie.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi. Ustosunkowując się do zarzutów skargi podkreślił, że w ocenie organu doręczenie wydanych dla Spółki postanowień nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co oznacza, że w sprawie nie nastąpiło naruszenie trzymiesięcznego terminu do wydania interpretacji indywidualnej. Jednocześnie podtrzymał stanowisko, że organ prawidłowo uznał, że strona nie wypełniła w całości zakresu wezwania z 14 sierpnia 2024 r.
Przypomniał, że zgodnie z art. 35e ust. 4 ustawy o KAS:
Organ KAS doręcza pismo na konto w e-Urzędzie Skarbowym:
1) niezwłocznie po wyrażeniu zgody - w przypadku pism generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym;
2) od dnia następującego po dniu, w którym użytkownik wyraził zgodę - w przypadku pism innych niż określone w pkt 1.
Wyrażenie takiej zgody na koncie w e-Urzędzie Skarbowym oznacza, że organy KAS są obowiązane doręczać pisma na to konto, a wyjątek w odniesieniu do elektronicznych form doręczania dotyczy jedynie przypadku, gdy doręczenie następuje na inny system teleinformatyczny organu KAS, np. PUESC (art. 35e ust. 4 i 5 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). Takiego wyłączenia brak w odniesieniu do innych systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, także systemu jakim jest ePUAP. Również art. 35b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o KAS wskazuje, że system e-Urząd Skarbowy służy m.in. do doręczania pism w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych. Nadto każde umieszczenie pisma organu KAS na koncie e-Urząd Skarbowy wiąże się z otrzymaniem przez użytkownika konta powiadomienia o tym fakcie, dokonywanego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Natomiast pełnomocnik strony nie sygnalizował, aby wcześniejsza korespondencja dot. przedmiotowej sprawy, taka jak wezwanie do uzupełnienia wniosku, postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz postanowienie o utrzymaniu go w mocy do niego nie docierała. Zauważył też, że skarżący nie został pozbawiony możliwości realizowania prawa do obrony i w istocie prawo to zrealizował - wnosząc w ustawowym terminie skargę do sądu na doręczone w ten sposób postanowienie.
Następnie organ wykazał, że postanowienie zostało wydane z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, dlatego nie doszło do milczącego uznania stanowiska wnioskodawcy za prawidłowe.
Natomiast co do meritum sprawy podtrzymał dotychczas prezentowane stanowisko. Art. 89 ust. 2 upa (w tym pkt 1, który budzi wątpliwości skarżącej) wskazuje warunki, jakie należy spełnić aby móc zastosować zerową stawkę akcyzy. Warunkami umożliwiającym zastosowanie tej stawki jest m.in. przeznaczenie określonych wyrobów energetycznych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, jak i posiadanie statusu zużywającego podmiotu gospodarczego.
Tym samym, aby móc ocenić stanowisko skarżącej w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr. 3, opis sprawy - zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa - powinien wskazywać w szczególności do jakich celów skarżąca przeznacza toluen (wskazywać na rodzaj wyrobu akcyzowego) i czy Spółka będzie zużywającym podmiotem gospodarczym (podmiotem który dokonał wcześniejszej rejestracji jako zużywający podmiot gospodarczy i zamierza wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie). Zdaniem organu, informacje te nie wynikają z opisu sprawy, co powoduje, że nie jest możliwe dokonanie oceny do możliwości zastosowania art. 89 ust. 2 pkt 1 upa.
Stanowisko to zarówno w zakresie prawidłowości doręczenia postanowienia, jak i merytorycznej jego zgodności z prawem podtrzymał organ także w piśmie procesowym z 23 lipca 2025r. podkreślając, że organ nie może samodzielnie określać rodzaju wyrobu akcyzowego.
Natomiast skarżący w piśmie z 7 sierpnia 2025r. oświadczył, że zgoda na doręczanie korespondencji na konto w e-Urzędzie Skarbowym nie obejmowała korespondencji dotyczącej jego mocodawców.
Zwrócił uwagę, że:
- rozcieńczalnik Y o kodzie CN 3814 00 10 nie będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu upa,
- rozcieńczalnik X o kodzie CN 3814 nie będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu upa,
- toluen o kodzie CN 2707 20 "będzie przeznaczony rozcieńczalnika Y," a produkt gotowy będzie przeznaczony do wykorzystania w przemyśle chemicznym, farbiarskim, i lakierniczym do rozpuszczania (rozcieńczania) lakierów, farb, klejów i mas uszczelniających. Zatem wbrew twierdzeniu organu, strona nie oczekuje ingerencji w treść wniosku lub czynienia domniemań co do przeznaczenia toluenu. W szczególności nie ma potrzeby określania przez organ rodzaju wyrobu akcyzowego tj. czy jest on lub nie jest paliwem opałowym lub silnikowym, bo to zostało jednoznacznie wskazane przez Spółkę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga jest zasadna, gdyż dokonana w granicach art. 57a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 935 ze. zm., dalej: p.p.s.a.), kontrola legalności zaskarżonej interpretacji wykazała, że narusza ona przepisy prawa procesowego skutkujące koniecznością jej eliminacji z obrotu prawnego.
Na wstępie rozważyć należy zarzut wadliwego doręczenia postanowienia pełnomocnikowi strony skarżącej.
Odnośnie tego, Sąd orzekający w pełni podziela stanowisko wyrażone w wyroku o sygn. akt III SA/Gl 1002/24 co do skuteczności doręczenia interpretacji podatkowej w zakresie odpowiedzi na pyt. 1 i 2 na e-Urząd Skarbowy, który uznał, że z dniem doręczenia Spółce interpretacji indywidualnej na konto jej pełnomocnika w e-Urzędzie Skarbowym rozpoczął się bieg terminu do wniesienia skargi i nie ma podstaw do odrzucenia skargi z uwagi na jej przedwczesność.
Zgodnie z przepisem art. 144 § 5 O.p. doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego, co w powiązaniu z przepisem art. 144 § 1a tej ustawy oznacza doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego. Z treści tego przepisu wywnioskować można, że doręczenie na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego ma pierwszeństwo przed doręczeniem na adres do doręczeń elektronicznych. Zarówno adres do doręczeń elektronicznych, jak i system teleinformatyczny organu podatkowego mieszczą się w pojęciu adresu do doręczeń elektronicznych, co wynika z przepisu art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z którym system teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Do systemów teleinformatycznych organu podatkowego, z wykorzystaniem których możliwe jest doręczanie pism, zalicza się system e-Urząd Skarbowy. Zgodnie z przepisem art. 35b. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
1. Przez e-Urząd Skarbowy rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do:
1) załatwiania spraw przez organy KAS;
2) składania i doręczania:
a) pism w sprawach dotyczących wydawania przez organy KAS wiążących informacji stawkowych, interpretacji ogólnych, interpretacji indywidualnych i opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego, w tym w zakresie określonym w art. 35a ust. 1,
b) innych niż wymienione w lit. a pism pomiędzy organami KAS a osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem pism w sprawach, o których mowa w art. 35a ust. 1.
Co prawda stosownie do art. 145 § 2 O.p., jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie. Jak bowiem wywodzi Spółka jest to przepis o charakterze specjalnym w stosunku do przepisu art. 144 § 1a i wyłącza jego działanie w sytuacji, kiedy pełnomocnik będący doradcą podatkowym korzysta z jego dyspozycji.
Sąd nie podziela tego poglądu. Od chwili wejścia w życie, a więc zanim jeszcze była mowa o dręczeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przepis art. 145 § 2 O.p. odnosił się do doręczeń pism w formie papierowej, która to forma pozostaje w szczególnych przypadkach w użyciu do dziś, co wynika, między innymi, z treści art. 144 §§ 1b, 1c, 1d. Stąd też w jego treści funkcjonuje zwrot "pod adresem", a nie "na adres" jak w przypadku doręczeń elektronicznych. Przepis ten nie niweluje zasady z art. 144 § 1a w zw. z § 5, zgodnie z którą doręczenie na konto w systemie teleinformatycznych organu podatkowego jest doręczeniem spełniającym wymogi prawa. Skoro pełnomocnik wyraził zgodę na doręczenia w systemie e-Urząd Skarbowy, to uczynił to zarówno w imieniu własnym, jak i stron, które reprezentuje jako pełnomocnik. Innymi słowy chodzi o wszelkie doręczenia kierowane od organu podatkowego /interpretacyjnego do rąk danej osoby fizycznej, niezależnie czy działa jako pełnomocnik osoby trzeciej czy w imieniu własnym.
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 20 listopada 2024 r., sygn. akt I FZ 251/24 stwierdził, że "(...) Wbrew stanowisku skarżącej, w sprawie nie doszło do naruszenia art. 145 § 2 O.p. Jeżeli w opinii skarżącej, doręczenia powinny być dokonywane na adres e-PUAP wskazywany w pełnomocnictwie, to powinna była wycofać zgodę na doręczanie decyzji za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy, czego w tej sprawie nie uczyniła."
Nie można także zapominać o tym, że wcześniejsza korespondencja kierowana na adres pełnomocnika w e-Urzędzie była przez niego odbierana, a on sam podejmował reakcję na pisma i nie kwestionował prawidłowości doręczenia.
Z powyższego wynika, że doręczenie pełnomocnikowi Spółki interpretacji indywidualnej nastąpiło w sposób przewidziany prawem. Z tego względu nieuzasadnione okazało się także twierdzenie Spółki o tym, że wskutek niewydania interpretacji w terminie trzech miesięcy doszło do wydania tzw. interpretacji milczącej.
Sąd podziela pogląd organu, że w sytuacji, w której rozstrzygnięcie w sprawie z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało przygotowane z zachowaniem terminu ustawowego oraz w tym terminie wnioskodawca (lub jego pełnomocnik) został powiadomiony o możliwości pobrania interpretacji lub innego rozstrzygnięcia w sprawie w postaci dokumentu elektronicznego, nie można mówić o uchybieniu terminu na wydanie interpretacji indywidualnej.
Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 1 lipca 2024 r., co oznacza, że pierwotnie ostatecznym terminem na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie był 1 października 2024 r. W dniu 16 sierpnia 2024 r. zostało wystosowane do skarżącej wezwanie do uzupełnienia wniosku, które zostało przez nią skutecznie odebrane 19 sierpnia 2024 r. Odpowiedź na wezwanie wpłynęła do siedziby organu 26 sierpnia 2024 r. Oznacza to, że pierwotny termin wydania interpretacji indywidualnej uległ przesunięciu o czas od momentu wystosowania wezwania do uzupełnienia wniosku do momentu uzyskania odpowiedzi na wezwanie, tj. w niniejszej sprawie było to 9 dni, co oznacza, że ostatecznym terminem w którym organ był obowiązany do wydania rozstrzygnięcia w sprawie był 10 października 2024 r.
Natomiast postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia jak również interpretacja indywidualna zostały wysłane do pełnomocnika skarżącej 17 września 2024 r., zatem z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminu na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Zatem i ten zarzut okazał się nieuzasadniony.
Istotą sporu w rozpatrywanej sprawie jest kwestia zasadności wezwania skarżącej przez organ interpretacyjny do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez uszczegółowienie stanu faktycznego w zakresie określonym w pytaniu 5 i 7 i kwestia rozstrzygnięcia czy uzasadnione było pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
W ocenie Sądu organ może wezwać wnioskodawcę do uszczegółowienia stanu faktycznego jedynie w sytuacji, gdy podany stan faktyczny lub opisane zdarzenie przyszłe uniemożliwia odpowiedź na pytanie zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (por. np. wyrok NSA z 9 stycznia 2019r., sygn. akt II FSK 3537/15). Wymóg wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego realizuje się poprzez podanie wszystkich jego elementów, istotnych z punktu widzenia możliwości oceny stanowiska wnioskodawcy. W trybie żądania uzupełnienia braków formalnych pisma, jakim jest wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, organ podatkowy może żądać jedynie uzupełnienia wniosku o takie elementy, bez których nie jest możliwa ocena, czy stanowisko przedstawione we wniosku i ocena prawna są prawidłowe, czy też błędne. Elementy te organ podatkowy powinien precyzyjnie wskazać w wezwaniu, wyjaśniając dlaczego ich brak uniemożliwia wydanie interpretacji indywidualnej.
Zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1542) – dalej powoływana jako upa, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego.
Z powyższego wynika, że dla możliwości zastosowania dla toluenu stawki 0 zł istotne jest, do jakich celów wyrób ten zostanie przeznaczony i w posiadaniu jakiego podmiotu się znajduje.
W opisie zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, że planuje rozpoczęcie produkcji nowego rozcieńczalnika Y, która będzie polegać na zmieszaniu toluenu, którego dotyczy wniosek o interpretację z rozcieńczalnikiem X. W efekcie w składzie gotowego produktu (rozcieńczalnika Y) będzie się zawierać toluen (max. 70%) oraz ksylen (max. 30%). Sam rozcieńczalnik Y (produkt końcowy) będzie przeznaczony do zastosowania w przemyśle chemicznym, farbiarskim i lakierniczym do rozpuszczania lakierów i farb, klejów itd.
Znajduje to potwierdzenie w pytaniu oznaczonym nr. 3, gdzie skarżąca wyraźnie wskazała, że przedmiotem zapytania jest toluen "wykorzystywany do produkcji rozcieńczalnika Y", co czyni wniosek o wydanie interpretacji spójnym. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że chodzi nie o toluen jako związek chemiczny niezależnie od jego przeznaczenia, ale wręcz przeciwnie: tylko o taki, który zostanie zużyty (przeznaczony) do produkcji rozcieńczalnika Y.
Skoro zatem z opisu zdarzenia przyszłego jasno wynika, że toluen będzie zużywany do produkcji rozpuszczalnika do farb, to tym samym oczywistym jest, że nie zostanie zużyty do celów opałowych lub napędowych. Przecież może on być zużyty tylko raz: albo do napędu silników lub celów grzewczych albo do innych, w tym przypadku produkcji rozpuszczalników. Z chwilą zmieszania przestanie istnieć jako toluen i stanie się składnikiem nowego produktu.
Na str. 15 zaskarżonego postanowienia organ stwierdził, że "organ interpretacyjny nie może samodzielnie określać m.in. rodzaju wyrobu akcyzowego, tj. czy dany wyrób jest lub nie jest np. paliwem opałowym/silnikowym."
Co do zasady jest to twierdzenie słuszne, tyle tylko, że art. 89 ust. 2 upa nie posługuje się kryterium rodzaju wyrobu, ale jego przeznaczenia, a to zostało jasno określone przez wnioskodawcę w treści wniosku.
Z tego względu zapytanie organu interpretacyjnego z pkt. 7 ocenić należy jako zbędne, bo organ pytał o okoliczności wprost wynikające z opisu zdarzenia przyszłego.
Odnośnie pytania 5, tj. "czy są Państwo zużywającym podmiotem gospodarczym w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 22a upa," wydaje się, że organ popełnił oczywistą omyłkę pisarską, gdyż art. 1 ust. 1 upa nie zawiera mniejszych jednostek redakcyjnych i stanowi, że ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.
Stąd Sąd przyjął, że w pytaniu 5. organowi chodziło o ustalenie, czy Spółka odpowiada definicji zużywającego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22a upa.
Stosownie do tego przepisu, zużywający podmiot gospodarczy to podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 i zużywają na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.
Sąd podziela stanowisko skarżącego, że zadając pytanie nr 5 organ w istocie przerzuca na stronę ciężar interpretacji, przez co wystąpienie o jej udzielenie traci jakikolwiek sens.
W opisie zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że ma siedzibę na terytorium kraju, dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, zgodnie z art. 16 upa. Na str. 7 zaskarżonego postanowienia organ podniósł, że nie może sprawdzać, czy i w jakim zakresie Spółka dokonała rejestracji, zatem informacja jaki konkretnie status akcyzowy posiada wnioskodawca winna stanowić opis sprawy.
Odnośnie tego zauważyć przyjdzie, że art. 16 ust. 1 upa istotnie wymienia kilka różnych grup podmiotów zobowiązanych do dokonania rejestracji: podmiot prowadzący działalność gospodarczą w określonym zakresie, podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, pośredniczący podmiot węglowy lub gazowy, podmiot wyznaczony jako podmiot reprezentujący czy wysyłający podmiot zagraniczny. Jeśli oświadczenie skarżącego, że jest zarejestrowany w trybie art. 16 upa było niejasne albo niewystarczające dla dokonania oceny stanowiska wnioskodawcy w części obejmującej posiadanie przez niego statusu zużywającego podmiotu gospodarczego, to organ ewentualnie mógł dopytać go o tę okoliczność faktyczną: jako który z podmiotów, o których mowa w art. 16 dokonał rejestracji, a nie o to, czy jest zużywającym podmiotem gospodarczym.
O ile bowiem w pierwszym przypadku jest to istotnie pytanie o fakt, czyli element stanu faktycznego, który winien podać wnioskodawca (jest zarejestrowany jako podmiot a albo jako b), o tyle oświadczenie, czy posiada status zarejestrowanego podmiotu gospodarczego jest już wynikiem oceny tego stanu faktycznego. Jest bowiem konsekwencją uznania spełnienia – albo niespełnienia - przesłanek wynikających z przepisu prawa w świetle przedstawionego stanu faktycznego.
Natomiast zagadnienie, czy skarżący jest zużywającym podmiotem gospodarczym jest niezwykle istotne, bo art. 89 ust. 2 pkt 1 upa wprowadza stawkę 0 zł podatku akcyzowego na określone wyroby, o ile są w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego. A contrario wynika z tego, że te same wyroby akcyzowe nie będą mogły korzystać ze stawki 0 zł, jeśli znajdą się w posiadaniu podmiotu, który takiego statusu nie posiada. Skarżący potwierdzając, że jest zużywającym podmiotem gospodarczym oświadczyłby tym samym, że zużywa w ramach prowadzonej działalności wyroby akcyzowe opodatkowane stawką 0 zł ze względu na ich przeznaczenie, a przecież właśnie to zagadnienie jest przedmiotem wniosku i zapytania: czy stawka akcyzy na toluen wykorzystywany do produkcji rozpuszczalnika będzie wynosić 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 1 upa.
Rację ma skarżący, że stanowisko organu przerzuca na wnioskodawcę ciężar odpowiedzialności za dokonaną przez niego wykładnię przepisu, a w takiej sytuacji występowanie o interpretację traci zupełnie sens. Żądanie uzupełnienia wniosku nie może zmierzać do tego, by to sam wnioskodawca przesądził kwestię, o którą pyta, lecz do tego, aby organ uzyskał komplet danych faktycznych niezbędnych do oceny stanowiska wnioskodawcy w świetle definicji legalnych. Dlatego trudno uznać stanowisko Dyrektora KIS za prawidłowe, gdyż prowadzi do podważenia sensu wydawania interpretacji podatkowych, skoro wnioskodawca miałby sam odpowiedzieć na zadane organowi pytanie.
Z powyższych względów Sąd stanął na stanowisku, że organ w niniejszej sprawie nie miał podstaw do wzywania Spółki w trybie art. 169 § 1 O.p. do precyzowania informacji, które zostały już jednoznacznie przedstawione we wniosku stosownie do art. 14b § 3 O.p. ani takich, które w istocie nie stanowią opisu stanu faktycznego, lecz jego ocenę. W trybie art. 169 § 1 O.p. nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on swoje wątpliwości, w związku z którymi wystąpił z wnioskiem o interpretację.
Z uwagi na powyższe, Sąd stwierdził, że w sprawie doszło do naruszenia art. 14g O.p. w zw. z art. 169 § 1 O.p, oraz art. 14b § 1 i 3 O.p., co uzasadniało uchylenie postanowień organów obu instancji.