15 Monells jest właścicielem krajowych znaków towarowych 5Ms i 5Ps, zgłoszonych, odpowiednio, w dniach 31 października 2011 r. i 26 stycznia 2012 r., a następnie zarejestrowanych w dniach 9 lutego i 3 maja 2012 r., w obu przypadkach dla towarów należących do klasy 29 (zwanych dalej „spornymi znakami towarowymi”).
16 W wezwaniu pozasądowym skierowanym do Monells w dniu 3 listopada 2016 r. Sánchez Romero Carvajal nakazała w szczególności tej spółce zrzeczenie się rejestracji spornych znaków towarowych i zaprzestanie używania graficznego znaku towarowego 5Ms. W wezwaniu tym wskazano, po pierwsze, że Monells wiedziała o renomie znaku towarowego 5J należącego do Sánchez Romero Carvajal, ponieważ w wyniku sprzeciwu tej ostatniej w dniu 12 lipca 2012 r. hiszpański urząd patentów i znaków towarowych odmówił Monells rejestracji oznaczenia 5Cs. Po drugie, w wezwaniu tym uściślono, że sporne znaki towarowe wykazują cechy podobne do oznaczenia 5Cs, a po trzecie, że powództwo o unieważnienie prawa do znaku może zostać wytoczone w odniesieniu do znaków towarowych 5Ms i 5Ps przed dniem, odpowiednio, 28 lutego i 18 marca 2017 r.
17 W dniu 2 listopada 2021 r. Sánchez Romero Carvajal wniosła na podstawie art. 59 rozporządzenia 2017/1001 i art. 51 ust. 1 lit. b) ustawy 17/2001 do Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (sądu gospodarczego nr 1 w Alicante), będącego sądem odsyłającym, powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku przeciwko Monells w celu unieważnienia prawa do spornych znaków towarowych ze względu na to, że ta ostatnia spółka działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tych znaków towarowych.
18 Opierając się na art. 61 rozporządzenia 2017/1001 i art. 52 ust. 2 ustawy 17/2001, Monells powołała się na utratę roszczenia w wyniku tolerowania, podnosząc, że rejestracja spornych znaków towarowych sięga roku 2012, że Sánchez Romero Carvajal przez długi okres czasu tolerowała używanie tych znaków i że upłynęły terminy wskazane w wezwaniu pozasądowym przez tę ostatnią na wytoczenie powództwa o unieważnienie prawa do znaku.
19 W tym kontekście sąd ten zastanawia się nad skutkami, jakie może wywołać wskazanie w tym wezwaniu konkretnych terminów na wytoczenie powództw o unieważnienie prawa do spornych znaków towarowych. Zastanawia się on, po pierwsze, czy takie wskazanie należy uznać za zachowanie wchodzące w zakres „własnych działań” mogących wzbudzić u Monells przekonanie, że po upływie tych terminów właściciel wcześniejszych znaków towarowych nie będzie już wytaczał powództw dotyczących spornych znaków towarowych. Po drugie, wspomniany sąd zastanawia się, czy Sánchez Romero Carvajal mogła jeszcze oprzeć swoje powództwo na bezwzględnej podstawie unieważnienia i powołać się na złą wiarę Monells w chwili dokonania zgłoszenia spornych znaków towarowych w celu uniknięcia stosowania terminu utraty roszczenia przewidzianego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, mimo że w chwili wystosowania wspomnianego wezwania Sánchez Romero Carvajal nie mogła nie wiedzieć o istnieniu tejże złej wiary po stronie właściciela spornych znaków towarowych.
20 Zdaniem sądu odsyłającego ustalono bowiem, że Monells działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszeń spornych znaków towarowych, ponieważ znaki towarowe Sánchez Romero Carvajal cieszyły się wówczas renomą na terytorium Królestwa Hiszpanii. Spełnienie kryteriów określonych w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) zostało zatem wykazane.
21 W przypadku uznania, że Sánchez Romero Carvajal jest związana własnymi działaniami i nie może już powoływać się na złą wiarę jako na podstawę unieważnienia, sąd ten wskazuje, że będzie musiał rozstrzygnąć, czy doszło do utraty roszczenia w wyniku tolerowania, zgodnie z zasadami ustanowionymi w wyrokach z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605) i z dnia 19 maja 2022 r., HEITEC (C‑466/20, EU:C:2022:400).
22 W tym względzie wspomniany sąd uściśla, że w dniu 9 lutego 2017 r., czyli po wystosowaniu przez Sánchez Romero Carvajal wezwania, o którym mowa w pkt 16 niniejszego wyroku, i po rozpoczętych między tymi dwiema stronami negocjacjach, które zakończyły się bez porozumienia w dniu 28 grudnia 2016 r., Monells wniosła do EUIPO o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych, a mianowicie i . W wyniku sprzeciwu wniesionego przez Sánchez Romero Carvajal rejestracji odmówiono, odpowiednio, w dniach 2 czerwca 2018 r. i 2 grudnia 2020 r.
23 Ponieważ wniosek o unieważnienie prawa do znaku w sprawie w postępowaniu głównym został złożony w dniu 2 listopada 2021 r., czyli 11 miesięcy po tej ostatniej odmowie rejestracji, sąd odsyłający zastanawia się, czy ten sprzeciw, dotyczący dwóch znaków towarowych praktycznie identycznych ze spornymi znakami towarowymi, może zostać zakwalifikowany jako czynność przerywająca okres, po upływie którego następuje utrata roszczenia.
24 Zdaniem tego sądu wysłanie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego wezwania pozasądowego wskazującego termin na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku powinno wiązać tego właściciela, ponieważ zachowanie to wzbudziło u przedsiębiorstwa będącego adresatem tego wezwania przekonanie, że powództwo to nie zostanie wytoczone po upływie tego terminu. Dlatego też fakt powołania się w ramach postępowania sądowego wszczętego po upływie wspomnianego terminu na złą wiarę tego przedsiębiorstwa w momencie dokonywania zgłoszenia późniejszego znaku towarowego w celu uniknięcia stosowania pięcioletniego terminu na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku należy uznać za zachowanie sprzeczne z dobrą wiarą.
25 Wspomniany sąd wskazuje, że o ile z wyroku z dnia 19 maja 2022 r., HEITEC (C‑466/20, EU:C:2022:400) wynika, iż wniesienie skargi administracyjnej lub sądowej przez właściciela znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa w obliczu odmowy zaprzestania używania późniejszego znaku towarowego przez adresata wezwania stanowi dowód na to, że właściciel ten dołożył starań w celu zaradzenia tej sytuacji, o tyle orzecznictwa tego nie należy interpretować w taki sposób, że jedynie tego rodzaju działania mogłyby dostarczyć taki dowód. Zdaniem tego sądu należy w tym celu przeanalizować całokształt działania właściciela wcześniejszej rejestracji. W związku z tym wniesienie przez tego właściciela sprzeciwu wobec rejestracji unijnych znaków towarowych analogicznych do spornych znaków towarowych wchodzi w zakres pojęcia „podjętego w rozsądnym terminie wysiłku” w rozumieniu wspomnianego orzecznictwa.
26 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (sąd gospodarczy nr 1 w Alicante) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1. Czy art. 61 rozporządzenia [2017/1001] i art. 9 dyrektywy [2015/2436] należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, który w wezwaniu pozasądowym wskazał określony termin na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, a termin ten w sposób jasny i jednoznaczny pokrywa się z ogólnym terminem 5 lat na wniesienie powództwa o unieważnienie prawa do znaku, pozostaje związany własnymi działaniami, ponieważ wzbudził u właściciela późniejszego znaku towarowego przekonanie, że po upływie wskazanego terminu nie zostanie przeciwko niemu wytoczone powództwo o ewentualne unieważnienie prawa do znaku? W tym względzie czy okoliczność powołania się w późniejszym postępowaniu sądowym na złą wiarę w odniesieniu do zgłoszenia do rejestracji w celu uniknięcia upływu okresu przedawnienia należy uznać za postępowanie sprzeczne z dobrą wiarą, jeżeli w chwili wysłania faksu [pisma wysłanego za pośrednictwem usługi umożliwiającej poświadczenie dat wysłania i odbioru, tożsamości nadawcy i adresata, a nawet treści] […] strona posiadała już wszelkie dane niezbędne do uznania, że zgłoszenie do rejestracji zostało dokonane w złej wierze?
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze – czy art. 61 rozporządzenia [2017/1001] i art. 9 dyrektywy [2015/2436] należy interpretować w ten sposób, że działanie strony powodowej polegające na aktywnym wniesieniu sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej, które w znacznym stopniu pokrywają się z zaskarżonymi krajowymi znakami towarowymi i których rejestracji ostatecznie odmówiono ze względu na ten sprzeciw, stanowi podjęty w rozsądnym terminie wysiłek mający na celu zaradzenie przywołanej sytuacji?”.
W przedmiocie pytań prejudycjalnych
Uwagi wstępne
27 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach ustanowionej w art. 267 TFUE procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem do tego ostatniego należy udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu. Mając to na uwadze, Trybunał powinien w razie potrzeby przeformułować przedłożone mu pytania. Okoliczność, że sąd krajowy powołał się formalnie w pytaniu prejudycjalnym na określone przepisy prawa Unii, nie stoi na przeszkodzie temu, by Trybunał przekazał temu sądowi wszelkie wskazówki dotyczące wykładni, które mogą być pomocne w rozstrzygnięciu rozpatrywanej przez niego sprawy, niezależnie od tego, czy sąd krajowy powołał się na nie w treści pytań. W tym względzie do Trybunału należy wyprowadzenie z ogółu informacji przedstawionych przez sąd krajowy, a w szczególności z uzasadnienia postanowienia odsyłającego, elementów prawa Unii, które wymagają wykładni w świetle przedmiotu sporu. (zob. w szczególności wyrok z dnia 27 marca 2025 r., Amozov, C‑67/24, EU:C:2025:214, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).
28 Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd odsyłający zastanawia się nad wykładnią art. 61 rozporządzenia 2017/1001 i art. 9 dyrektywy 2015/2436.
29 Należy zauważyć, że art. 61 rozporządzenia 2017/1001 dotyczy utraty roszczenia dochodzonego w powództwie o unieważnienie prawa do znaku w wyniku tolerowania przez właściciela unijnego znaku towarowego używania przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego unijnego znaku towarowego, podczas gdy w niniejszym przypadku późniejsze znaki towarowe, o unieważnienie których wniesiono, były przedmiotem rejestracji krajowej. Okazuje się zatem, że przepis ten nie ma zastosowania do sporu w postępowaniu głównym, który jest objęty zakresem stosowania ratione materiae dyrektywy 2015/2436 lub dyrektywy 2008/95.
30 W tym względzie należy przypomnieć, że dyrektywa 2015/2436, której wykładni dotyczą pytania sądu odsyłającego, uchyliła ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. dyrektywę 2008/95.
31 Dla ustalenia, która z tych dwóch dyrektyw znajduje zastosowanie ratione temporis, decydująca jest data zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, o którego unieważnienie wniesiono (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C‑252/18, EU:C:2020:45, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).
32 Ponieważ zgłoszenia do rejestracji spornych znaków towarowych zostały dokonane w dniach 31 października 2011 r. i 26 stycznia 2012 r., wynika z tego, że powództwo o unieważnienie prawa do tych znaków towarowych jest objęte zakresem stosowania zarówno ratione materiae, jak i ratione temporis, dyrektywy 2008/95.
33 W konsekwencji pytania zadane przez sąd odsyłający należy rozumieć jako mające na celu dokonanie wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95.
W przedmiocie pytania pierwszego
34 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który w skierowanym do właściciela późniejszego znaku towarowego wezwaniu pozasądowym mającym na celu zaprzestanie używania tego znaku wskazał termin końcowy do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie prawa do tego znaku, który to termin pokrywa się z upływem przewidzianego w tym art. 9 ust. 1 trwającego pięć kolejnych lat okresu, po upływie którego następuje utrata roszczenia, może wnieść, po wskazanej dacie, o unieważnienie prawa do tego znaku ze względu na złą wiarę właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, mimo że w chwili wystosowania tego wezwania wspomniany właściciel wcześniejszego znaku towarowego dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do stwierdzenia, że zgłoszenie to zostało dokonane w złej wierze.
35 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy brać pod uwagę nie tylko jego brzmienie, ale także jego kontekst oraz cele regulacji, której część on stanowi (zob. wyroki: z dnia 17 listopada 1983 r., Merck, 292/82, EU:C:1983:335, pkt 12; z dnia 8 maja 2025 r., Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).
36 Przede wszystkim zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który tolerował w państwie członkowskim używanie, przez okres kolejnych pięciu lat, późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.
37 Z samego brzmienia art. 9 ust. 1 wynika, że przewidziany w nim termin utraty roszczenia nie znajduje zastosowania w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy nie stwierdzono tolerowania ze strony właściciela wcześniejszego znaku towarowego lub w każdym razie nie stwierdzono go w odniesieniu do okresu pięciu kolejnych lat oraz gdy właściciel późniejszego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji tego znaku.
38 Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunału, jedną z przesłanek, które muszą być spełnione, aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 rozpoczął swój bieg, jest przesłanka, zgodnie z którą zgłoszenie późniejszego znaku towarowego musi zostać dokonane przez jego właściciela w dobrej wierze (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 56).
39 W konsekwencji jeżeli podstawa, na której opiera się powództwo o unieważnienie prawa do znaku, polega na złej wierze właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji tego znaku, właściciel ten nie może w celu odparcia tego powództwa skutecznie powoływać się na utratę roszczenia w wyniku tolerowania, przewidzianą w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, wobec właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
40 Wykładnię wynikającą z brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 potwierdza następnie kontekst, w jaki wpisuje się ten przepis.
41 Należy zauważyć, że jak wynika z art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95, zła wiara zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji stanowi w szczególności podstawę unieważnienia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, chodzi tu o bezwzględną podstawę unieważnienia (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C‑371/18, EU:C:2020:45, pkt 75).
42 Bezwzględny charakter unieważnienia związanego z tą podstawą, na którą powołanie się co do zasady nie podlega przedawnieniu, nie stoi w sprzeczności z wykładnią wynikającą z brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, zgodnie z którą utraty roszczenia w wyniku tolerowania nie można skutecznie podnosić w przypadku używania przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego, którego rejestracja nastąpiła po dokonaniu zgłoszenia w złej wierze.
43 Należy również zaznaczyć, że art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2008/95 pozostawiał państwom członkowskim możliwość wskazania jako podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego, ale także jako podstawy unieważnienia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego, okoliczności, że wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskodawcę w złej wierze.
44 Wreszcie wykładnia wynikająca z brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i z kontekstu, w jaki wpisuje się ten przepis, jest zgodna z ogólnym celem realizowanym przez normy Unii w dziedzinie znaków towarowych, między innymi przez tę dyrektywę, która w szczególności ma na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii, w którego ramach każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C‑371/18, EU:C:2020:45, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo).
45 Tymczasem zła wiara właściciela znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji szkodzi rozwojowi zdrowej konkurencji, ponieważ odzwierciedla zamiar tego właściciela, aby w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami naruszyć interesy osób trzecich lub uzyskać, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłączne prawo w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C‑371/18, EU:C:2020:45, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).
46 Z powyższego wynika, że jeżeli podstawa, na której opiera się powództwo o unieważnienie prawa do znaku, polega na złej wierze właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, nie można powołać się wobec właściciela wcześniejszego znaku towarowego na utratę roszczenia w wyniku tolerowania, przewidzianą w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, w celu odparcia tego powództwa. Natomiast z uwagi na domniemanie dobrej wiary, strona, która się na nią powołuje, musi wykazać istnienie złej wiary w ramach badania zasadności wspomnianego powództwa.
47 W niniejszej sprawie, jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd odsyłający uważa za udowodnione istnienie złej wiary po stronie właściciela późniejszych spornych znaków towarowych w momencie dokonywania zgłoszeń tych znaków towarowych do rejestracji.
48 Niemniej jednak sąd ten zastanawia się, czy szczególne okoliczności charakteryzujące sprawę w postępowaniu głównym mogą okazać się istotne w ramach oceny powództwa o unieważnienie prawa do znaku w świetle art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95. W tym względzie sąd odsyłający wskazuje, po pierwsze, na okoliczność, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego wskazał w pozasądowym wezwaniu dwie konkretne daty, odpowiadające upływowi pięcioletniego terminu przewidzianego w tym przepisie, do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie spornych znaków towarowych, co ostatecznie nie nastąpiło w tym terminie, a po drugie, na okoliczność, że właściciel ten wiedział o złej wierze właściciela wspomnianych znaków towarowych w chwili wysłania tego wezwania.
49 Należy zauważyć, że jak wynika z pkt 39 niniejszego wyroku, właściciel spornych znaków towarowych nie może skutecznie powoływać się na te okoliczności celem podniesienia utraty roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, a tym samym odparcia powództwa o unieważnienie prawa do znaku opartego na złej wierze tego właściciela w momencie dokonywania zgłoszeń do rejestracji tych znaków towarowych. Wspomniane okoliczności nie mogą prowadzić do utraty prawa do wniesienia takiego powództwa przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w odniesieniu do wytoczenia którego dyrektywa ta nie przewiduje terminu.
50 W świetle powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze powinna brzmieć następująco: art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który w skierowanym do właściciela późniejszego znaku towarowego wezwaniu pozasądowym mającym na celu zaprzestanie używania tego znaku wskazał termin końcowy do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie prawa do tego znaku, przy czym termin ten pokrywa się z upływem przewidzianego w tym art. 9 ust. 1 trwającego pięć kolejnych lat okresu, po upływie którego następuje utrata roszczenia, może wnieść, po upływie wskazanej daty, o unieważnienie prawa do tego znaku ze względu na złą wiarę właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, mimo że w chwili wystosowania tego wezwania ów właściciel wcześniejszego znaku towarowego dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do stwierdzenia, że zgłoszenie to zostało dokonane w złej wierze.
W przedmiocie pytania drugiego
51 W świetle odpowiedzi udzielonej na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.
W przedmiocie kosztów
52 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (ósma izba) orzeka, co następuje:
Artykuł 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
należy interpretować w ten sposób, że:
właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który w skierowanym do właściciela późniejszego znaku towarowego wezwaniu pozasądowym mającym na celu zaprzestanie używania tego znaku wskazał termin końcowy do celów wniesienia przez siebie powództwa o unieważnienie prawa do tego znaku, przy czym termin ten pokrywa się z upływem przewidzianego w tym art. 9 ust. 1 trwającego pięć kolejnych lat okresu, po upływie którego następuje utrata roszczenia, może po upływie wskazanej daty wnieść o unieważnienie prawa do tego znaku ze względu na złą wiarę właściciela późniejszego znaku towarowego w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku do rejestracji, mimo że w chwili wystosowania tego wezwania ów właściciel wcześniejszego znaku towarowego dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do stwierdzenia, że zgłoszenie to zostało dokonane w złej wierze.
Podpisy
Top